WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |

«Л.П. Ануфриева Международное частное право Общая часть Том 1 Учебник Рекомендовано Советом по правоведению Учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию в качестве ...»

-- [ Страница 2 ] --

«О свободных экономических зонах на территории Республики Беларусь», на Украине — Закон Украины «О свободных экономических зонах» от 13 октября 1992 г., Закон «О некоторых вопросах валютного регулирования и обложения налогом субъектов экспериментальной экономической зоны «Сиваш» от 3 февраля 1996 г., в Казахстане — Закон «Об иностранных инвестициях в Казахской ССР» от 7 декабря и Закон «О свободных экономических зонах в Казахской ССР» от 30 ноября 1990 г., Указ Президента «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» от 26 января 1996 г., Республике Узбекистан — закон Узбекистана «О свободных экономических зонах» от 25 апреля 1996 г., в Киргизии — Закон «О свободных экономических зонах» от 16 декабря 1992 г., в Республике Молдова — Закон «О свободных экономических зонах» от 25 мая 1993 г., в Российской Федерации действует Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 16 октября 1995 г., имеющий соответствующий раздел, Федеральный закон «Об особой экономической зоне в Калининградской области» от 22 января 1996 г., кроме того, готовится также и проект специального российского акта в этой части — Закон «О свободных экономических зонах», принятый во втором чтении Государственной Думой 5 февраля 1997 г. В перечисленных актах с теми или иными отличиями реализуются идеи привлечения иностранного капитала на основе предоставления таможенных, регистрационных, налоговых и иных льгот иностранных субъектов хозяйственной деятельности и провозглашается особый таможенный режим (закон Узбекистана) либо осуществляется объявление территории зоны как находящейся вне таможенной территории государства (Закон Казахстана «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан»). В некоторых случаях в локальных СЭЗ налоговый режим строится не на принципах освобождения потенциальных инвесторов от налогов, а на использовании такого стимула, как стабильность и простота применения налоговых льгот, приведение налоговых ставок в соответствие с мировой практикой (проект закона РФ).

Сходным образом можно было бы привести примеры систематизации норм МЧП из других областей правового регулирования отношений, имеющих международный характер, к которым относятся внешнеэкономическая деятельность, инвестиционная, передача технологии и обмен результатами интеллектуального творчества и проч.

§ 5. Новые горизонты правового регулирования в МЧП В данном случае обращают на себя внимание сферы, которые с точки зрения совершенствования законодательства и систематизации права требуют внутренней переработки актов и в которых несомненно заложены далеко идущие перспективы развития МЧП. В таковые следует прежде всего включить отношения, возникающие в связи с колоссальным развитием новейших средств коммуникаций. Соединение компьютерных и телекоммуникационных технологий создало серьезные проблемы в области охраны авторских прав, поскольку электронное копирование и распространение информации стало обычным делом.

Передача по сетям мультимедийных продуктов, неопределенность статуса электронного издания поставили неотложные задачи перед правом, а именно необходимость первоочередной разработки необходимых актов или изменения действующих норм, и так или иначе настоятельно потребовали дальнейшего совершенствования существующих нормативных документов.

Основным результатом действия охраны авторских прав является механизм судебной защиты.

Практика рассмотрения дел о нарушении авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных, особенно с участием иностранных правообладателей, не всегда удовлетворяет всем требованиям качества правосудия. Скажем, в судах и арбитражных судах в России она еще только формируется, причем в значительной степени по инициативе иностранных субъектов права, выступающих истцами. Рассмотрение в судах дел, связанных с компьютерными технологиями, и в том числе о нарушении авторских прав в этой сфере, вызывает у судейского корпуса серьезные затруднения потому, что в нашей стране пока еще нет судей-специалистов по этим вопросам.

Сложность дел, связанных в целом с защитой интеллектуальной собственности, авторских прав и тем более с весьма специфичными объектами охраны, предполагает специальную подготовку судей. Однако стоит подчеркнуть, что решение проблем правовой грамотности и правовой культуры юридических кадров необходимо все же начать с главного — выработки соответствующих правовых норм.

В некоторых странах практические работы по совершенствованию или «адаптации» имеющегося законодательства к потребностям решения новейших проблем указанного типа уже начались.

В США одним из наиболее привлекающих внимание документов в затронутой области является Доклад рабочей группы по интеллектуальной собственности, подготовленный в сентябре 1995 г. в рамках действий по созданию Национальной информационной инфраструктуры (НИИ) США. Его целью было разработать необходимые изменения в законодательстве по интеллектуальной собственности, связанные с развитием НИИ. Главным образом, рассмотрению подвергся Закон об охране авторских прав 1968 г. (с последующими изменениями), в который рекомендовалось сделать ряд поправок, необходимых для обеспечения его нормального действия в условиях информационного общества.

Авторы доклада конструируют НИИ как совокупность различных сетей, объединяющую разнообразные технические устройства, обрабатывающие и передающие информацию в интерактивном режиме. Ее завершение откроет перед пользователями огромные возможности и колоссальные ресурсы, несущие образовательную, коммерческую, развлекательную, культурную информацию. Однако потенциальные возможности НИИ не будут реализованы в полной мере, пока авторские права разработчиков информационных продуктов и услуг не будут защищены как внутри страны, так и в международном масштабе. Поскольку цифровые копии работ (произведений) не отличимы от оригинала, есть возможность вносить в них изменения и осуществлять публичное их распространение. К тому же одни произведения можно комбинировать с другими, например, на компакт-диске. Работы, которые подпадают под действие правовых норм об охране авторских прав, подразделяются на несколько категорий: литературные, музыкальные, драматические произведения, пантомима и хореография, картины, графические и скульптурные работы, аудиовизуальные работы, звукозапись, архитектурные работы.

Мультимедийные же продукты не указаны в этом перечне непосредственно. В то же время они могут считаться подпадающими под действие закона в силу того, что в них входят элементы названных категорий.

Таким образом, как видно, несомненной тенденцией правового регулирования средствами МЧП выступает расширение его сферы действия за счет появления новых видов отношений, складывающихся по поводу специфических объектов. Однако в определенных ситуациях возможно вести речь о расширении сферы МЧП и в результате пересмотра традиционных концепций. В этом плане, как кажется, имеют место сдвиги в представлениях о соотношении материально-правового и процессуального элементов в объекте регулирования МЧП, хотя именовать это «глобальной тенденцией», разумеется нельзя. Достаточно сказать, что такие государства континентальной Европы, как Германия или Франция, Швейцария, которые традиционно исключали гражданско-процессуальные отношения из сферы МЧП, в последние годы демонстрируют иной подход. Характерной иллюстрацией служит закон о международном частном праве Швейцарии, сама композиция которого подтверждает сказанное — каждый его раздел содержит трехчастную структуру, в рамках которой даются соответственно ответы на вопросы о: юрисдикции (компетентном суде), применимом праве и исполнении иностранных решений.

В современном МЧП имеются и другие черты, обладающие, правда, меньшим масштабом общности для стран мира. Речь идет о таком изменении в содержании международного частного права, как отход от жесткости коллизионных формул в континентальном праве и снижение уровня и характера усмотрения суда в англо-американском праве. Конкретные проявления данных особенностей действующего международного частного права будут рассматриваться по мере обращения к специальным направлениям изучаемой дисциплины.

Заключая раздел, отмечу следующее. Не имея возможности в настоящей вводной части учебника проследить и тщательно проанализировать все тенденции, так или иначе проявившие себя на протяжении последних десятилетий в области функционирования международного частного права, важно все же подчеркнуть, что, как представляется, ведущие либо доминирующие факторы, которые в более или менее широком масштабе влияют и определяют нынешнее состояние или будущее развитие данной совокупности правовых норм, были в основном очерчены. При последующем изложении материала в соответствующих разделах некоторые положения, имеющие отношение к данной проблематике, будут по мере возможности уточняться, конкретизироваться либо представать в более развернутом виде.

Контрольные вопросы:

1. Каково соотношение между международным публичным и международным частным правом и формы их взаимодействия?

2. Основная характеристика роли международных договоров в развитии МЧП.

3. В чем состоит основная тенденция развития и совершенствования международного частного права? Каковы результаты деятельности международных организаций в области унификации права?

4. Систематизация и кодификация в международном частном праве.

5. Каковы перспективы и направления будущего правового регулирования в МЧП?

Общая часть Глава 4. Понятие, наименование, сущность и правовая природа международного частного права Литература: Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право, М., 1959;

Лунц Л.А.

Международное частное право. М., 1970;

Раапе Л. Международное частное право. М., 1962;

Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. М., 1982;

Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. М., 1982;

Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н.

Международное частное право. М., 1984;

Международное частное право. Под общей ред. Г.К.

Матвеева. Киев, 1985;

Иссад М. Международное частное право. М., 1989;

Корецкий В.М.

Избранные труды. Киев, 1989. Кн. 1, 2;

Лебедев С.Н. О природе международного частного права//Советский ежегодник международного права. 1979. М., 1980. С. 61—80;

Кузнецов М.Н.

Некоторые особенности развития международного частного права//Советский журнал международного права. 1991, № 1;

Международное частное право: современные проблемы. М., 1994;

Богуславский М. Международное частное право: Учебник. М., 2000;

Хасан М. Институт применимого права в современных международных конвенциях и внутригосударственном законодательстве (на примере ряда стран)//Московский журнал международного права. 1999, № 2/34. С. 67—79;

Зевков В.П. Международное частное право. Курс лекций. М., 1999.

§ 1. Понятие и наименование МЧП С юридической точки зрения современный мир — это прежде всего разграничение, с одной стороны, национальных правовых систем, существующих в рамках юрисдикции суверенных государств, и с другой — системы международного права. Отношения разнообразного характера между национальными субъектами права внутри государств осуществляются на основе определенных правовых норм, действующих в данном конкретном государстве. Отношения между самими государствами и производными от них субъектами строятся на базе международного публичного права. Но каковы же правовые основы отношений, складывающихся в динамичной, постоянно развивающейся сфере международного хозяйственного оборота (т.е.

экономического и иного взаимодействия — вообще гражданского оборота в широком смысле слова — на уровне лиц), в которой участвуют субъекты национального права различных государств?

В международной жизни имеют место общественные отношения самого различного типа. Так, правительства двух государств заключают между собой соглашения о предоставлении долгосрочного кредита, о сотрудничестве в совместном строительстве крупного промышленного объекта на территории одного из них, о принципах взаимной торговли и торговых отношений вообще либо об открытии воздушного сообщения друг с другом и прокладке новой воздушной линии и т.д. Это примеры отношений, регулируемых нормами международного публичного права, поскольку во всех этих ситуациях речь идет об отношениях между государствами как носителями власти — независимыми субъектами права — по поводу их суверенных прав и обязанностей в той или иной области (в данном случае экономической).

В то же время государства могут вступать в отношения с физическими и юридическими лицами иностранных держав в целях достижения какой-либо конкретной цели. Скажем, для расширения территории, занимаемой дипломатическим представительством государства N, последнее покупает прилегающий участок земли у ее собственника — гражданина аккредитующего государства. Другой пример. Российская Федерация в лице своих компетентных органов предоставляет концессию на разработку морских ресурсов на континентальном шельфе Курильских островов японским рыболовным судам. Возможны и такие случаи, когда торговое представительство, скажем, Российской Федерации в Индии закупает у местных чайных компаний партию индийского чая и т.п.

Подобные ситуации имеют место в реальной жизни, однако они не столь часто встречаются.

Гораздо более распространенными являются отношения, лежащие в международной сфере, в которые по всевозможным поводам вступают между собой физические и юридические лица, принадлежащие к разным государствам. В их числе совершение сделок в процессе международной торговли, получение наследств, заключение и расторжение браков, осуществление материального содержания супругов, родителей, детей и т.п., а также требования о возмещении вреда в результате дорожно-транспортных и прочих происшествий и множество иных контактов.

О международном частном праве принято говорить тогда, когда имеются в виду разнообразные отношения определенного рода, которые возникают в сфере международного гражданского (хозяйственного) оборота в широком смысле слова (т.е. гражданских, торговых, земельных, семейных, трудовых и т.п.), включающие личные, имущественные и связанные с ними неимущественные отношения. В частности, главным признаком таких общественных отношений помимо того, что они являются «международными», т.е. выходят за рамки юрисдикции одного государства, выступает их цивилистический характер, а именно то обстоятельство, что, будь это отношения между субъектами права одного государства, они регулировались бы нормами гражданского или торгового права (либо семейного, трудового, земельного, хозяйственного или иной отрасли права конкретной страны), а в общем и целом системой-«прародительницей» для компетентного их регулирования было бы римское право — jus civile. Все национальные правовые системы мира имеют дело с одними и теми же явлениями — актами рождений, смерти, заключения и расторжения браков, деликтов, совершения договоров, и т.п., но суть в том, что каждая из них решает конкретные ситуации по-своему.

Для того чтобы проиллюстрировать сферу действия, возможности, параметры и формы функционирования международного частного права, следует обратиться к примерам, с которыми можно столкнуться в каждодневной практике. Например, российская гражданка вступает в брак с шведским подданным на территории Украины. Возникает немало существенных вопросов юридического порядка, которые для вступающих в брак приобретают значение сугубо практических: какое учреждение будет компетентно зарегистрировать данный союз? По какому закону будет определяться способность брачащихся вступить в брак? По какой форме — светской или церковной — возможно заключение брака между данными субъектами? Будет ли признан совершенный на указанной территории брак в обоих государствах, к которым принадлежат будущие муж и жена, а также в третьих государствах?

Другая гипотетическая ситуация, в которой со всей отчетливостью проявляется специфика и сущность международного частного права, — это дорожно-транспортное происшествие, например, во Франции, на дороге к Ницце, в которое оказались вовлечены итальянец, проживающий в Италии, и французский гражданин, домицилированный во Франции. При этом их автомашины были зарегистрированы соответственно в Милане и Лионе. Понятно, что первым действием и побудительным мотивом невиновной пострадавшей от ДТП стороны — итальянского гражданина — будет желание и получение от виновника происшествия — французского гражданина — возмещения повреждения автомобиля и других убытков. Пострадавший должен иметь на руках соответствующее судебное решение против французского водителя, для чего необходимо установить факт материальной ответственности последнего и ее пределы, т.е. ту сумму, на которую итальянский водитель вправе претендовать. Кроме того, важно решить, какой суд будет компетентен решать данное дело. Вполне очевидно, что, с точки зрения итальянского гражданина, ему было бы предпочтительнее предъявить иск в своем государстве, т.е. в итальянском суде. Это обусловлено такими факторами, как знание языка, права, адвокатской, судебной и иной практики собственной страны и проч. Однако может ли он возбудить производство против французского гражданина в указанных обстоятельствах в суде Италии или должен предъявить иск только во Франции, либо вообще начать процесс в Соединенных Штатах Америки, если в результате происшествия у него возникло заболевание и он находится на излечении в данной стране, к тому же американская практика известна тем, что суды здесь присуждают весьма высокие суммы по возмещению ущерба? Второй важный блок вопросов, подлежащий неизбежному разрешению, будет касаться права, которым суд должен руководствоваться при определении размера ответственности французского гражданина. Иными словами, величина конкретной суммы, могущей быть взысканной с ответчика, зависит от содержания норм, которые применит суд, — итальянского или французского права либо закона третьего государства. И наконец, после получения в свою пользу решения того или иного суда, будь то собственного, итальянского, или «чужого» — французского — истцу предстоит процедура его принудительного исполнения, если ответчик не исполнит таковое добровольно. И в том и в другом случае истцу придется столкнуться с неординарной ситуацией: либо добиваться в иностранном государстве принудительного исполнения решения против иностранного гражданина, вынесенного отечественным судом, или принудительно приводить в действие в пределах национальной юрисдикции решение иностранного суда против иностранного гражданина.

В результате продемонстрированной «международности» рассматриваемых отношений они обладают, пожалуй, самой отчетливой чертой, которая позволяет обособить их в рамках отдельной категории общественных отношений, регулируемых правом: связь с правопорядком не одного только, а двух или более (в зависимости от конкретных обстоятельств дела) государств и системой международных договоров. Данная связь может проявляться благодаря наличию различных факторов. Наиболее общими из них служат гражданство лица, т.е. особая правовая связь лица с государством, «оседлость» лица — постоянное место жительства или нахождение в другом государстве, совершение действия или возникновение юридического факта на территории иностранного государства и проч.

Сегодня, пожалуй, трудно найти другую такую же область права и отрасль правоведения, как международное частное право, в которых при всей внешней устойчивости существующего наименования и привычности его использования в практическом и научном обороте имелись бы столь разноречивые представления о том, что есть их объект, природа, нормативный состав, дефиниция, наконец, и где бы в столь же значительной мере отсутствовало единодушие в перечисленных и иных сопутствующих вопросах.

Хотя в формальном отношении термин «международное частное право» насчитывает более лет, так как впервые он был предложен членом американского Верховного суда Джозефом Стори в 1834 г. в его работе «Комментарий коллизионного права»26, а затем получил распространение и в Европе27, он не сразу получил всеобщее одобрение, на разных этапах в различных государствах вызывая критику всех его составляющих элементов — и элемента «международный», и «частный», и «право».

См.: Story J. Commentaries on the conflict of Laws. 1834.

Сначала в работе франкфуртского адвоката Шеффнера в Германии, который озаглавил свой труд в соответствии с немецкой «калькой» перевода с английского: (Schffner). Entwicklung des Internationalen Privatrechts (1841), потом в 1843 г. в сочинении французского автора Феликса (Foelix) «Trat du droit international priv», а затем и в Италии. В литературе России впервые выражение «международное частное право» появилось в работе Н.П. Иванова «Основания частной международной юрисдикции» (Казань, 1865). Как в данной связи, так и характеризуя вообще подход российских правоведов к данному термину, хотелось бы обратить внимание на то, почему в русском языке прижился именно этот вариант — «международное частное», а не «частное международное» право, как это должно было бы быть, если следовать английскому «private international law». Как представляется, дело в том, что, поскольку российская правовая наука того периода находилась под бльшим воздействием французской школы права, нежели американской, скорее всего, и русскоязычная «калька» перевода термина «международное частное право» была преобразована именно от французского «droit international priv»: на первом месте — прилагательное «международное», на втором месте — второе прилагательное «частное», на третьем месте — определяемое существительное «право», а не в том порядке, который обусловлен правилами перевода с английского языка — «private international law»: «частное международное право».

Так, в советский период развития науки наиболее уязвимым моментом в термине МЧП была вторая составляющая — «частное право». В условиях, когда ленинское высказывание о том, что «мы ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое», существовало как всеобщая формула жизни общества, возражения против данного термина носили вполне оправданный характер. Между тем, как представляется, именно этот компонент, т.е. «частное право», служит определяющим в наименовании рассматриваемой области права и науки, поскольку продолжает известное еще с времен римского права разграничение публичного и частного в том его смысле, которое сформулировано еще Ульпианом: публичное право относится к положению государства, а частное — к положению отдельных лиц (1.1. § 2. D. 1.1).

Небесспорной выглядела и продолжает оставаться таковой в большинстве случаев и первая составляющая термина — «международный». По воззрениям очень многих авторов, международное частное право на самом деле имеет внутригосударственный характер, будучи отраслью (иногда, по ряду мнений, частью отрасли) национального права. Наконец, имелись и взгляды, в соответствии с которыми в весьма определенной манере их авторы высказывались против того, чтобы считать международное частное право «правом» в собственном смысле слова, ввиду того, что основу МЧП составляют коллизионные нормы как его главная конструкция, которые по своей природе являются отсылочными нормами, в силу чего они-де не имеют регулирующей силы, а служат соответствующим приемом и средством особой юридической техники.

Что касается многочисленности попыток адекватно отразить в названии правовой области ее специфику и предложить соответственно этому надлежащий термин, то весьма показательным в этом плане является их обобщение В.М. Корецким, который в своих «Очерках международного хозяйственного права» в 1928 г. приводит около 50 наименований дисциплины, выдвигавшихся в литературе на тот момент, которые различались между собой отнюдь не мелкими деталями. Среди них следующие: 1) международное гражданское право, 2) международное хозяйственное право, 3) международный режим частноправовых отношений, 4) междучастное право, 5) применение иностранного права, 6) действие и применение законов различных государств согласно принципам международного права, 7) признание прав за пределами государства, 8) выбор права, 9) общее частное право иностранцев, 10) разграничивающее право, 11) теория конфликтов законов в области частного права, 12) конфликты прав и т.д.

Палитру этих и других концепций природы и характера международного частного права мы рассмотрим несколько позже, а сейчас следует констатировать, что ныне термин «международное частное право» используется практически повсеместно, даже в странах, относящихся к англосаксонской системе права, традиционно стоящей на позициях коллизионной, «конфликтной» природы МЧП. Другой вопрос, что сфера его действия, объект регулирования, отраслевая и/или системная принадлежность, нормативный состав и прочие важные с юридической точки зрения явления по-разному определяются в нормативном материале и практике соответствующих государств и до сих пор остаются острыми дискуссионными проблемами в науке, в том числе и отечественной.

§ 2. Содержание и сфера действия международного частного права Вопрос о содержании и сфере действия МЧП в правовой доктрине разных стран решается неодинаково. В иностранной теории и практике в большинстве случаев сложилось весьма однозначное положение, что вопросы статуса иностранцев (в том числе и их процессуального положения) отнесены к частному международному праву в странах как общего, так и континентального права. Вместе с тем и здесь существуют определенные нюансы. Например, во Франции правовое положение иностранцев без колебаний включается в сферу действия МЧП, хотя в Великобритании и Нидерландах имеется иной подход. При этом в аспекте юридических лиц так называемая проблема международного банкротства в Нидерландах рассматривается как часть международного частного права, а в Англии, Уэльсе, Германии и Франции — нет. В ряде случаев доктринальные суждения о сфере действия МЧП непосредственно подтверждаются положениями, зафиксированными в законодательстве по МЧП. К примеру, в Законе о международном частном праве Венгрии так очерчена сфера его действия: «Целью настоящего закона является определение на основе мирного развития международных отношений права того государства, которое применяется к гражданским, семейным или трудовым отношениям, в которых участвуют иностранные субъекты, имущества или право (в дальнейшем именуемые иностранным элементом) и которые подчинены правопорядку нескольких государств;

норм, определяющих подсудность и юрисдикцию, а также процессуальных правил, которые должны регулировать споры, содержащие иностранный элемент» (ст. 1). В Законе Чехословакии 1963 г., именуемом Закон о международном частном праве и процессе, указывается, что его целью является «определить, какому правопорядку подчиняются гражданско-правовые, семейные, трудовые и другие подобные им отношения с иностранным элементом, урегулировать правовое положение иностранцев, предусмотреть порядок действий чехословацких органов юстиции при регулировании этих отношений и их разрешении...» (§ 1). В этом отношении показательно также новейшее законодательство по международному частному праву и других стран (Монголии, ч. Гражданского кодекса которой, посвященная международному частному праву, так и называется:

«Гражданская правоспособность иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, а также применение иностранного права и международных договоров»;

Швейцарии, сфера действия закона по МЧП которой установлена недвусмысленным образом в части регулирования международных отношений: а) компетенция швейцарских судов или ведомств, б) применимое право, в) предпосылка признания и исполнения иностранных решений, г) арбитражная подсудность и др., а также Кодекс Бустаманте как классический образец анализируемого подхода). Включение в сферу действия МЧП процессуальных элементов, хотя и в достаточно узком масштабе, можно констатировать и на примере законодательства Вьетнама. Так, в разд. 2 Торгового кодекса СРВ 1997 г. (заметим, акте материального права общего характера, в котором, однако, имеются положения, затрагивающие регулирование анализируемых отношений) содержится ряд статей, посвященных разрешению торговых споров и исполнению судебных и арбитражных решений (ст. 238—243). Наряду с установлением порядка разрешения торговых споров вообще данный правовой акт предусматривает отдельные положения для рассмотрения торговых споров с иностранными коммерсантами (ст. 240). В Великобритании, Нидерландах, Франции гражданский процесс также охватывается международным частным правом. В Германии МЧП конструируется в принципе как коллизионное право, поэтому ответы на процессуальные вопросы должны быть получены с помощью норм гражданского процессуального права ФРГ.

Однако ввиду тесной связи отношений, регулируемых МЧП, с процессуальными аспектами некоторые учебники и курсы немецких авторов по международному частному праву содержат разделы, посвященные «международному гражданскому процессу».

В трудах английских, американских, голландских (Дж. Чешир, П. Норт, А. Дайси, Дж. Бил, Г.

Гудрич, М. Коппенол-Ляфорс и др.) и иных авторов (К. Пшибыловский, М. Сосьняк, В. Валашек и т.д.) к международному частному праву относят прежде всего коллизионные вопросы (выбор права — choice of law matters) в их тесной увязке с гражданским процессом, в частности международной подсудностью (jurisdiction). Именно решая вопрос о выборе компетентного суда — местного или иностранного, — доктрина и практика определяют, будет ли применяться к регулированию существа данного отношения собственное материальное право государства суда или иной правопорядок. Кстати сказать, вышеприведенный ряд актов по МЧП некоторых государств может, в свою очередь, свидетельствовать в известной мере и о том, что в этих странах сфера международного частного права трактуется в таких пределах, которые позволяют включать в него и процессуальные отношения и нормы.

Безусловное отнесение к МЧП норм, регламентирующих правовое положение иностранцев, наиболее типично для Франции и ее бывших колоний (Алжира, Марокко, Туниса, Сенегала). При этом необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что подобные материальные нормы, определяющие гражданство (nationalit), и именно французское гражданство, непосредственно устанавливающие условия пребывания, въезда и выезда иностранцев, гражданский и торговый статус, их имущественные и иные права, а также связанные с этим вопросы публичного порядка, взаимности, коллизий законов и конфликтов юрисдикции занимают доминирующее место во французском МЧП. Во французской доктрине встречается также точка зрения в отношении МЧП, основывающаяся на квалификации его как права, применяемого к частным лицам, участвующим в международных правовых отношениях (П. Майе)28.

Кроме того, имеются в среде французских авторов и выразители коллизионистских взглядов, которые усматривают в МЧП именно право, содержащее нормы о конфликтах законов. Одна из последних фундаментальных работ по МЧП, написанная совместно А. Батиффолем и П.

Лягардом, демонстрирует отход от традиционных представлений о содержании и пределах МЧП, хотя в определенной мере для одного из авторов, А. Батиффоля, и был характерен частично коллизионистский подход к некоторым вопросам, несмотря на исходный тезис о плюрализме методов регулирования в данной области. Более широкой концепции придерживаются И.

Луссуарн и П. Бурель.

Соотношение МЧП и международного публичного права, помимо традиционных воззрений на его сферу, природу и состав норм, свойственных французской теории, характерно для рассмотрения в круге проблем МЧП бельгийской науки (Ф. Риго).

Венгерская наука МЧП не имеет единодушно разделяемого подхода к вопросу о содержании и сфере действия МЧП. Как отчасти было показано ранее, ряд ученых стоят на позициях коллизионной сущности МЧП и его норм (Л. Рецеи, И. Саси, Ф. Мадл, Л. Векаш), другие — И.

Сас — допускают вхождение в соответствующий круг и материально-правовых норм, унифицированных международным договором. Однако не подлежит сомнению, что в сферу действия МЧП Венгрии включается и международный гражданский процесс, поскольку глава Х ее Закона о международном частном праве 1979 г. так и названа: «Нормы процессуального права», которые касаются международной подсудности, правовой помощи, признания и исполнения иностранных решений и т.д.

Итальянская доктрина МЧП в целом полагает, что в сферу, относящуюся к нему, входят также вопросы гражданства, статуса иностранцев, публичного порядка, действия международного договора и права ЕС. Между тем еще с конца 40-х гг. XX столетия в итальянской науке МЧП был поставлен вопрос о его взаимосвязи с процессуальным правом (Р. Монакко). Особому исследованию подверглось использование в рамках процесса таких основополагающих для МЧП понятий, как квалификация, обратная отсылка, публичный порядок29. Ныне действующий Закон от 31 мая 1995 г. № 218 «Реформа итальянской системы международного частного права» однозначно включает процессуальные отношения с участием иностранных физических и юридических лиц, а также вопросы конфликтов юрисдикции и действительности иностранных судебных решений и правовых актов в свою сферу действия.

В ФРГ наряду с традиционно коллизионистским подходом к международному частному праву в былые времена (Л. Раапе, М. Вольф) находит применение и более широкая трактовка МЧП (Г.

Кегель) Все большее место в научных исследованиях ученых этой страны, посвященных МЧП или связанному с ним анализу, занимают процессуальные аспекты. Начинает укореняться новый термин — «международное гражданско-процессуальное право»30.

Контрольные вопросы:

1. Каковы особенности содержания терминов «международный» и «частный» в понятии «международное частное право»?

2. С какого периода ведет свое начало «международное частное право» как обозначение соответствующей юридической категории?

3. Каковы содержание и сфера действия МЧП в разных странах?

См.: Mayer P. Droit international priv. P., 1983. Р. 3.

См.: Villa Е. Corso di Diritto Intemazionale private e processuale. Turino, 1983.

См.: Geimer R. Internationales Zivilprozess. Кц1п, 1983;

Kropholler J. Europдisches Zivilprozessrecht. Heidelberg, 1991. См. также: Шак X. Международное гражданское процессуальное право. Учебник / Пер. с нем. М., БЕК, 2001.

Глава 5. Объект и методы регулирования в международном частном праве Литература: Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право, М., 1959;

Лунц Л.А., Международное частное право. М., 1970;

Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н.

Международное частное право. М., 1984;

Международное частное право. Под общей ред. Г.К.

Матвеева. Киев, 1985;

Mdl F., Vks, The Law of Conflicts and Foreign Trade. Bud., 1987;

Иссад М.

Международное частное право. М., 1989;

Маковский А.Л. Унификация морского права и понятие международного частного морского права//Советский ежегодник международного права. 1979. М., 1980. С. 220—233;

Лебедев С.Н. О природе международного частного права//Советский ежегодник международного права. 1979. М., 1980. С. 61—80;

Кузнецов М.Н. Некоторые особенности развития международного частного права//Советский журнал международного права.

1991, № 1;

Международное частное право: современные проблемы. М., 1994;

Богуславский М.

Международное частное право: Учебник. М., 2000;

Звеков В.П. Международное частное право.

Курс лекций. М., 1999.

§ 1. Объект регулирования в МЧП Проблема объекта всегда стоит в качестве основной при определении факта, является или не является данная совокупность норм отраслью (или системой) права. Вопрос об объекте в международном частном праве, будучи не до конца решенным, остается пока дискуссионным.

Некоторые авторы, не давая дефиниций самой совокупности норм и их объекта регулирования, предпочитают прибегать к описанию того, что подпадает, по их мнению, под сферу действия МЧП. Например, М.М. Богуславский пишет: «В международном частном праве речь идет об имущественных и личных правах иностранцев, о правах иностранцев в области трудовых, семейных отношений и в ряде других областей... Предметом регулирования в международном частном праве являются отношения гражданско-правового характера, возникающие в международной жизни (или, как их иногда называют, международные гражданские отношения).

Эта исходная позиция была сформулирована еще на заре советской науки международного частного права И.С. Перетерским»31. А И.С. Перетерский, констатируя, что международное частное право изучает гражданско-правовые отношения, подчеркивает, что международное частное право не является лишь частью гражданского права. «Специфическим отличием гражданско-правовых отношений, включаемых в международное частное право, является то, что международное частное право изучает особую группу гражданско-правовых отношений — а именно такие, которые имеют международный характер». При этом содержание термина «международный», т.е. лежащий в международной сфере, не совпадает с тем его значением (межгосударственный), которое он имеет в международном публичном праве32.

Л.А. Лунц, следуя в русле основных характеристик, обозначенных И.С. Перетерским, также считает, что «международное частное право как отрасль права и отрасль правоведения есть область отношений гражданско-правового характера в указанном (т.е. это — область отношений по «гражданским делам», возникающим из гражданских, семейных и трудовых отношений. — Л.А.) широком смысле».33 Еще один отечественный исследователь международного частного права С.Н. Лебедев, в свою очередь, подчеркивает гражданско-правовую природу отношений как основного критерия для определения отраслевой или системной принадлежности рассматриваемой совокупности норм: «Исходя из гражданско-правовой природы отношений, регулируемых международным частным правом, и учитывая особенности как самих этих отношений, так и методы их регулирования, в частности, международно-договорное происхождение значительного числа источников с вытекающими отсюда последствиями, мы См.: Богуславский М.М. Международное частное право. М., 1998. С. 13.

См.: Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. М., 1959. С. 7.

Лунц Л.А. Международное частное право. М., 1970. С. 10.

приходим к выводу, что международное частное право следует рассматривать как особую отрасль цивилистического по своему содержанию характера». Определяя предмет МЧП, отечественные и зарубежные исследователи сходятся в акцентировании гражданско-правового, точнее, частноправового вообще, характера регулируемых им общественных отношений. Так, М. Иссад (Алжир), сопоставляя МЧП и международное публичное право как право, регулирующее отношения между государствами, указывает, что «нормы международного правопорядка, которые адресованы частным лицам, физическим или юридическим, объединены под названием международного частного права».35 Японский автор Эгава Хидефуми в качестве главного тезиса также утверждает, что международное частное право регулирует «разнообразные отношения частноправового характера и образует отдельную совокупность норм».36 Г.К. Матвеев (Украина) пишет, что МЧП представляется «как совокупность коллизионных (отсылочных) норм, регулирующих прикрепление к определенной правовой системе гражданских (семейных, трудовых и прочих цивилистических) правоотношений, осложненных иностранным элементом (признаками)»37. Как видно, последний из упомянутых авторов не уточняет, какие же именно «прочие цивилистические отношения», кроме собственно гражданско-правовых, семейных и трудовых, надлежит включать в объект регулирования МЧП. В этом плане публикации по международному частному праву последних лет конкретизировали соответствующие позиции ряда специалистов.

По мнению Кузнецова М.Н., МЧП — это «совокупность национальных и международных норм, регулирующих возникающие в ходе международного общения разнообразные имущественные, личные неимущественные, а также трудовые, семейные и процессуальные отношения между гражданами и юридическими лицами, а также их отношения указанного характера с государствами и международными организациями».38 Ранее аналогичного взгляда придерживался и чешский автор З. Кучера, который, обобщая преобладающее в тогдашней чехословацкой (ныне, соответственно, либо чешской либо словацкой) науке мнение, констатировал, что «международное частное право рассматривается как комплекс норм, функция которых заключается в урегулировании гражданско-правовых отношений, содержащих иностранный элемент, включая производство с иностранным элементом по гражданским делам»39.

Подавляющее большинство как отечественных, так и зарубежных авторов, пытающихся вычленить особенное в объекте регулирования международного частного права и выделить из совокупности общественных отношений, имеющих иную отраслевую принадлежность, прежде всего отношения гражданского, торгового и других отраслей права, используют конструкцию «иностранного элемента». Так, в работах русских и советских «классиков» МЧП (И.С.

Перетерского, Л.А. Лунца, В.М. Корецкого и др., а также современных ученых (М.М.

Богуславского, И.А. Грингольца, С.Н. Лебедева, А.С. Маковского, Г.К. Матвеева, Н.И.

Марышевой, Р.А. Мюллерсона, О.Н. Садикова, Е.Т. Усенко и многих других) данная категория является краеугольной в определении сущности и характера международного частного права.

Под «иностранным элементом» подразумевают либо то, что субъектом данного правоотношения выступает иностранец (иностранное физическое либо юридическое лицо), либо то, что объектом отношения является вещь (движимая или недвижимая), находящаяся за границей, либо то, что событие, действие — юридический факт — наступили за рубежом.40 В силу Лебедев С.Н. О природе международного частного права//Советский ежегодник международного права. 1979. М., 1980. С. 25.

Иссад М. Международное частное право. М., 1989. С. 8.

Egawa Hidefumi. Private International Law. Tokyo, 1990. P. 1.

Международное частное право. Под. ред. Г.К. Матвеева. Киев, 1985. С. 10.

Кузнецов М.Н. Некоторые особенности развития международного частного права//Советский журнал международного частного права. 1991. № 1. С. 27.

Кучера 3. Международное частное право в ЧCCP//Bulletin de droit tchecoslovaque. Prague, 1985. № 1—2. С. 13.

См. например: Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. М., этого в учебной и иной литературе по МЧП принято распределение «иностранных элементов» по группам: «иностранный элемент» на стороне субъекта;

«иностранный элемент» на стороне объекта;

«иностранный элемент», характеризующий наступление юридического факта.

В юридической литературе подобная терминология подверглась обоснованной критике, смысл которой заключался в том, что элементом правоотношения является сам участник (субъект), а не его гражданство;

объектом правоотношения выступает не место нахождения вещи, а сама вещь, и, наконец, для юридического факта как такового, «отечественного» или «иностранного», в структуре правоотношения вообще не находится места.41 Предложение заменить «иностранный элемент» другой компонентой — «иностранными», или «международными, характеристиками» мало что меняет, поскольку сама конструкция остается неизменной. Обратим внимание, что в работах зарубежных авторов (швейцарцев М.Келлера и К.Сира) применительно к объекту регулирования в МЧП предлагается вести речь о «сложном фактическом составе»42, что само по себе тоже не дает надлежащего ответа на вопрос о формуле, адекватно выражающей объект регулирования в МЧП.

Вместе с тем очевидно, что далеко не всегда, когда в деле присутствует так называемый иностранный элемент, пусть даже называемый «иностранными характеристиками», мы имеем дело с частным международным правом. Немало случаев, когда указанное не будет определяющим для квалификации объекта регулирования и в целом МЧП как особой совокупности (системы) норм. В частности, если иностранец — физическое лицо на территории какого-либо государства совершает бытовую сделку, последняя не будет регулироваться нормами международного частного права, а будет подлежать регулированию с помощью гражданского права данной юрисдикции. Таким образом, «иностранный элемент» явно присутствует, но о международном частном праве речи нет. В чем же дело? Со всей очевидностью, это означает, что конструкция «иностранного элемента» может не «срабатывать» и потому не являться определяющей. Отсюда вытекает вполне закономерный вывод: подобного рода критерий не обладает качеством «универсальности» и «всеобщности» для целей идентификации объекта регулирования в МЧП. Появление объекта для регулирования частным международным правом как таковым обусловлено, скорее всего, чем-то иным. Что же это такое?

На самом деле один лишь факт, что речь идет об иностранном гражданине или о местонахождении вещи за границей либо о событии или факте, происшедшем за рубежом, еще недостаточен для того, чтобы регулирование осуществлялось именно средствами МЧП, а не какой-либо другой отраслью права. Физическое местоположение вещи (будь то за границей или в пределах отечественной территории) само по себе не столь важно. Гораздо существеннее другое — какой закон наделил лицо или лиц правом на данную вещь (правом собственности, залога, аренды, сервитута и т.д.), возникло ли оно по нормам того или иного (отечественного или иностранного) государства, в силу чего на регулирование данного отношения может претендовать не один, а два или несколько правопорядков. Аналогичным образом тот факт, что действует иностранец вообще, не имеет значения, если при этом не проявляет себя правовая связь рассматриваемого отношения (в ряде случаев именно благодаря той особой юридической связи лица с государством, которая в принципе характеризует институт гражданства), в котором участвует такой иностранный гражданин, с правом иностранного государства (тот, гражданином которого он является, либо страны, в которой он имеет «оседлость» — домициль, т.е. (постоянное или преимущественное место жительства). В свою очередь и юридический факт в аспекте международного частного права значим и имеет соответствующие правовые последствия прежде всего с той именно точки зрения, что возник он как таковой на основании и в рамках правопорядка другого государства. Иными словами, мы говорим об определенных событиях как о юридических фактах постольку, поскольку им придает (или не придает) значение в качестве 1984. С. 5—6;

Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. 1998. С. 18—19.

Подробнее об этом см.: Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных правовых систем. М., 1984. С. 91—93.

См.: Keller M., Siehr К. Allgemeine Lehren des Internationalen Privatrechts. Zrich, 1986.

таковых тот или иной правопорядок.

Все указанное позволяет сформулировать основной признак — качество, которому должно удовлетворять общественное отношение, подпадающее под действие частного международного права: проявление юридической связи данного общественного отношения с правопорядками двух или более государств. Предложенный признак, как представляется, с большей адекватностью и юридической точностью, нежели «иностранный элемент», способствует определению объекта регулирования в МЧП. Это тем более важно, что даваемая на этой основе дефиниция самого международного частного права через надлежащее определение его объекта снимает проблему несоответствия некоторых результатов исследований в общей теории права и науке международного частного права. Речь идет о структуре правоотношения, которая, как известно, обладает четырехчленным делением (субъект, объект, права и обязанности сторон) и не может вместить какие-либо «иностранные элементы», на что отдельными авторами обращалось внимание43.

Данное ключевое обстоятельство рождает дальнейшее: указанная связь в качестве своего последствия юридического характера обусловливает выбор надлежащего правопорядка.

Подчеркнем: именно правопорядка как такового, юрисдикции, а не только лишь права как системы норм44. В результате выбор правопорядка включает и выбор компетентного учреждения для разрешения спора, а значит и систему норм, которой он будет подчиняться в процессуальном отношении, и, кроме того, может оказаться детерминирующим для выбора материального права, регулирующего вопросы, касающиеся данного спорного отношения по существу.

§ 2. Методы регулирования в МЧП Как вытекает из положений общей теории права, вопрос о методе регулирования вслед за объектом регулирования, принципах и нормах является краеугольным для любой системы норм, претендующей на существование в качестве отдельной отрасли или системы права. Думается, что для международного частного права он также выступает ключевым. Вместе с тем в ряде учебных пособий и учебников по МЧП рассмотрение проблем, связанных с наличием у него собственных методов регулирования, обходится стороной45.

Исходя из особенностей объекта регулирования в международном частном праве, решается соответственно и вопрос о методах регулирования, свойственных этой неординарной системе норм. Действительно, специфичность общественных отношений, подлежащих регулированию, не может не обусловить особенностей и в том, что именуется совокупностью способов и средств воздействия на регулируемый объект. Как известно, именно так с позиций «теории воздействия» в науке права определяется метод регулирования.

1. Проблема метода регулирования в современной отечественной науке В юридической литературе сама по себе проблема методов регулирования в международном частном праве не вызывала значительных трудностей для решения, хотя определенная почва для полемики и имеет место. Коллизионный метод регулирования во все времена квалифицировался как коренной метод международного частного права. Однако на разных этапах развития МЧП его роль в воздействии на регулируемый объект не была неизменной. После Второй мировой войны См. Рубанов А.А. Имущественные отношения в международном частном праве //Правоведение. 1983, № 6.

В юридической литературе предлагается ряд воззрений на международный правопорядок, из анализа которых следует, что правопорядок не может быть сведен к «праву» или «правовой системе». См.: Евинтов В.И. Международное сообщество и правопорядок. Киев. 1990;

Соколов В.А. Мировое сообщество и система регуляторов международных отношений. М., 1992.

См.: Международное частное право. Киев, 1985;

Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 1998.

исключительное освещение получил вопрос об унифицированных нормах материально-правового характера, содержащихся в международных договорах, и, соответственно, обусловил постановку проблемы еще одного метода регулирования в МЧП — материально-правового. Положительный ответ на вопрос об их вхождении в состав МЧП означал закономерное согласие и с их участием в регулировании подпадающих под действие данной системы норм отношений. Единственным логическим выводом из указанного могло стать только признание наличия второго метода регулирования — материально-правового, обеспеченного материальными нормами прямого действия, унифицированными международными соглашениями.

После 50-х гг. XX столетия такие нормы стали признаваться в качестве полноправных норм МЧП и, следовательно, служить одним из средств реализации особого его метода — материально правового. Следует подчеркнуть, что в данном случае, когда говорится о методах регулирования в международном частном праве, подразумевается, что предметом рассмотрения выступают специальные, т.е. такие методы регулирования, которые характеризуют данную совокупность правовых норм с позиций особенного, а именно подчеркивающие ее специфику. В то же время, коль скоро речь идет об отношениях цивилистического характера, никоим образом нельзя отрицать действия тех методов регулирования, которые применяются в гражданском праве и иных цивилистических отраслях. Закономерно, что для анализируемых отношений характерны диспозитивность, свобода договорных отношений, усмотрение сторон, равенство партнеров и т.п., которые свойственны правовому регулированию гражданских и торговых отношений вообще. Эти качества регулятивного воздействия имманентно присущи всей совокупности способов и средств, используемых для надлежащей регламентации отношений данного типа. В силу этого можно иметь в виду и общий метод регулирования отношений цивилистического характера, применяющийся в МЧП, который тем не менее не является определяющим в плане выделения его норм в какую-либо самостоятельную системную совокупность.

В этой связи необходимо упомянуть, что в научной и учебной литературе последних десятилетий был высказан несколько отличающийся от общей российской доктрины взгляд на методы международного частного права, который, помимо прочего, ревизует в том числе и разработки в области теории права. В частности, в статье В.П. Звекова «О соотношении коллизионно-правового и материально-правового способов регулирования в международном частном праве» (Советский ежегодник международного права. 1973. М., 1975) было высказано мнение, что в международном частном праве имеется два способа регулирования, которые укладываются в рамки одного метода — преодоления коллизионной проблемы. Впоследствии учебное пособие «Международное частное право», выпущенное в свет издательством «Юрист» в 1993 г., также исходит из существования некоего общего метода МЧП, который заключается в преодолении коллизии»46. К сожалению, данное воззрение без какой-либо аргументации практически дословно воспроизведено и в другом источнике47. Метод опосредствуется двумя способами — коллизионно-правовым, осуществляемым в двух правовых формах — национальной и международной, и материально-правовым, осуществляемым в международной форме48.

Попутно необходимо отметить, что национально-правовые нормы «прямого действия» авторами последних из указанных изданий в состав МЧП не включаются, несмотря на то что в целом и в той и в другой работе всемерно подчеркивается специфика объекта МЧП — тех общественных отношений, которые оно призвано регулировать.

Не углубляясь в детали критики предлагаемой концепции, представляется резонным прежде всего задать вопрос: в чем же состоит регулятивное воздействие такого «преодоления»? Как путем «преодоления» юридические нормы воздействуют на общественные отношения (а именно это, следуя теории права, ставится во главу угла при определении метода правового регулирования), См.: Международное частное право. Учебное пособие. Под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 1993.

С. 13—21.

См.: Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Международное частное право. Курс лекций. М., 1998. С.

12—13 и след.

Международное частное право. Учебное пособие. С. 21.

если согласиться, что такой «метод» может существовать в правовой действительности? Каким юридически значимым образом выражается «преодоление»? Кроме того, если методы регулирования, опять-таки с точки зрения теории права, подразделяются на императивные и диапозитивные, то к каким из них принадлежит данное «преодоление»? Полагая, что вряд ли найдутся ответы на эти и другие вопросы в связи с формулированием подобного метода правового регулирования для сферы действия МЧП, заметим, что в качестве цели правового регулирования такая конструкция — решение коллизионной проблемы, преодоление коллизии права — не только вполне приемлема, но даже и необходима для международного частного права.

В противовес изложенному следующая констатация не вызывает сомнений: 1) в рамках коллизионного метода регулирования осуществляется регулятивное воздействие на объект благодаря применению самой коллизионной нормы в сочетании с последующим действием материальной нормы соответствующего национального правопорядка;

2) материально-правовой метод есть совокупность присущих ему особых средств регулирования. Он функционирует прежде всего за счет действия единообразных материально-правовых правил поведения, которые первоначально создаются государствами координационным путем (согласованием их воль) в форме международного унифицирующего договора и впоследствии инкорпорируются национальным правом государств-участников. Этот метод иногда называют методом унификации.

Кроме того, материально-правовой метод регулирования как система средств воздействия на общественные отношения может обеспечиваться нормами «прямого действия», разработанными в рамках национального правотворчества конкретной страны исключительно для целей регулирования отношений, связанных с правопорядками различных государств.

Последнюю категорию из указанных норм МЧП, опосредствующих материально-правовой метод регулирования, некоторые исследователи выделяют даже в отдельный метод: «Названные нормы регулируют гражданско-правовые отношения с иностранным элементом и должны быть отнесены к международному частному праву. Такие нормы по механизму их введения в действие и порядку применения существенно отличаются как от унифицированных норм международного договора, так и от коллизионных норм, которые могут содержать отсылку и к отечественному, и к иностранному праву. Поэтому нормы прямого действия — особый, третий метод регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом наряду с коллизионными и унифицированными материальными нормами»49.

Соглашаясь с данными авторами в целом в связи с включением национальных норм прямого действия в состав МЧП и, следовательно, юридической базы, формирующей материально правовой метод регулирования, представляется необходимым тем не менее возразить им в части выделения третьего метода регулирования. Принципиальным элементом разграничения двух методов — коллизионного и материально-правового — выступает наличие либо отсутствие возможности получить ответ на вопрос о содержании соответствующего регулирования данного общественного отношения непосредственно, без обращения к коллизионной норме. В свете этого и унифицированная, и национальная материальные нормы имеют аналогичные механизмы действия, будучи, во-первых, уже включенными в состав национальной правовой системы, и, во вторых, обусловленными самим объектом регулирования и правовым характером предписания.

Вследствие таких обстоятельств нет достаточных оснований подразделять материально-правовой метод на два подвида.

2. Коллизионно-правовой метод регулирования В рамках отдельных отраслей внутригосударственного права приходится иметь дело с относительно простыми ситуациями. Из числа подлежащих применению норм национального права необходимо выбрать одно положение, которое наиболее целесообразно в каждом индивидуальном случае. Иным образом обстоят дела в ситуациях, когда отношение характеризуется проявлением юридической связи с двумя или несколькими правопорядками.

Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. М., 1984. С. 9.

Вследствие этого последние могут в равной степени претендовать на регулирование данного общественного отношения. При этом следует подчеркнуть главное обстоятельство: в содержании предписаний, существующих в рамках соответствующих систем права, имеются настолько значительные различия, что юридические последствия применения к отношению того или другого правопорядка могут быть полярно противоположными.

Например, российское юридическое лицо заключает сделку с монгольским юридическим лицом, причем сделка выходит за рамки целей, предусмотренных уставом российского юридического лица. Какой правопорядок должен в данном случае считаться надлежащим для регулирования рассматриваемого отношения — российский или монгольский? Если российский, то данная сделка будет квалифицироваться как юридически действительная, поскольку российское право не запрещает юридическим лицам вести деятельность, разрешенную действующим законодательством РФ, даже если таковая выходит за рамки их уставных положений.

В случае же применения монгольского права, в силу ст. 43 ГК Монголии сделка объявляется ничтожной, так как была совершена юридическими лицами в противоречие с целями, зафиксированными в их учредительных документах.

Таким образом, проблема выбора правопорядка, точнее, юрисдикции, выступает в частном международном праве основной исключительно в силу специфики регулируемых отношений и расхождений в материальном праве различных государств.

Вопрос о том, какой правопорядок предпочесть, какой из них должен быть отброшен и на какой именно основе необходимо произвести выбор, когда правовые системы нескольких государств «сталкиваются» друг с другом — коллидируют, представляет собой сложную задачу. В очень многих случаях подобное является отнюдь не результатом произвольного решения судьи либо суда (иного компетентного органа) или воли сторон, а должно учитывать потребности международного сотрудничества, развития связей между государствами и интересы участвующих в отношении сторон и, естественно, сообразовываться с соответствующими велениями правовых актов того или иного (а иногда и того и иного) государства. Выбор права, способного решить определенный вопрос по существу, возможен благодаря наличию особых правил, именуемых коллизионными нормами, которые заключают в себе наиболее рациональные для конкретных жизненных ситуаций решения.

Скажем, если неделимая семья хинду совершает сделку купли-продажи недвижимого имущества, расположенного на территории Вьетнама, то какому правопорядку будет подчиняться данный договор — индийскому или вьетнамскому?

С точки зрения индийского права такая сделка действительна, поскольку семья хинду является специфическим субъектом права, известным всем штатам Республики Индия. Право же Вьетнама отсылает регулирование правоспособности граждан к закону их гражданства, если иное не установлено законодательством СРВ, право- и дееспособности иностранных юридических лиц — к праву места их учреждения.

Понятия «семьи» как самостоятельного субъекта права вьетнамский правопорядок не знает вообще, а регулирование сделки по купле-продаже недвижимости должно осуществляться по вьетнамскому законодательству (ст. 831, 832 и 834 ГК СРВ г.).

В приведенном примере отыскание соответствующего материально-правового правила осуществляется с помощью коллизионных норм: «гражданская дееспособность иностранных граждан определяется по праву страны их гражданства, кроме случаев, когда иное установлено законом СРВ»;

«в случае установления и исполнения иностранными юридическими лицами гражданско-правовых обязательств во Вьетнаме, их гражданская право-, дееспособность определяется по праву СРВ»;

«гражданско-правовой договор, связанный с недвижимостью во Вьетнаме, подчиняется праву СРВ».

Исходя из этого, методом регулирования в международном частном праве служит коллизионно правовой метод, т.е. воздействие на соответствующие общественные отношения, являющиеся объектом МЧП, посредством коллизионных норм, осуществляющих выбор юрисдикции (правопорядка) и отсылающих регулирование отношения к материальному праву определенного государства либо международному договору. Попутно отметим, что данный метод является главным и исторически первым методом регулирования в международном частном праве.

3. Материально-правовой метод регулирования А. Унификация национальных гражданско-правовых норм. С течением времени, точнее с развитием межгосударственных сфер производства и обращения, усложнения общественных отношений, лежащих в сфере международного хозяйственного и гражданского оборота, повлекших за собой расширение международных обменов, коллизионно-правовой метод все более стал проявлять некоторое свое несовершенство и перестал удовлетворять потребностям международной жизни. Это связано, во-первых, с «многоступенчатостью» регулирования, состоящей в том, что сначала коллизионная норма указывает на применимый правопорядок, а затем в его рамках осуществляется отыскание той материальной нормы, которая обеспечивает регулирование данного отношения в подлинном смысле, т.е. помогает ответить на искомый вопрос по существу. Во-вторых, действие коллизионной нормы нередко сопряжено с определенными явлениями негативного характера, которые затрудняют отыскание «конечной», т.е. материальной, нормы, такими как, скажем, «скрытые коллизии», «коллизии коллизий», «отрицательные и положительные коллизии», необходимость решения предварительных коллизионных вопросов, невозможность применения иностранного права в силу действия императивных предписаний национального правопорядка, а также оговорки о публичном порядке и др. (обо всех этих явлениях см. в главе 12).

Все это привело к тому, что государства стали изыскивать другие средства и возможности урегулирования отношений цивилистического характера, возникающих в международном обороте. Подобным инструментом служит международный договор, содержащий единообразные нормы (материальные) правила поведения, пригодные для решения определенных значимых для данных стран—участниц соглашения вопросов. Наиболее распространена разработка международно-правовых договоров, унифицирующих материально-правовые предписания различных государств, в международной торговле и областях, обслуживающих ее (морских, воздушных, автомобильных и железнодорожных перевозках), интеллектуальной собственности.

Стремление к созданию материально-правовых норм в указанных сферах путем согласования необходимых правил в международном договоре для целей регулирования частноправовых отношений, имеющих международный характер, явилось результатом потребности в преодолении объективного противоречия между национальными, по существу, формами регулирования и международной природой отношений по их содержанию. Именно в этой весьма широкой и диверсифицированной области субъективный взгляд суда, судейское усмотрение на фоне отсутствия в большинстве случаев надлежащего знания иностранного права диктовали целесообразность взаимосогласованных и становящихся общими для многих государств правовых решений.

Вместе с тем было бы неправильным представлять указанное в качестве «кризиса международного частного права». Некоторые авторы в этой связи говорят «о кризисе национального права», оговариваясь, правда, при этом, что речь не идет о «кризисе коллизионного права». «Это — реакция партнеров в международных торговых отношениях, — пишет алжирский исследователь М. Иссад вслед за французскими специалистами И. Луссуарном и Ж. Бредэном, — которые стремятся заменить внутреннее право, плохо приспособленное для регулирования международной торговли, международными нормами»50.

Таким образом, унифицированные международным договором нормы — один из инструментов обеспечения функционирования материально-правового метода регулирования в международном частном праве.

Б. Материально-правовое регулирование посредством национально-правовых норм прямого М. Иссад. Международное частное право. М., 1989. С. 56.

действия. Отнесение внутренних материально-правовых норм к международному частному праву вызывает неоднозначную реакцию среди исследователей МЧП. Соответственно этому нормативная база действия материально-правового метода может быть или сужена или расширена в зависимости от того, какого взгляда придерживаются специалисты в данном вопросе. Подробнее аргументация по поводу включения в МЧП данной разновидности норм будет рассматриваться ниже, в разделе, посвященном нормативному составу. Здесь же представляется целесообразным ограничиться общим замечанием о том, что для некоторых групп отношений, а именно являющихся по своему характеру международными, такие нормы в правопорядке соответствующих государств нередко являются единственным имеющимся в наличии средством регламентации. Возьмем, к примеру, постановление Госкомтруда СССР № 365 от 25 декабря г. «Об утверждении правил об условиях труда советских работников за границей» (в ред.

постановления Минтруда РФ от 20 августа 1992 г. № 12). В данном акте устанавливаются размеры вознаграждения работников, осуществляющих свои трудовые обязанности за рубежом, а также внештатных работников, принятых на месте в учреждения СССР за границей из числа членов семей советских работников, время труда и отдыха, компенсации расходов по переезду и провозу багажа и т.д., условия и нормы обеспечения жилой площадью и проч. Совершенно очевидно, что подобные нормы не могут считаться нормами российского трудового права, поскольку последнее регулирует собственно трудовые отношения, а в данном случае рассматриваемые правила выходят за его рамки и представляют собой регулятор отношений иного характера. Аналогичные примеры в большом количестве можно привести и из области действующего законодательства зарубежных стран.

Так, закон Монголии о правовом положении иностранных граждан от 24 декабря 1993 г.

устанавливает, что иммигранты, желающие основать дело в производственном секторе или сфере обслуживания Монголии, должны получить все необходимые разрешения и согласования в соответствии с законодательством Монголии и лицензию центрального исполнительного органа Монголии, ответственного за трудовые отношения (ст. 11). В связи с этим нелишне заметить, что рассматриваемое регулирование содержится в специальном акте, посвященном статусу иностранцев, тогда как в этой стране имеется и кодекс законов о труде, который мог бы вместить в себя такие нормы, если не принимать в расчет прежде всего особый объект регулирования. Закон Монголии об иностранных инвестициях от 1 июля 1993 г. предусматривает: если иное не установлено международным договором, в котором участвует Монголия, сумма компенсации за экспроприацию в государственных интересах вложенных средств иностранного инвестора будет определяться размером экспроприируемых активов на момент экспроприации (ст. 8). Сходным образом в Торговом кодексе СРВ содержится прямое правило, подлежащее непосредственному применению в необходимых случаях: «Договором купли-продажи товаров с иностранным коммерсантом является договор, заключенный между вьетнамским коммерсантом, с одной стороны, и иностранным коммерсантом — с другой» (ст. 81). Еще один пример: Закон Лихтенштейна 1996 г. «Об изменении регулирования о лицах и обществах», установивший новую редакцию акта от 2 января 1926 г., в специальных положениях предусматривает, что иностранное объединение при переносе из-за границы в Лихтенштейн «должно до внесения в реестр доказать, что объявленный в учредительных документах как полностью оплаченный основной капитал на момент перенесения объединения является покрытым» (ст. 233). Как видно, эти предписания не могут иметь значения для местных предприятий. Их объектом регулирования являются исключительно отношения, лежащие в международной сфере. Следовательно, отрицать их вхождение в МЧП вряд ли целесообразно. Целью подобных нормативных иллюстраций было на конкретном правовом материале ряда стран показать объект, метод и характер регулирования определенных общественных отношений, составляющих основной критерий международного частного права как отдельной совокупности норм.

Контрольные вопросы:

1. Какого рода отношения регулирует МЧП? Кто может выступать субъектом отношений, регулируемых МЧП?

2. Состояние отечественной доктрины в вопросе объекта регулирования МЧП.

3. Каковы главные особенности, характеризующие объект регулирования МЧП?

4. Существует ли единодушное определение объекта регулирования и самой системы норм, именуемой МЧП?

5. В чем недостатки концепции «иностранного элемента», используемой для характеристики объекта регулирования в МЧП?

6. Состояние доктрины в области исследований методов регулирования МЧП.

7. Каковы методы правового регулирования в МЧП и правовая природа используемых в процессе их применения норм?

8. Механизмы действия коллизионно-правового и материально-правового методов в МЧП.

Глава 6. Нормативный состав международного частного права Литература: Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право, М., 1959;

Лунц Л.А.

Международное частное право. М., 1970;

Иссад М. Международное частное право. М., 1989;

Бургучев Г.С. Унификация в рамках Комиссии ООН по праву международной торговли норм, регулирующих внешнюю торговлю//Советский ежегодник международного права. 1973. М., 1975.

С. 269— 281;

Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. М., 1984.

С. 38—63;

Международное частное право. Под общ. ред. Г.К. Матвеева. Киев, 1985. С. 5—37.

Кузнецов М.Н. Некоторые особенности развития международного частного права//Советский журнал международного права. 1991, № 1;

Международное частное право: современные проблемы. М., 1994. С. 89—98, 145—196;

Honnold J.O. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. Deventer, 1991;

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий. М., Юрид.лит. 1994;

Зевков В.В. Международное частное право. Курс лекций. М., 1999. С. 104-126.

§ 1. Коллизионные нормы Проблема нормативного состава в МЧП также одна из дискуссионных на данном этапе. Как следует из самого понятия международного частного права, деление его норм на коллизионные и материально-правовые является для него исходным. Однако на этот счет взгляды далеко не всех теоретиков, занимавшихся МЧП вообще и специально вопросом его нормативного состава в частности, совпадают. В середине 50-х гг. XX столетия в странах Восточной Европы (тогдашней ГДР, Венгрии, Болгарии, с участием также и авторов из СССР) активно дебатировалась проблема вхождения в состав норм МЧП положений материально-правового характера, единообразно регулирующих соответствующие общественные отношения, т.е. унифицированных международными договорами, — как, например, нормы единообразных законов, являющихся приложениями к вексельной или чековой конвенциям 1930 и 1931 гг. и др. До этого времени полагалось, что международное частное право состоит исключительно из коллизионных норм, будь то национальные либо созданные международными двусторонними или многосторонними соглашениями.

Нет спора, с момента зарождения международного частного права и по настоящее время основным элементом в его нормативном составе выступают коллизионные нормы. Начиная с суждений магистра Алдрика, от глоссы Аккурсия (1228 г.), т.е. решения сакраментального вопроса о том, можно ли применять право Модены для гражданина Болоньи, если он судится в Модене, до наших дней практически повсеместно коллизионные нормы определяют понятие и основное содержание МЧП.

В зависимости от способа создания коллизионные нормы разделяются на две основные категории: национальные, т.е. созданные в рамках национального права отдельным государством самостоятельно, и таковые, разработанные в процессе международного сотрудничества двух или более государств посредством двустороннего либо многостороннего договора. Последние принято именовать унифицированными, или международными коллизионными нормами (т.е. созданными международно-правовым путем). Как было подчеркнуто ранее, коллизионные нормы, будучи сутью и спецификой международного частного права, с закономерньм единодушием рассматриваются исследователями в качестве неотъемлемого элемента его нормативного массива.

Пожалуй, это один из немногих вопросов МЧП, который не имеет расхождений во мнениях отечественных и зарубежных авторов.

Наиболее полно и концентрированно коллизионные нормы представлены в специальных актах, кодифицирующих международное частное право в тех странах, в которых такая кодификация проведена (к примеру, в Австрии, Венгрии, Венесуэле, Грузии, Италии, Лихтенштейне, Польше, Румынии, Тунисе, Турции, ФРГ, Чехии, Швейцарии, Югославии, Японии, и т.д.). Однако коллизионные нормы могут содержаться и в отраслевых актах гражданского или торгового права либо в нормативных документах подзаконного характера. В частности, они включены в Гражданские кодексы Франции, Бельгии, канадской провинции Квебек (Кодекс Наполеона), Торговый кодекс Португалии 1888 г., Гражданский кодекс Монголии 1994 г. в качестве особого его раздела, Гражданский кодекс СРВ 1995 г., Гражданский кодекс Кубы 1987 г., Гражданский кодекс Белоруссии 1998 г., Гражданский кодекс Казахстана 1999 г., Гражданский кодекс Киргизии 1998 г., а также Общие положения гражданского права 1986 г., Закон о договорах 1999 г. Китая, Закон о регулировании внешнеэкономической деятельности 1991 г. Украины и др. Аналогичное положение имеет место и в России, в которой нормы МЧП сконцентрированы преимущественно в разд. VII Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., ныне — в разд.

VI «Международное частное право» третьей части ГК, равно как в различных актах других отраслей — КТМ 1999 г. (глава XXVI), Воздушном кодексе 1997 г., Законе о государственном регулировании внешнеторговой деятельности 1995 г., Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г. и т.д.

Как видно, материал коллизионно-правового регулирования, представленного в приведенных нормативных актах столь широкого списка государств, существенно отличающихся друг от друга по социально-экономическим характеристикам, историческим традициям и правовой культуре, трудно проанализировать всесторонне. Однако прежде всего следует раскрыть некоторые общие черты и закономерные тенденции развития коллизионного права на современном этапе. Еще Л.А.

Лунц писал по этому поводу, что «изучение коллизионного права данной страны в отрыве от коллизионного права других стран невозможно. Плодотворным может быть лишь изучение коллизионных норм различных стран в совокупности»51.

Несмотря на то, что, скажем, многие государства Запада, с одной стороны, и ряд восточноевропейских стран, с другой стороны, находятся внутри каждой из групп практически на одинаковых ступенях общественно-экономического развития, их коллизионные нормы в определенных моментах не совпадают. Проявления подобных несовпадений могут быть самыми различными: в одних случаях законодательства нескольких государств могут использовать разные коллизионные привязки (формулы прикрепления) для регулирования аналогичных общественных отношений или отдельных их элементов;

в других — при использовании одинаковых коллизионных принципов могут применяться нетождественные юридические понятия. При существовании же сходных юридических терминов и понятий может иметь место различное их толкование, а именно в том духе общих принципов права, которые свойственны праву и практике данной конкретной страны.

Например, для внешнеэкономических сделок в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., Гражданском Кодексе Монголии, законе Венгрии о МЧП 1979 г.

используется коллизионная привязка к праву страны продавца, а по Гражданскому Кодексу СРВ 1995 г. основным принципом выступает закон места совершения договора в вопросах формы и места его исполнения применительно к существу — правам и обязанностям сторон (ст. 834).

В то же время в ряду коллизионных норм, содержащихся во внутригосударственном праве многих государств, находятся такие положения, которые обладают высокой степенью общности для соответствующих национально-правовых систем. К подобным правоположениям, бесспорно, относятся нормы, позволяющие определить обязательственный статут, подлежащий применению как «собственное право договора».

Оценивая национальное законодательство соседних с Российской Федерацией стран, имеющих полную или частичную кодификацию МЧП, экономическое сотрудничество с которыми традиционно развивалось интенсивно и плодотворно, через призму системы коллизионных норм, применяемых для регулирования отношений между их национальными субъектами, в порядке общего подхода можно сформулировать некий важный критерий. Он состоит в наличии или отсутствии совокупности коллизионных принципов, закрепляемых в коллизионных нормах. С этой точки зрения государства разбиваются на две основные группы: во-первых, те, в которых действует общая коллизионная норма, позволяющая определить применимое к договору право Лунц Л.А. Международное частное право. М., 1970. С. 169.

(Болгария, в прошлом Монголия, Румыния, а также в свое время и СССР);

во-вторых, таковые, которые используют ряд специальных коллизионных норм, точнее, привязок, способствующих отысканию обязательственного статута. Различия между двумя категориями законодательных подходов строятся, в сущности, на противопоставлении прикрепления к территориальному закону и закону, в максимальной степени учитывающему существо и особенности регулируемого отношения. В рамках второго подхода Куба, Венгрия, Польша, Чехия, Россия, ныне Монголия, Украина и др. имеют детализированный перечень специальных коллизионных норм (формул прикрепления), способствующих более качественному установлению «права договора» в зависимости от его вида.

Речь идет также об отношении различных правопорядков к принципу «автономии воли сторон» — lex pro voluntate. Ничем не ограниченная воля сторон, если это предусматривается национальным правом, позволяет им избрать какой-либо «нейтральный» правопорядок, что способствует устранению из взаимных отношений нередко возникающих подчас обвинений в приверженности «своему» национальному праву и отрицании права партнера, воспользоваться таким иностранным законодательством, которое, возможно, наиболее разработано в соответствующей области.

§2. Материально-правовые нормы 1. Национально-правовые нормы прямого действия В отличие от коллизионных норм, не содержащих ответа на вопрос о существе конкретного отношения и отсыпающих его к соответствующему регулированию иностранного или отечественного правопорядка, материально-правовые предписания являются конечными регуляторами в каждом данном случае рассматриваемого общественного отношения.

Например, в «Русской правде» содержится ряд норм о торговых сделках с «гостями» — чужеземными купцами. Так, говорилось о праве «гостя» получить удовлетворение из имущества несостоятельного должника преимущественно перед «домашними» кредиторами и др.

Материально-правовые нормы, рассчитанные на регулирование отношений, имеющих правовую связь с правопорядками различных государств, могут быть сформулированы в любом из видов источников международного частного права — международных договорах, обычаях, национально-правовых актах, судебных решениях.

Современные материально-правовые нормы в национальном правопорядке могут содержаться в законах, а также в подзаконных или ведомственных актах.

Например, в Инструкции ГНИ РФ от 11 октября 1995 г. № 39 (в ред. от 7 августа 1998 г.) «Об исчислении и уплате налога на добавленную стоимость» содержится ряд материально-правовых норм, конкретизирующих такие понятия, используемые в налогообложении, как «место реализации услуг», «место фактического осуществления работ (услуг)», «место экономической деятельности» покупателя услуг, «документы, подтверждающие место выполнения работ и оказания услуг» и т.д., если покупатель услуг имеет место нахождения в одном государстве, а продавец — в другом.

В отличие от общих норм гражданского или торгового права, которые по своей природе также являются материально-правовыми и применяются как результат отсылки к ним, сделанной с помощью коллизионной нормы, рассматриваемые предписания выступают в качестве специальных норм, поскольку они применяются только для регулирования одной категории общественных отношений — тех, которые составляют объект международного частного права. В доктрине данные нормы именуют еще нормами прямого действия, так как они непосредственно, «прямо» регулируют соответствующее отношение по существу без обращения к коллизионной норме и дают ответ по существу.

В отечественной и зарубежной литературе до сих пор не прекращаются дискуссии по поводу того, включаются ли национально-правовые, материально-правовые нормы в состав МЧП. В свое время подобного рода споры велись и в связи с материально-правовыми нормами, унифицированными посредством международного договора. Так, в 50-х гг. XX столетия дебатировался вопрос о том, входят ли в состав МЧП нормы, унифицированные международными договорами (см. дискуссию между немецкими, венгерскими и советскими авторами Хорстом Виманом, Ласло Рецеи, А.Б. Левитиным, Л.А. Лунцем и др.52 Причем сперва включение даже унифицированных коллизионных норм сопровождалось отрицанием, а затем та же судьба постигла и материально-правовые нормы. Однако со временем вхождение в МЧП материально правовых норм, унифицированных международным договором, стало признаваемым в подавляющем большинстве случаев.

Ныне же исследователями обсуждается проблема национальных материально-правовых норм как норм МЧП. Такие авторы, как М.М. Богуславский, М.Н. Кузнецов и др. вслед за И.С.

Перетерским полагают, что данные нормы, будучи предназначенными исключительно для регулирования определенных отношений, т.е. образующих именно объект регулирования МЧП, не могут не включаться в его состав. Следовательно, определяющим для них критерием выступает объект регулирования. Другие же (прежде всего Л.А. Лунц) исходят из того, что данный вид норм не отражает существа международного частного права, которое заключается в том, что «по всякому правоотношению с «международным» или «иностранным» элементом возникает коллизионный вопрос», и коллизионная норма, разрешающая этот вопрос, не может быть заменена внутренней материальной нормой»53. Для М.И. Брагинского, вообще полагающего, что нормы международного частного права суть часть гражданского права, вопроса о качестве материально-правовых предписаний национального права считаться принадлежащими к какой либо иной, нежели гражданско-правовой отрасли, не встает в принципе. Г.К. Дмитриева, в свою очередь, указывает, что, «с одной стороны, они так же, как и нормы международного частного права, специально предназначены для регулирования гражданских отношений с иностранным элементом и, следовательно, у них общий предмет регулирования. Но с другой стороны, они не выражают метод международного частного права — преодоление коллизии права»54. Даже оставляя в стороне проблему иерархии отраслеообразующих факторов (все же приоритетным для деления отраслей права на самостоятельные виды, с позиций теории права всегда было наличие специфического объекта регулирования), следует заметить, что аргументация, основанная на подобном подходе, не может показаться фундаментальной и с другой точки зрения. Материально правовая норма, установленная в национальном праве и предназначенная регулировать отношения, выходящие за рамки правопорядка одного государства, применяется к конкретному общественному отношению, когда к ней отошлет коллизионная норма, а также непосредственно, «напрямую», т.е. не дожидаясь этого момента, — в силу самого характера этой нормы, поскольку подобные предписания в большинстве своем выражены как императивные правила поведения.

Трудно согласиться с трактовкой Л.А. Лунцем некоторых таких норм из числа материально правовых как норм коллизионных или норм публичного порядка, однако можно тем не менее предположить, что и сущность международного частного права они все же выражают вполне адекватно — их внутренней предпосылкой, как бы имплицитно присутствующей гипотезой является односторонняя коллизионная норма, обусловливающая применение отечественного правопорядка и указывающая на сформулированное в норме соответствующее правило поведения.

Например, нормы французского законодательства, посвященные статусу иностранцев в стране, определяют, что граждане стран ЕС не нуждаются в получении французского удостоверения «коммерсанта» для профессиональной коммерческой деятельности. Граждане США, Швейцарии, ЦАР, Конго, Габона, Мали, Сенегала, Того получают удостоверение коммерсанта автоматически.

Или, скажем, положения «закона Паскуа» (так именуются последние редакции Ордонанса от ноября 1945 г. о въезде и выезде иностранцев в форме декретов от 24 августа 1993 г. № 93-1027 и от 30 декабря 1993 г. № 93-1417) предусматривают, что «по истечении трехлетнего срока Л.А. Международное частное право. М., 1970. С. 23—25.

Лунц Л.А. Указ. соч. С. 26.

Международное частное право. Учебное пособие. С. 26.

законного пребывания в целях определенной профессиональной деятельности иностранец может подать заявление на получение 10-летнего удостоверения в качестве лица, постоянно проживающего во Франции» (вида на жительство «лица-резидента») (ст. 14). Указание на применение в этом случае именно французского закона и содержание соответствующего регулирования слиты воедино в самой норме. Вряд ли нормы подобного рода могут быть отнесены к какой-либо иной отрасли права, кроме как международному частному праву, поскольку они предназначены только для регулирования отношений данного вида, характеризующегося участием в них иностранных граждан. По высказыванию Л. Раапе, смысл применения материально-правовой нормы (как иностранной, так и отечественной) выражается в том, что мы подтверждаем или признаем, что возникло, прекратилось либо перенесено субъективное право, что существует или уже не существует то или иное юридическое отношение...» Все это свидетельствует, как представляется, в полной мере о том, что подобного рода нормы могут быть принадлежностью только международного частного права ввиду, во-первых, специфики объекта, на который они воздействуют, и, во-вторых, самой сути содержащегося в них предписания — прямого правила поведения, применение которого обусловлено императивностью его характера.

2. Унифицированные материально-правовые нормы С развитием международной торговли и иных форм общения в составе международного частного права стали появляться не только положения, сформулированные в рамках национального правотворчества отдельными государствами, но и нормы, созданные в порядке правового сотрудничества государств друг с другом, сначала преимущественно на двусторонней основе, а затем и в форме многостороннего участия. Эти нормы, согласованные двумя или несколькими государствами, единообразно устанавливали какое-либо регулирование в конкретном вопросе, затрагивающем интересы двух и более государств.

Например, в памятнике древнерусского права — договоре князя Олега с греками 911 г. — в статье 13 «О русских, находящихся на службе в Греции у греческого царя» содержится, между прочим, следующее положение: «Если кто из них умрет, не завещав своего имущества, а своих родственников у него в Греции не будет, то пусть возвратят все его имущество ближайшим родственникам на Руси. Если же он составит завещание, то пусть тот, кому он написал распоряжение наследовать имущество, возьмет имущество и наследует в нем». Приведенное предписание имеет целью воспрепятствовать захвату имущества, оставшегося после русского, византийскими властями. Это — материально-правовая норма, хотя в литературе и высказывалось мнение, что с помощью данного правила имелось в виду основать наследование в подобных ситуациях на русском обычае, т.е. квалифицировать ее в качестве коллизионной нормы56. Тем не менее очевидно, что в данном случае выражено «прямое» правило — имущество после «русского» должно наследоваться по завещанию либо без завещания передаваться ближайшим родственникам умершего в Греции или на Руси.

Материально-правовые нормы, унифицированные международным соглашением, представляют собой правила поведения, сформулированные в положениях договора, непосредственно применяемые для регулирования отношения по существу. Если речь идет, скажем, о том, что следует считать «международной воздушной перевозкой» грузов, пассажиров и багажа, то нормы Варшавской конвенции 1929 г. дают исчерпывающий ответ в этом плане:

международной будет такая перевозка, когда место отправки и место назначения находятся в разных государствах. Сходным образом, т.е. единообразно, с помощью материально-правовых норм, установленных в соглашении, решены и многие другие важные вопросы. Так, ответственность за причинение вреда здоровью или смерти пассажиру в результате перевозки Раапе Л. Международное частное право. М., 1960. С. 17.

См.: Лунц Л.А. Международное частное право. М., 1970. С. 107.

ограничивается 250000 золотых франков, предел ответственности за утрату багажа или его повреждение составляет 250 золотых франков за 1 кг веса, а для ручной клади — 5000 золотых франков на пассажира (п. 1 ст. 22).

В других случаях международные соглашения, имея в виду преодоление существующих в праве многих государств расхождений по поводу содержания или квалификаций некоторых понятий («исковая давность», «непреодолимая сила», «момент перехода риска» и т.д.), устанавливают положения, которые или непосредственным образом регулируют существо вопроса, либо решают проблему путем обхода спорных терминов. Например: период времени, в течение которого «требования покупателя и продавца друг к другу, вытекающие из договора международной купли-продажи или связанные с его нарушением, прекращением либо недействительностью, не могут быть осуществлены вследствие истечения определенного периода времени», именуется сроком исковой давности (ст. 1 Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г.). «При железнодорожных перевозках в случаях поставки франко-вагон риск случайной утраты или случайного повреждения товара переходят с продавца на покупателя с момента передачи товара с железной дороги страны продавца железной дороге, принимающей товар». Аналогичным образом в международных договорах устанавливаются конкретные предписания, определяющие действия и поведение сторон [см.

содержание § 1 ОУП СЭВ 1968/1975 гг. (в ред. 1979/1988 гг.)]. Например, Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров указывает: «Сторона не несет ответственности за неисполнение любого из обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий» (п. 1 ст. 79).

Следовательно, присоединившиеся к соответствующему международному договору страны имеют возможность регулировать определенные общественные отношения единообразно, к тому же непосредственно — без обращения к коллизионным нормам. На современном этапе развития международного частного права, пожалуй, вхождение в состав МЧП материальных норм, унифицированных международным договором, может быть признано как разделяемое большинством исследователей. Вместе с тем подобные новые явления в развитии права вызывают и постановку новых проблем. Так, известно, что некоторые унифицирующие договоры содержат материальные нормы, предназначенные не только для регулирования отношений, лежащих в международной сфере и тем самым связанных с правопорядками различных государств, но также и так называемых внутренних отношений. К таким актам, например, относятся вексельные и чековые конвенции соответственно 1930 и 1931 гг., Варшавская конвенция 1929 г. об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, и др. Учитывая это, известный французский специалист А. Батиффоль задается главным вопросом: правомерно ли по прежнему вести речь об МЧП в подобных случаях? Его ответ сугубо отрицательный. Эти акты он предлагает рассматривать в рамках гражданского либо торгового права как очевидно свойственные этим отраслям и отрицает принадлежность этих норм к международному частному праву57.

Подобный подход вызывает возражения. Болгарский ученый В. Кутиков отстаивает более последовательное решение вопроса и полагает, что «если одно или несколько государств договорились о применении определенных норм и к международным, и к внутренним отношениям, имеет место функциональная двойственность рассматриваемых материально правовых норм. Нет никакого резона отказывать им в такой квалификации под предлогом того, что они способны выполнять, кроме того, и свою функцию в рамках внутреннего правопорядка». Таким образом, проблема включения в состав международного частного права тех или иных видов См.: Batiffol Н. L'Etat de droit international priv en France et dans 1'Europe continentale de l'Ouest//Journal du droit international. Numro centenaire. § 1. P. 27—29.

См.: Koutikov V. Rgles substantielles d'application immdiate et autonome en droit international priv.//Droit international priv et public. Sofia, 1978. P. 5.

норм сопровождается достаточно разнообразными точками зрения и нюансированными дискуссиями.

В современных условиях ограничение при подходе к МЧП только кругом коллизионных норм становится анахронизмом. Такова нынешняя точка зрения многих представителей науки частного международного права Европы, Азии, Африки. П. Лялив (Швейцария) утверждает, что сегодня «не существует никаких убедительных оснований, ни практических, ни теоретических, ограничивать предмет международного частного права только коллизиями законов». В ФРГ коллизионистская доктрина (Л. Раапе, М. Вольф, А. Шнитцер) уступает место материально-правовому подходу. Известный западногерманский специалист Г. Кегель пишет, что коллизионное право исчезает в «черной дыре» материального права60 и добавляет в свой учебник по международному частному праву разделы, рассматривающие проблематику не только международного гражданского процесса, но и вопросы «международного права экспроприации», «международного валютного права», «права картелей», делая, однако, при этом соответствующую оговорку.

Китайская доктрина, хотя и не едина по своей сути в вопросе нормативного состава МЧП, в большинстве случаев исходит из широкой его конструкции, т.е. отнесения к нему помимо коллизионных норм также и унифицированных материальных, и национально-правовых норм «прямого действия», руководствуясь критерием объекта регулирования (гражданско-правовых отношений с иностранным элементом) как основным принципом (Тунг Пи-Чен, Хан И Ли, Кьян и Ю Ху, Рен Лишенг в противовес коллизионистскому взгляду, например, Хан Депеи).

§ 3. Проблема включения в состав МЧП процессуальных норм В отечественной доктрине частного международного права выдвигались также идеи о включении в его состав и процессуальных норм, т.е. таких предписаний, которые регулируют процедуру рассмотрения в судебном порядке дел с участием иностранных физических и юридических лиц, их процессуальное положение и т.д. Так, в «Юридическом энциклопедическом словаре», изданном в 1984 г. содержится следующая однозначная констатация: «МЧП — совокупность норм, регулирующих... имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, регулируемые нормами семейного, трудового и процессуального права, которые имеют международный характер».61 Прежде всего это делается на том основании, что имеется тесная связь этих норм (равно как и регулируемых ими отношений) между собой, которая «обусловлена не столько источниками их происхождения, сколько природным единством в международном частном праве самой связи материального права и судебного процесса».62 С учетом этого предлагался нетрадиционно широкий нормативный состав МЧП: 1. Коллизионные нормы как внутреннего права государств, так и содержащиеся в международных договорах. 2.

Специальные материальные и процессуальные нормы внутреннего права, издаваемые для регулирования указанных отношений. 3. Материальные и процессуальные нормы общего характера, содержащиеся в различных внутренних источниках, которые применяются только совместно с коллизионной нормой, которая к ним отсылает. 4. Материальные и процессуальные нормы, содержащиеся в международных источниках права, предназначенных для регулирования указанных отношений. По преобладающему большинству позиций, имеющихся в современной и исторически См.: Lalive P. Tendances et mthodes en droit international priv//Recueil des cours. T. 155 (1977 2). P. 33.

См.: Lalive P. Tendances et mthodes en droit international priv//Recueil des cours. T. 155 (1977 2). P. 33.

Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. С. 218.

Кузнецов М.Н. Некоторые особенности развития международного частного права//Советский журнал международного права. 1991, № 1. С. 23.

См. там же. С. 27.

предшествующей ей науке МЧП, ни общие нормы гражданского права и гражданского процесса, ни таковые специальные (особенно процессуальные) не включаются в его состав. Помимо уже упоминавшихся, список имен соответствующих авторов весьма представителен: И.С.

Перетерский, Л.А. Лунц, В.П. Звеков, О.Н. Садиков, B.C. Поздняков, И.А. Грингольц, М.Г.

Розенберг, А.А. Рубанов и т.д. Определенную неясность в этом отношении представляет собой точка зрения М.М. Богуславского. В последнем издании учебника «Международное частное право» мы читаем: «Отечественная доктрина относит к международному частному праву вопросы так называемого международного гражданского процесса. Она исходит из того, что иностранный элемент в гражданском деле (а к гражданским делам в РФ относятся и семейные, и трудовые дела) порождает определенные процессуальные последствия».64 В данном случае непонятно, подразумевается ли под международным частным правом система норм (МЧП в объективном смысле, т.е. как позитивное право) либо МЧП как наука — отрасль правоведения. В то же время в другом месте указанного учебника находим следующее: «... в состав международного частного права входят как коллизионные, так и материально-правовые нормы, регулирующие гражданско правовые отношения с иностранным элементом, которые возникают в областях международного экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, а также нормы, определяющие гражданские, семейные, трудовые и процессуальные права иностранцев (курсив мой — Л.А)».65 Из этого трудно сделать какой-либо иной вывод, кроме того, что упомянутый автор и в том и в другом вопросе (об объекте регулирования и нормах) соответствующие категории — процессуальные отношения с участием иностранцев и нормы, регулирующие их, — относит именно к международному частному праву. Подытоживая же рассмотрение проблемы системы норм МЧП, М.М. Богуславский констатирует, что он придерживается широкой концепции международного частного права.

Общий взгляд на материальную природу МЧП в российской науке был высказан еще в начале XX в. П.Е. Казанским, который подчеркивал, что недостаток большинства определений международного частного права состоит в том, что они рассматривают его исключительно с судебной точки зрения66. Вместе с тем это обстоятельство объективно свидетельствует о том, что данная оценка появилась в противопоставление, как видно, бытовавшим в тот период воззрениям о процессуальном характере МЧП. О подходе к этому вопросу западной доктрины см. с. 33—36.

Представляется, что на современном этапе развития и распространения международных обменов и человеческих контактов в самых различных областях производства, обращения, культуры, науки, техники и др. МЧП как объективное право, основу которого составляют отношения цивилистического характера, юридически связанные с различными правопорядками, невозможно оторвать от средств защиты соответствующих прав и обязанностей, которыми наделяются гражданско-правовые субъекты во всех государствах в процессе осуществления подобного рода отношений. В то же время необходимо безоговорочно признать правоту тех исследователей, которые утверждают, что процессуальные нормы есть особые правила, которые регламентируют деятельность суда и других органов юстиции, и в рамках этой деятельности нет места выбору права, коллизионным принципам прикрепления и вообще коллизиям, свойственным МЧП как таковому и являющимся его основными специфическими чертами. Действительно, суд каждого государства применяет свои и только свои процессуальные нормы. И все же, с нашей точки зрения, правомерно ставить вопрос о включении в МЧП процессуальных отношений в качестве составляющей в его объекте регулирования. Почему?

Дело в том, что в случаях регулирования отношений, подпадающих под сферу действия МЧП, всегда идет речь, как уже подчеркивалось, о проявлении их юридической связи с тем или иным правопорядком. В этих обстоятельствах выбор, который совершается, состоит в выборе именно правопорядка и юрисдикции в целом, а не просто позитивного (материального) гражданского или Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 1998. С. 19.

Там же. С. 22.

Казанский П.Е. Учебник международного права публичного и гражданского. Одесса, 1902. С.

505.

торгового права либо тем более отдельных его актов или норм. Достаточно напомнить по этому поводу, что такой выбор гипотетически может привести в действие всю правовую систему данной страны, в том числе коллизионное и иное право. Соответственно, при совершении лицом, например, сделки с иностранным контрагентом определяется не только применимое к договору право, которое будет регулировать его во всех основных элементах, но и происходит выбор учреждений (преимущественно судебных) для последующего разрешения споров, возникающих в связи со сделкой. Естественно, что произведенный выбор юрисдикции обусловит применение процессуального права именно этой юрисдикции.

Не вызывает сомнений при этом, что избранный правопорядок сам определяет, как осуществляется регулирование гражданских, торговых, процессуальных, налоговых, финансовых, валютных и других подлежащих отношений, оказавшихся в сфере действия данной юрисдикции.

В результате если конструировать международное частное право как систему норм, имеющих объектом общественные отношения цивилистического характера, юридически связанные с правопорядками различных государств, в силу чего для их регулирования необходимо установить соответствующее им право и, таким образом, возникает объективная необходимость выбора правопорядка (юрисдикции в целом), то процессуальные отношения закономерно должны будут войти в объект регулирования МЧП.

Таким образом, в настоящих условиях частное международное право состоит из следующих видов норм: 1) коллизионные нормы, унифицированные международным договором, 2) национально-правовые коллизионные нормы (автономно созданные национальным правом государств);

3) материально-правовые нормы, унифицированные международным договором;

4) национально-правовые нормы прямого действия, т.е. материально-правовые предписания, созданные в рамках национального правопорядка;

5) нормы так называемого международного гражданского процесса (как унифицированные, так и национальные). Столь широкая палитра нормативной характеристики международного частного права, в том числе и Российской Федерации, не всегда была необходимой. Это стало настоятельным вследствие качественных изменений в условиях международной жизни, когда участились контакты между физическими и юридическими лицами разных стран, возросли обращения участников хозяйственного (гражданского) оборота к судебным и иным юрисдикционным органам иностранных государств для защиты своих нарушенных прав или в иных процессуальных целях и тем самым вопрос о расширении объекта регулирования такой специфической отрасли права, как международное частное право, был поставлен объективно. Однако следует подчеркнуть еще раз, что в ряде государств процессуальные отношения и соответственно нормы, регулирующие их, включались в МЧП и ранее.

В заключение представляется важным и своевременным обратить внимание еще на один момент, связанный со спецификой международного частного права. Выше уже упоминалось, что регулирование международных отношений частно-правового характера обеспечивается путем взаимодействия коллизионной нормы с материально-правовыми предписаниями. Причем с этой точки зрения, если имеет место отсылка к иностранному праву, то она затрагивает как общие, так и специальные нормы соответствующего государства, следовательно в регулятивный процесс включаются иностранные положения материального права. Поскольку именно материальные нормы несут в себе конечный регулирующий эффект, было бы неверным полностью игнорировать их, ведя речь о нормативном составе МЧП. Но обусловленный логикой следующий шаг в этом отношении — тезис о необходимости включения таких материальных норм иностранного права в правовую систему МЧП конкретной страны — привел бы к парадоксальному, чтобы не сказать абсурдному, выводу и заставил бы считать международным частным правом отдельно взятого государства все правовые нормы, предназначенные регулировать цивилистические по своей природе общественные отношения, всех государств мира. Безусловно, представить себе подобное трудно. Однако и отбросить «несущую конструкцию» — иностранные материальные нормы — невозможно. Каково же решение?

С учетом всего изложенного представляется, что международное частное право потому и является международным, что оно оперирует множеством иностранных норм, которые, однако, не входят жестко в его состав. Спецификой МЧП в этом плане является как раз то, что оно не имеет ригидной (строго устойчивой) структуры, как другие отрасли внутригосударственного права. В силу этого международное частное право нельзя определить как постоянную систему соответствующих норм, ибо она обладает прямо противоположным качеством — изменчивостью.

Контрольные вопросы:

1. Какие нормы представляют собой историческую и сущностную основу МЧП?

2. Какова правовая природа и в каких источниках права могут закрепляться коллизионные нормы?

3. Основные категории взглядов в отечественной науке МЧП по вопросу о его нормативном составе.

4. Содержание предмета дискуссий в науке МЧП применительно к нормативному составу.

5. Каковы новейшие тенденции в российской науке МЧП по вопросу о включении в состав МЧП национально-правовых норм прямого действия?

6. Каковы позиции современных авторов о вхождении процессуальных норм в состав МЧП?

7. В чем заключается специфика установления системы норм МЧП?

Глава 7. Место международного частного права в юридической системе Литература: Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право, М., 1959;

Лунц Л.А.

Международное частное право. М., 1970;

Галенская Л.Н. Международное частное право. Учебное пособие. Л., 1983;

Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. М., 1984;

Иссад М. Международное частное право. М., 1989;

Международное частное право. Под общей ред Г.К. Матвеева. Киев, 1985;

Mdl F., Vks. The Law of Conflicts and Foreign Trade. Bud., 1987;

Международное частное право: современные проблемы. М., 1994. С. 3—31, 112—144;

Богуславский MM. Международное частное право. Учебник. М., 1998;

Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. М., 1999.

Место международного частного права в юридической системе определяется рядом факторов, первостепенными из которых выступают объект, субъекты, источники и методы регулирования.

Этот вопрос вызывал и вызывает споры в научной среде.

Представителей различных концепций, трактующих природу норм МЧП и его место в различных системах права, с достаточной степенью условности можно разбить на четыре основные группы: 1) «международники» (С.А. Голунский, В.Э. Грабарь, С.Б. Крылов, Ф.И.

Кожевников, A.M. Ладыженский, М.А. Плоткин, С.А. Малинин, В.И. Менжинский, Л.Н.

Галенская, И.П. Блищенко, а также М. Геновски (Болгария), Морено Кинтана (Аргентина) и др.;

2) «цивилисты» (М.М. Агарков, О.Н. Садиков, М.И. Брагинский, А.Л. Маковский, И.А. Грингольц, считающие МЧП частью гражданского права;

3) «внутригосударственники», относящие международное частное к внутреннему праву каждого отдельного государства и подчеркивающие гражданско-правовой характер его норм, однако считающие его самостоятельной отраслью национального права (И.С. Перетерский, Л.А. Лунц, М.М. Богуславский, Г.К. Матвеев, Е.Т.

Усенко, B.C. Поздняков, А.П. Мовчан, В.П. Звеков, С.Н. Лебедев, Н.В. Орлова, А.А. Рубанов, А.Б.

Левитин, М.Г. Розенберг и др. — среди отечественных специалистов, а также А. Батиффоль — во Франции, М. Коппенол-Ляфорс — в Голландии, М. Джулиано — в Италии, в известной мере М.

Иссад — в Алжире);

4) сторонники «полисистемного комплекса». Что касается существа (в противовес форме выражения) этой точки зрения, то ее основоположником следует считать русского ученого А.Н. Макарова. В 80-х гг. XX столетия ее поддержал и облек в современную терминологию Р.А. Мюллерсон. Этой позиции свойственен взгляд на МЧП как на полисистемный комплекс, вбирающий в себя международно-правовые и национально-правовые нормы. В среде западных авторов данная точка зрения также получила отражение (Хосе де Иангуас Мессиа — Испания). Несмотря на то, что в своей упомянутой работе М. Иссад достаточно определенно высказался в пользу МЧП как части внутригосударственного права, он предостерегает от стремления любой ценой включить его в ту или иную отрасль. На основе различий в природе норм МЧП, учитывая национальные интересы и требования современного международного правопорядка, которые неизбежно принимаются во внимание при подходе к МЧП, он характеризует его как категорию sui generis, или как самостоятельную отрасль. В этом плане его конструкция весьма напоминает идеи рассматриваемой группы исследователей.

В литературе последних лет выражен и ряд нетипичных взглядов по данному поводу (Г.И.

Тункиным, Ю.М. Колосовым, М.Н. Кузнецовым, Б.Н. Кольцовым). По мнению Г.И. Тункина, МЧП — «это комплекс правовых норм, относящихся частично к национальным правовым системам различных государств, частично к международному публичному праву (международные договоры). Международное частное право, хотя и имеет свой предмет регулирования — выходящие за рамки правовой системы одного государства отношения между субъектами различных национальных правовых систем, — не является особой системой или отраслью права». Вторые два исследователя в принципе имеют совпадающие позиции. Ю.М. Колосов Международное право. Отв. ред. Г.И. Тункин. М., 1982. С. 11—12.

рассматривает современное международное частное право в качестве такой же самостоятельной системы права, как и международное публичное и внутригосударственное право, — иными словами, некоей «третьей» системы права. М.Н. Кузнецов видит в МЧП «целостное, диалектически развивающееся межсистемное образование». Б.И. Кольцов рассматривает МЧП прежде всего как «многомерное социально-нормативное явление», прошедшее большую эволюцию, периодизацию которого следует увязывать с основными этапами развития человеческого общества. В разные эпохи разные элементы МЧП, по мнению этого автора, играли главную роль: в одних случаях — процесс выбора права, в других — наличие коллизионных норм и т.д. Внешнюю причину противоречия между «цивилистами» и «международниками» он усматривает в недостатках исходной базисной категории, которую берут за основу анализа и те и другие исследователи, — «гражданско-правовое отношение с иностранным элементом».

Как видно из изложенного, основное противостояние в науке МЧП по вопросу о его месте в системе права вообще или системе отраслей внутригосударственного права представлено позициями первого и третьего направлений. Взгляды сторонников международно-правовой школы на природу МЧП наиболее ярко выражены в трудах С.Б. Крылова (учебнике «Международное частное право» 1930 г. и учебнике «Международное право» 1947 г.). Основой подхода в этом случае было деление международного права на международное публичное и международное частное. Последнее представлялось в виде «отрасли международного права». В.Э. Грабарь, называя МЧП «международным гражданским правом», также понимал, что это особая отрасль международного права. Для С.Б. Крылова международное договорное право составляло подлинное содержание МЧП. При этом явное противоречие указанного коллизионному характеру регулирования объяснялось тем, что коллизионные нормы имеют также международно-правовое происхождение, «поскольку по поводу той или иной нормы установилось соглашение государств и поскольку в основе коллизионной нормы нередко лежит веками сложившийся международный обычай (например, locus regit actum, lex rei sitae)»68 В.М. Корецкий, не будучи, строго говоря, отнесенным к этой категории исследователей, тем не менее также обращал внимание на необходимость развития международного договорного регулирования в целях создания материальных норм: «Особенности объекта регулирования (международный торговый оборот) имели своим последствием особенность правовых норм... Международный торговый оборот требует других норм, которые по своему содержанию должны отличаться от норм, существующих для эвентуально коллидирующих систем торгового права...» Таким образом, принципиальной заслугой данного исследователя выступает отстаивание тезиса о включении в состав МЧП материальных унифицированных норм. В то же время он неоднократно подчеркивал множественность систем международного частного права: «Единого МЧП быть не может»69, что со всей логичностью обеспечивает включение МЧП в национально-правовую сферу.

Из палитры существующих в мировой литературе взглядов на проблему места МЧП среди правовых явлений невозможно выбрать какое-либо одно мнение, которое характеризовалось бы всесторонним учетом всех и каждого факторов, влияющих на надлежащую квалификацию.

Однако безусловно, что при анализе подобного весьма непростого феномена формальный или однобокий подход, не обеспечивающий отражения разнообразных, порой противоречивых, но решающих граней, в итоге ведет к ошибочным представлениям.

Думается, что применительно к понятию МЧП не совсем верно расставлены акценты в самом его обозначении. Так, в большинстве случаев считается, что главным в категории «международное частное право» является термин «частное» (А.Л. Маковский, вслед за ним С.Н. Лебедев, М.М.

Богуславский и др.). Действительно, отрицать частноправовой, невластный характер регулируемых им отношений никоим образом не приходится. Его недооценка привела бы к смешению с отраслями публичного права национально-правовой системы или с системой Международное право. М. 1947. С. 31.

Корецкий В.М. Савиньи в международном частном праве: (К 65-летию со дня смерти)//Вестник советской юстиции. 1926. № 4. С. 155;

см. также Международное частное право:

современные проблемы, с. 62—65, 74—76.

международного права. С другой стороны, переоценка этого качества способствует, как следует из некоторых ранее приведенных высказываний, нивелированию МЧП с другими отраслями цивилистического направления внутригосударственного права (гражданским или торговым, хозяйственным, предпринимательским и т.п.). С этой точки зрения для того, чтобы оттенить истинный характер регулируемых МЧП отношений, можно было бы даже поставить слово «частное» в выражении «международное частное право» на первое место и получить надлежащее обозначение отрасли права и научной дисциплины «частное международное право».

В то же время второй компонент — прилагательное «международный» является не менее, если не более значимым в рассматриваемой конструкции. Именно слово «международный» является определяющим для наименования данной совокупности норм. Ранее уточнялось то содержание, которое вкладывается в данное понятие с различных точек зрения. Говоря вообще, в термине «МЧП» оно присутствует для обозначения более широкой, нежели внутригосударственные рамки конкретного государства, сферы существования регулируемых им общественных отношений.

Однако исчерпывается ли этим правовая природа отношений и норм рассматриваемой отрасли (либо иным образом квалифицируемой совокупности правовых предписаний), а также занимаемое ею место в юридической системе?

Представляется, что на этот вопрос необходимо дать отрицательный ответ. Действительно, значение данного элемента намного более существенно. Прежде всего важно подчеркнуть проявление международного характера МЧП не только за счет того, что оно регулирует отношения, лежащие в сфере международного хозяйственного оборота, т.е. выходящие за пределы правопорядка одного государства. «Международность» МЧП усматривается также и в другом обстоятельстве. Дело в том, что, во-первых, значительный удельный вес в составе норм МЧП занимают предписания, согласованные международно-правовым (договорным или обычно правовым) путем. Следовательно, поскольку такие нормы не могут быть изменены государствами в одностороннем порядке, МЧП имеет в своем составе в определенном смысле единые (т.е.

возникшие из международных договоров) нормы. Во-вторых, коллизионные нормы каждого государства отсылают регулирование к материальным нормам иностранного права, и в этом плане в каждом отдельном случае регулирование данного отношения обеспечивается международным взаимодействием национальных правовых систем. В сочетании действия коллизионной нормы отечественного правопорядка и материальной нормы иностранного права, совместно регулирующих соответствующие общественные отношения, проявляется международный характер МЧП в ином аспекте, нежели при констатации гражданско-правовой и немежгосударственной природы анализируемых отношений и совокупности определяемых этим норм.

«Международное частное право» становится поистине международным благодаря отражению в нем множества социальных и юридических отношений, опосредствующих связи между самими суверенными государствами, между отдельным государством и находящимся в сфере его юрисдикции национальным субъектом права, между самими субъектами, принадлежащими к разным государствам, и т.д., а также взаимодействие международной системы права с национальными правовыми системами, равно как и международное взаимодействие национально правовых систем между собой.

В свете этого решение вопроса о месте МЧП в юридической системе заключается в поддержке тезиса о его принадлежности к внутригосударственному праву, с теми, однако, существенными оговорками, что частноправовая (цивилистическая) направленность регулируемых отношений не должна превалировать над другой их сущностью, которая именно и обусловливает специфичность объекта в данном случае, а значит, и является определяющей, — международным характером.

Контрольные вопросы:

1. Каковы критерии определения основных групп позиций в отношении места МЧП в системе права?

2. Основное содержание «международно-правовых концепций» и их сторонники.

3. Кем представлено «внутригосударственное направление» взглядов на место МЧП?

Каково более частноее деление мнений в рамках данной концепции?

4. В чем проявляется международный характер МЧП?

Глава 8. Система международного частного права как отрасли права и отрасли правоведения Литература: Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право, М., 1959;

Раапе Л.

Международное частное право. М., 1960;

Лунц Л.А. Международное частное право. М., 1970;

Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. М., 1984;

Международное частное право (Под общей ред. Г.К. Матвеева). Киев, 1985. С. 3—37;

Иссад М. Международное частное право. М., 1989;

Кузнецов М.Н. Некоторые особенности развития международного частного права//Советский журнал международного права. 1991, № 1;

Международное частное право: современные проблемы. М., 1994;

Богуславский М.М. Международное частное право:

Учебник. М., 2000;

Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. М., 1999;

Имея дело с понятием «международное частное право», необходимо прежде всего различать МЧП как отрасль объективного права и отрасль правоведения.

Касаясь системы права в объективном смысле (отрасли права), можно констатировать, что в основном МЧП имеет сходную с другими отраслями внутригосударственного права, особенно цивилистического направления, структуру, хотя полного совпадения в ряде случаев не существует. МЧП состоит из общей и особенной частей, каждая из которых разбивается на сложившиеся институты и подинституты. В общей части сконцентрированы общие положения, касающиеся основных начал и принципов МЧП, действия коллизионных норм, оснований и ограничения применения иностранного права, порядка установления содержания иностранного права, источников права, соотношения международных договоров и национально-правовых актов, установления правовых режимов для иностранных физических и юридических лиц, государств и международных организаций и т.д.

Особенная часть содержит, как правило, основные институты: гражданско-правовое положение лиц, особенности правового статуса государства как субъекта международных частноправовых отношений, право собственности, сделки, различные виды договоров, обязательства из причинения вреда, нормы, регулирующие отношения в связи с правом интеллектуальной собственности, наследственные, брачно-семейные, а также трудовые отношения. Обособленно в системе МЧП выступают правоположения, касающиеся регулирования деятельности международного торгового (коммерческого) арбитража.

Квалификация отнесения их к правовой отрасли МЧП составляет небезызвестную трудность. В значительном числе публикаций недвусмысленно указывалось, что арбитраж входит в область международного гражданского процесса. Так, Л.А. Лунц, давая перечень вопросов, включаемых им в гражданский процесс, называет в том числе «принудительное исполнение иностранных арбитражных решений», а также «признание иностранных арбитражных соглашений»70. В Курсе же международного права он делает дополнительную оговорку: «Иногда последний вопрос расширяют: относят к международному гражданскому процессу всю совокупность вопросов внешнеторгового и морского арбитражей»71.

Однако международный коммерческий арбитраж — это настолько специфическое явление в правовой действительности, что даже подчеркивание «пограничности» его характеристик и признаков в том, что касается отраслевой принадлежности, не способствует отысканию правильного ответа. Однозначное включение международного коммерческого арбитража в сферу гражданского процесса явно игнорирует сложные перипитии теоретических споров, которые долгое время велись в отечественной и зарубежной науке о правовой природе арбитража, в ходе которых ни одной из доктрин — ни гражданско-правовой, ни процессуальной — не удалось отстоять своих позиций (подробнее см. об этом в разделе «Международный коммерческий См.: Лунц Л.А. Международное частное право. 1970. С. 28.

Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Международный гражданский процесс. М., 1976. С. 10.

арбитраж»). Следовательно, помещение данного комплекса проблем исключительно в сферу гражданского процессуального права неправомерно хотя бы с этой точки зрения. Кроме того, на арбитражное разбирательство, т.е. рассмотрение споров третейскими судами, нормы гражданского процесса, за исключением исполнения решений иностранных арбитражей, как правило, не распространяются. В свете всего этого отнесение международного коммерческого арбитража к международному гражданскому процессу как институту национального гражданско процессуального права весьма небесспорно.

Нет оснований включать его в гражданский процесс, ибо эта отрасль национального права регулирует отношения, связанные с деятельностью судебных учреждений, а органы арбитража представляют собой общественные третейские суды. В результате внешнеторговый, коммерческий арбитраж включают иногда в понятие «международный гражданский процесс» с оговоркой о расширительной в этом смысле его трактовке для целей учебной дисциплины международного частного права. В некоторых современных кодификациях МЧП внешнеторговому (коммерческому) арбитражу не находится места, при этом явной тенденцией правового регулирования в этой области выступает создание соответствующих норм в рамках специальных актов, посвященных данному вопросу. Следовательно, отнесение их к МЧП не может вызвать сомнений, так как международный коммерческий арбитраж не укладывается в рамки ни одной из национальных отраслей права, кроме как международного частного права, которые имели бы объектом регулирования отношения, выходящие за рамки правопорядка одного государства. К тому же регулирование отношений по арбитражному разбирательству международных коммерческих споров в ряде случаев содержится и в национальных законах по МЧП, что также может быть проиллюстрировано соответствующими примерами из практики ряда стран. Таким образом, со своей стороны, мы полагаем, что международный коммерческий арбитраж неотъемлемой мастью входит в сферу действия, содержание и систему международного частного права не только как отрасли правоведения, но и как отрасли объективного права.

В науке нет единодушно и ясно выраженного мнения и о включении норм «международного гражданского процесса» в состав международного частного права как правовой отрасли. Л.А.

Лунц пишет: «Все это (вопросы международного гражданского процесса. — Л.А.) — отдельные специальные вопросы, выделенные из состава гражданского процесса как отрасли права по признаку их связи с делами, возникающими в условиях международного оборота, международной жизни»73.

В то же время сам автор не может не признать, что «иностранный элемент порождает как материальные, так и процессуальные последствия»74.

Однако вывод, который делается им в этом плане, имеет прямо противоположное содержание — международный гражданский процесс на основе указанной связи материальных и процессуальных аспектов относится к отрасли правоведения, а не к отрасли права МЧП.

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.