WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 9 |

«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Учебник Том I ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Учебник Том I Под редакцией доктора юридических ...»

-- [ Страница 6 ] --

Юридические лица обязаны хранить все свободные денежные средства в банках на соответствующих счетах на договорных усло виях, за исключением наличных денег, которые могут находиться в их кассе в пределах лимитов, установленных учреждениями банков по согласованию с руководителями юридических лиц. Юридические лица обязаны сдавать в банк всю денежную наличность сверх уста новленных лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, согласованные с учреждениями банка. Сверх установленных лимитов юридические лица могут хранить наличные деньги в кассе только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхо ванию, стипендий, пенсий и только на срок не свыше 3 рабочих дней, включая день получения денег в учреждении банка. Возмож ность введения подобных ограничений Банком России вытекает из его функций организации наличного денежного обращения и опре деления порядка ведения кассовых операций на территории Россий ской Федерации (ст. 4 и 34 Закона о ЦБР).

Распоряжение денежными средствами посредством наличных рас четов также имеет ограничения для юридических лиц и граждан — индивидуальных предпринимателей. В соответствии с п. 2 ст. 861 ГК расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. При этом расчеты должны строго соответствовать правилам безналичных расчетов.

Расчеты между этими лицами в наличном порядке допускаются в ограниченных пределах — не более 60 тыс. руб. по одной сделке.

См. п. 1 Указа Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 622 «О дополнительных мерах по ограничению налично-денежного обращения» // РГ. 1992. № 135;

п. Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Советом директоров Центрального банка РФ от 22 сентября 1993 г. № 40 // ЭЖ.

1993. № 42-43;

п. 2.1 Положения Центрального банка РФ от 5 января 1998 г. № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Рос сийской Федерации» // Вестник Банка России. 1998. № 1.

См.: гл. 46 ГК «Расчеты», а также Положение Центрального банка РФ от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2002. № 74.

См. Указание Центрального банка РФ от 14 ноября 2001 г. № 1050-У «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Россий ской Федерации между юридическими лицами по одной сделке» // Вестник Банка России. 2001. № 69.

Глава 15 Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться на личными деньгами без ограничения суммы или в безналичном по рядке.

Распоряжение денежными средствами имеет также другие осо бенности, обусловленные особой природой денег. Например, деньги по общему правилу не являются самостоятельным объектом довери тельного управления, за исключением случаев, предусмотренных законом. В настоящее время денежные средства могут передаваться в доверительное управление только кредитным организациям.

Права владения, пользования и распоряжения иностранной ва лютой, а также иными валютными ценностями имеют существен ные особенности и ограничения, установленные законодательст вом РФ о валютном регулировании и валютном контроле.

4. Собственность на объекты животного мира. В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. «О животном мире» (ст. 1) объектом животного мира признается организм животного происхождения (дикое животное) или их популяция. Объекты жи вотного мира (дикие животные) в естественной среде обитания на ходятся исключительно в государственной собственности Россий ской Федерации или ее субъектов. В частной собственности могут находиться только дикие животные, изъятые из среды обитания в установленном порядке. Так, в соответствии со ст. 221 ГК («Об ращение в собственность общедоступных для сбора вещей») в слу чаях, когда в соответствии с законом, общим разрешением, данным собственником, или в соответствии с местным обычаем в лесах, водоемах или на другой территории допускается сбор ягод, лов ры бы, сбор или добыча других общедоступных вещей и животных, право собственности на соответствующие вещи приобретает лицо, осуществившее их сбор или добычу. В частной собственности также могут находиться домашние животные (кошки, собаки, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики), птица, пчелы.

В соответствии со ст. 137 ГК к животным применяются общие правила гражданского законодательства об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено См. Положение Центрального банка РФ от 1 апреля 2003 г. № 222-П «О по рядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2003. № 24.

См. ст. 5 Закона о банках.

См. Закон о валютном регулировании.

СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.

268 Глава иное. В частности, при осуществлении права собственности не до пускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности.

В случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, эти животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование в суд. Цена выкупа определяется со глашением сторон, а в случае спора — судом (ст. 241 ГК).

Учитывая, что домашние животные, оказавшиеся без надзора, могут погибнуть без пропитания или представлять собой опасность для окружающих, закон (ст. 230-232 ГК) устанавливает специальные правила приобретения права собственности на безнадзорных до машних животных. Лицо, задержавшее безнадзорное животное, обязано возвратить его собственнику, а если собственник неизвес тен, в течение 3 дней с момента задержания сообщить об этом в милицию или в орган местного самоуправления, которые прини мают меры к розыску собственника. Если в течение 6 месяцев с мо мента такого заявления собственник не будет обнаружен, то лицо, у которого животное находилось на содержании и в пользовании, приобретает на него право собственности. При отказе этого лица от приобретения животных в собственность они поступают в муни ципальную собственность и используются в порядке, определяемом органами местного самоуправления. В случае явки прежнего собст венника после перехода животных в собственность другого лица прежний собственник вправе при наличии обстоятельств, свидетель ствующих о сохранении к нему привязанности со стороны этих жи вотных или о жестоком либо ином ненадлежащем обращении с ними нового собственника, потребовать их возврата на условиях, опреде ляемых по соглашению с новым собственником, а при недостиже нии соглашения — судом.

В случае возврата безнадзорных домашних животных собствен нику лицо, задержавшее животных, и лицо, у которого они находи лись на содержании и в пользовании, имеют право требовать у соб ственника возмещения необходимых расходов, связанных с содер жанием животных, с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими. Кроме этого, у лица, нашедшего безнадзорное животное, есть право на вознаграждение в размере до 20% его стоимости.

Глава 15 § 4. Право собственности коммерческих организаций 1. Субъекты права собственности. К коммерческим организа циям, у которых имущество находится в собственности, относятся хозяйственные общества (акционерные общества, общества с огра ниченной или с дополнительной ответственностью), товарищества (полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные това рищества), а также производственные кооперативы. Участники та ких юридических лиц не имеют права собственности на имущество, внесенное при образовании имущества юридического лица, а имеют лишь обязательственные права требования в отношении этого юри дического лица.

Указанные коммерческие организации обладают общей правоспо собностью и поэтому могут использовать свое имущество в любых целях, не запрещенных законом. В том случае, если правоспособность коммерческой организации специально ограничена законом или учре дительными документами такой организации, ее имущество может использоваться только в целях, определенных законом или учреди тельными документами.

Коммерческие организации по сравнению с иными юридически ми лицами ограничены в праве распоряжения своим имуществом посредством дарения. В соответствии с п. 4 ст. 575 ГК запрещается дарение в отношениях между коммерческими организациями, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 5 МРОТ. Это правило относится и к индивидуальным предпринима телям, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 23 ГК к предприниматель ской деятельности граждан, осуществляемой без образования юри дического лица, применяются правила ГК, которые регулируют дея тельность коммерческих организаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношений.

2. Уставный (складочный) капитал коммерческих организа ций. Пункт 1 ст. 66 ГК определяет хозяйственные общества и това рищества как коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капита лом. Основная особенность «внутренних» отношений собственности коммерческих организаций заключается в том, что в составе их имущества всегда условно выделяется некая минимальная часть (уставный или складочный капитал), которая предназначена гаран тировать удовлетворение возможных претензий кредиторов. Это де лается для защиты интересов кредиторов коммерческих организаций, 270 Глава деятельность которых связана с предпринимательским риском. За конодательство в связи с этим устанавливает минимальные размеры уставных (складочных) капиталов коммерческих организаций при их учреждении, а также требует поддержания таких капиталов в размерах не ниже стоимости чистых активов в течение всего перио да деятельности организации. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общест ва окажется меньше уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. Более того, если стоимость указанных активов становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

Для закрытых акционерных обществ и для обществ с ограничен ной ответственностью минимальный размер уставного капитала составляет не менее 100 МРОТ, установленных законом на дату регистрации общества (или 10 тыс. руб.), для открытых акционер ных обществ — не менее 1000 МРОТ (или 100 тыс. руб.).

В соответствии с п. 6 ст. 66 ГК вкладом в уставный капитал коммерческой организации может быть любое имущество, имеющее денежную оценку. Денежная оценка вклада производится по согла шению между учредителями (участниками) общества и лишь в слу чаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке. Под экспертной проверкой в данном случае понимается оценка стоимости вносимых вкладов независимыми оценщиками, действующими в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Такая оценка требуется при внесении в уставный капитал обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью неденежных вкладов в случае, если номинальная стоимость доли, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более 200 МРОТ (п. 2 ст. 15 Зако на об обществах с ограниченной ответственностью). Для акцио нерных обществ установлены более жесткие требования: незави симый оценщик должен привлекаться во всех случаях оплаты ак ций неденежными средствами (п. 3 ст. 34 Закона об акционерных То есть активов, свободных от долгов. Стоимость чистых активов определяет ся путем вычитания из суммы активов суммы пассивов (обязательств). См., напри мер, Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержден ный приказом Минфина России от 29 января 2003 г. № 10н // БНА РФ. 2003. № 18.

СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813.

Глава 15 обществах). В случаях, когда требуется привлечение независимого оценщика, денежная оценка учредителями (участниками) вклада не может быть выше величины, установленной оценщиком.

Уставный (складочный) капитал необходимо отличать от поня тия «имущество» коммерческой организации. Уставный (складоч ный) капитал представляет собой условную величину, складываю щуюся из стоимости (т.е. денежной оценки) вкладов участников.

Имущество включает все вещи, находящиеся в собственности юри дического лица, а также имущество, принадлежащее юридическому лицу на ином праве (например, имущественные права требования, денежные средства на счетах в банках, права аренды, исключитель ные права на использование объектов интеллектуальной собствен ности). Имущество коммерческой организации формируется за счет вкладов участников, а также за счет хозяйственной деятельности организации.

При учреждении общества или товарищества все их имущество состоит из уставного (складочного) капитала, который образуется за счет вкладов учредителей. В этом смысле как раз и говорят о том, что уставный (складочный) капитал является «стартовым». Однако в дальнейшем происходит «отрыв» уставного капитала от имущест венного содержания, и все его существование проявляется лишь в записях по балансу юридического лица, в пассиве которого и отра жена номинальная сумма уставного (складочного) капитала. В мо мент учреждения организации имущество, вносимое в уставный капитал, отражается методом двойной записи как в активе, так и в пассиве баланса, что наглядно показывает разницу между уставным капиталом (условной величиной) и имуществом как таковым. В мо мент учреждения стоимость уставного капитала и стоимость «чис тых» активов одинаковы. В дальнейшем происходит постоянное изменение стоимости реального имущества (активов) по сравнению с номинальной стоимостью уставного (складочного) капитала, от раженной в пассиве баланса.

3. Доли в уставном капитале и вклады в имущество. Подобно тому, как уставный капитал не тождествен понятию имущества, так и доля в уставном (складочном) капитале не тождественна вкладу.

Так как уставный (складочный) капитал — условная величина, то и доля в нем является не долей в имуществе общества или товари щества и не долей в праве общей долевой собственности на общее имущество участников, а лишь условной величиной, цифрой, ариф метически выражающей объем требований участника к обществу 272 Глава или товариществу. В отличие от доли «вклад» является непосредст венно тем имуществом, которое вносится в уставный (складочный) капитал. Вклад, внесенный участником, подлежит обязательной денежной оценке. В результате такой оценки определяются размер и стоимость доли участника в уставном (складочном) капитале, но не в имуществе общества и, тем более, не в праве собственности на общее имущество. Так, в полном товариществе прибыль и убытки товарищества распределяются между участниками пропорциональ но их долям в складочном капитале, если иное не установлено учре дительным договором. В акционерном законодательстве выражени ем доли участника является номинальная стоимость акции;

из сово купности номинальных стоимостей складывается уставный капитал.

При ликвидации общества (товарищества) размер доли служит тем критерием, в соответствии с которым определяется часть имущест ва, причитающаяся участнику после расчетов юридического лица с кредиторами.

Таким образом, вклад как имущество лишь при его внесении совпадает с долей в уставном капитале;

в дальнейшем доля «отрыва ется» от имущественного содержания и превращается в условную величину, служащую в каждом конкретном случае критерием опре деления объема тех или иных требований участника к юридическо му лицу.

Наиболее ярко видна разница между вкладом и долей при рас смотрении права выхода участника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью из общества, полного товарища из товарищества, а также вкладчика-коммандитиста из товарищества на вере. Так, при выходе полного товарища ему выплачивается стои мость части имущества товарищества, соответствующей его доле в складочном капитале (п. 1 ст. 78 ГК). Например, если доля выбы вающего участника в складочном капитале составляет одну треть, то этой доле будет соответствовать одна треть имущества товарищества и выплате подлежит стоимость этой одной третьей части. Аналогич ным образом решается вопрос и при выходе участника из общества с ограниченной ответственностью (ст. 94 ГК). В отличие от этого, выбывшие вкладчики товарищества на вере и акционеры АО не имеют права на получение части имущества, соответствующей доле в уставном (складочном) капитале. Так, подп. 3 п. 2 ст. 85 ГК прямо устанавливает, что вкладчик по окончании финансового года вправе выйти из товарищества и получить лишь свой вклад в порядке, пре дусмотренном учредительным договором. Право на получение Глава 15 имущества товарищества, пропорционального размеру вклада, у вкладчика отсутствует. Акционер может выйти из общества только путем продажи или иного отчуждения своей акции. Никаких прав на имущество АО у него не имеется. При этом, даже если акционер продает акцию самому обществу, он получает лишь ее рыночную стоимость, а не часть имущества, соответствующую размеру его доли (акции) в уставном капитале общества. Вкладчики и акционеры имеют право на распределение всего имущества лишь при ликвида ции общества, когда имущество распределяется между всеми участ никами пропорционально их долям в складочном капитале или про порционально номинальной стоимости их акций.

От вкладов (взносов) в уставный капитал следует отличать вкла ды в имущество общества с ограниченной ответственностью. Разни ца заключается в том, что вклады в имущество не влияют на размер уставного капитала и на объем прав участников, вносящих такие вклады. Участники взамен внесения вкладов не получают каких либо обязательственных прав в отношении общества. Как правило, такие вклады делаются участниками в размере, пропорциональном их долям в уставном капитале, с целью поправить финансовое по ложение общества и по сути своей являются формой финансовой помощи участников обществу. Вклад в уставный капитал также является вкладом в имущество, но он учитывается как часть устав ного капитала и поэтому непосредственно влияет на его размер и на объем прав участников.

§ 5. Право собственности некоммерческих организаций Некоммерческие организации имеют специальную правоспособ ность, и в этой связи их возможности по использованию принадле жащего им на праве собственности имущества ограничены теми целями, для которых они созданы.

К некоммерческим организациям, имущество которых принад лежит им на праве собственности, относятся потребительские коо перативы, общественные и религиозные организации (объединения), фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы), госу дарственные корпорации, некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации и другие организации, предусмотрен ные законодательством (например, адвокатские бюро, юридические консультации и коллегии адвокатов, предусмотренные Федеральным См. ст. 27 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

274 Глава законом от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокату ре в Российской Федерации» ).

Некоммерческая организация может заниматься предпринима тельской деятельностью постольку, поскольку это служит достиже нию целей, ради которых она создана. Ассоциации (союзы), в кото рые входят коммерческие организации, заниматься предпринима тельской деятельностью не вправе. Если члены такой ассоциации принимают решение о занятии предпринимательской деятельно стью, ассоциация подлежит преобразованию в коммерческую орга низацию или должна создать для такой деятельности хозяйственное общество либо участвовать в таком обществе.

Для некоммерческих организаций законодательство не преду сматривает необходимости образования фондов, гарантирующих интересы кредиторов. Участники некоммерческих организаций, как правило, не имеют никаких имущественных прав в отношении этих организаций и их имущества;

они не могут распределять между собой прибыль от предпринимательской деятельности организации, не могут получать какого-либо имущества при выходе из организа ции, а также в случае ликвидации организации. При этом в случае ликвидации имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, направляется на те цели, ради которых была создана организация, или направляется на благотворительные цели. Если это невозможно, имущество переходит государству (п. 1 ст. 20 Закона о некоммер ческих организациях).

Исключения установлены для членов потребительских коопера тивов, которые имеют право участвовать в распределении прибыли от предпринимательской деятельности кооператива. Также исклю чением являются участники некоммерческих партнерств, которые могут претендовать при выходе из партнерства или в случае его ликвидации на часть имущества партнерства в пределах стоимости имущества, внесенного в качестве членских взносов (п. 3 ст. 8 Зако на о некоммерческих организациях).

РГ. 2002. 5 июня. № 100.

ГЛАВА 16. ПУБЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ § 1. Право государственной и муниципальной собственности 1. Общие положения. В условиях рынка государственная и му ниципальная собственность сохраняет достаточно важное значение.

Особенно это касается государственного сектора экономики, в кото ром до сих пор остаются наиболее крупные компании (ОАО «Газ пром», РАО «ЕЭС», ОАО «РЖД» и т.д.), играющие важнейшую роль в создании национального богатства.

В соответствии с п. 1 ст. 124 ГК Российская Федерация, ее субъ екты и муниципальные образования выступают в отношениях, регу лируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридиче скими лицами. Это означает, что по общему правилу все положения о праве собственности, содержащиеся в разделе II ГК («Право соб ственности и другие вещные права»), в равной степени касаются граждан, юридических лиц, а также субъектов государственной и муниципальной собственности.

В то же время в п. 2 ст. 124 ГК установлено, что к публично правовым образованиям должны применяться нормы о юридических лицах, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. Имущество публично-правовых образований принадле жит не народу, проживающему на соответствующей территории, а самому государству (муниципальному образованию) как субъекту гражданского права.

Главной особенностью государственной и муниципальной соб ственности является ее публичный характер: она призвана служить обеспечению публично-правовых задач и функций государства и муниципальных образований. Наиболее наглядно это показано в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель ных органов государственной власти субъектов Российской Федера ции» (ст. 2611) и в Законе об общих принципах организации ме стного самоуправления (ст. 50). В соответствии с этими законами в собственности субъектов РФ и муниципальных образований может находиться только то имущество, которое необходимо для осуществ ления их публичных полномочий.

СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.

276 Глава Еще одной особенностью является наличие у публично-правовых образований полномочий устанавливать для себя и иных собствен ников общеобязательные правила поведения в виде издания норма тивных правовых актов различного уровня. У государства это пол номочие основано на суверенитете, в силу которого оно обладает на территории Российской Федерации всей полнотой государственной власти. У иных публично-правовых образований такое полномочие производно от суверенитета государства, на территории которого они находятся, и закрепляется за ними с санкции государства.

В соответствии с Конституцией РФ (п. «о» ст. 71) гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации. Поэтому издавать нормативные акты, затрагивающие непосредственно режим права собственности, может только Россий ская Федерация. В то же время ее субъекты в пределах своего веде ния и муниципальные образования также вправе издавать норматив ные акты по вопросам, входящим в их компетенцию, например по вопросам управления государственной (муниципальной) собствен ностью. Эти акты могут оказывать косвенное правовое воздействие и на содержание режима права собственности.

Другим отличием является наличие специальных оснований воз никновения и прекращения права государственной и муниципальной собственности. Такими основаниями являются, например, реквизиция (ст. 242 ГК), конфискация (ст. 243 ГК), приватизация (ст. 217 ГК), обращение имущества в доход государства (ст. 169, п. 2 ст. 179 ГК).

В собственности публично-правовых образований может нахо диться более широкий круг объектов, чем в собственности частных лиц. В соответствии с п. 3 ст. 212 ГК виды имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собствен ности, определяются законом. Например, федеральной государствен ной собственностью являются лесной фонд и расположенные на зем лях обороны леса (ст. 19 Лесного кодекса). Участки лесного фонда могут предоставляться гражданам и юридическим лицам лишь в поль зование (ст. 22 Лесного кодекса). Исключительно в федеральной собственности находятся водные объекты (ст. 34 Водного кодекса).

Муниципальная и частная собственность допускается только на обо собленные водные объекты. В государственной собственности Рос сийской Федерации или ее субъектов находится животный мир (ст. Федерального закона от 24 апреля 1995 г. «О животном мире» ).

СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.

Глава 16 В муниципальной или частной собственности могут находиться толь ко изъятые в установленном порядке из естественной среды обитания объекты животного мира. В государственной собственности находят ся недра (ст. 12 Закона о недрах). В Российской Федерации также закреплено приоритетное значение государственной собственности в отношении земли и других природных ресурсов. В соответствии с п. ст. 214 ГК земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в соб ственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образо ваний, являются государственной собственностью.

2. Субъекты права государственной и муниципальной собст венности. Субъектами государственной собственности являются го сударство (Российская Федерация в целом), а также государственные образования — субъекты РФ, к которым относятся республики, края, области, автономные округа, автономная область, а также города фе дерального значения. Все они перечислены в ст. 65 Конституции РФ.

Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта регулируются специальным федеральным конституционным законом (Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г.

«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» ).

Субъектами муниципальной собственности являются городские и сельские поселения, а также другие муниципальные образования (муниципальные районы, городские округа, внутригородские терри тории городов федерального значения ). Все муниципальные обра зования регистрируются в государственном реестре муниципальных образований.

Основы разграничения полномочий указанных субъектов в сфере управления принадлежащей им собственностью установлены в Кон ституции РФ. В частности, федеральная государственная собствен ность и управление ею находятся в исключительном ведении Россий ской Федерации (п. «д» ст. 71 Конституции РФ). В совместном веде нии Российской Федерации и ее субъектов находятся вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами, а также разграничения государст венной собственности (пп. «в» и «г» ст. 72 Конституции РФ).

СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4916.

Пункт 1 ст. 215 ГК;

ст. 10 Закона об общих принципах организации мест ного самоуправления.

См. постановление Правительства РФ от 1 июня 2005 г. № 350 «О ведении государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 24. Ст. 2370.

278 Глава Вне пределов ведения и полномочий Российской Федерации по пред метам совместного ведения ее субъекты обладают всей полнотой го сударственной власти;

в частности, в их ведении — государственная собственность субъектов РФ и управление ею (ст. 73 Конституции РФ). Муниципальная собственность, а также владение, пользование и распоряжение ею находятся в ведении муниципальных образований (ч. 1 ст. 130, ст. 132 Конституции РФ).

§ 2. Разграничение объектов права государственной и муниципальной собственности В соответствии с п. 5 ст. 214 ГК отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к собственности субъек тов РФ осуществляется в порядке, установленном законом.

До принятия специального закона объекты государственной и муниципальной собственности разграничиваются в порядке, вве денном Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г., а также распоряжением Президента РФ от 18 марта 1992 г.

№ 114-рп «Об утверждении Положения об определении пообъект ного состава федеральной, государственной и муниципальной соб ственности и порядке оформления прав собственности». В прило жениях № 1, 2 и 3 к указанному постановлению Верховного Совета РФ перечисляются виды объектов, которые могут находиться только в федеральной собственности (Приложение 1), только в муници пальной собственности (Приложение 3), а также те объекты, кото рые могут передаваться из федеральной собственности в собствен ность субъектов РФ (Приложение 2).

Передача объектов из федеральной государственной собственно сти в собственность субъектов РФ первоначально осуществлялась на основании указанных выше нормативных актов в безвозмездном порядке и без оформления каких-либо договоров. Впоследствии сложилась практика возмездной передачи, так как в соответствую щих актах Правительства РФ предписывалось уменьшать размер средств, перечисляемых из федерального бюджета субъектам Феде рации, на сумму рыночной стоимости передаваемых объектов.

Ведомости РФ. 1992. № 13. Ст. 697.

См.: постановление Правительства РФ от 9 декабря 1999 г. № 1366 «О пе редаче федеральных государственных унитарных предприятий в собственность субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 50. Ст. 6237;

постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. № 784 «О передаче отдельных видов объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности, в собствен ность субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 43. Ст. 4243.

Глава 16 Что касается объектов муниципальной собственности, то включение их в состав последней согласно Приложению 3 к Постановлению Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. влекло возникнове ние права муниципальной собственности на них в силу закона (п. Обзора практики разрешения споров, связанных с приватизацией государственных и муниципальных предприятий — приложение к информационному письму ВАС РФ от 11 июня 1997 г. № 15 ).

В настоящее время объекты государственной и муниципальной собственности перераспределяются в соответствии с законами, раз граничивающими предметы ведения и полномочия органов государ ственной власти (Российской Федерации, ее субъектов) и муници пальных образований. В частности, перераспределение государствен ного и муниципального имущества между Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями осуществляется в обя зательном порядке и безвозмездно.

Как указывалось выше, Российской Федерации, ее субъектам и муниципальным образованиям может принадлежать только то имущество, которое необходимо им для осуществления публичных функций и полномочий, возложенных на них действующим законо дательством. Перечни соответствующего имущества, которое может находиться в собственности субъектов РФ и муниципальных обра зований, содержатся в ст. 2611 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий ской Федерации» и в ст. 50 Закона об общих принципах организа ции местного самоуправления. Перечни имущества, необходимого для осуществления полномочий субъектов РФ, устанавливаются в развитие норм федерального закона также законами этих субъектов.

Порядок передачи соответствующего имущества при его пере распределении установлен в п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ.

Передача федерального имущества в собственность субъектов РФ и наоборот осуществляется на основании решений Правительст ва РФ. Передача имущества субъектов РФ в муниципальную собст венность и наоборот — на основании решений исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Передача федерального имущества в муниципальную собствен ность осуществляется на основании решений Правительства РФ.

Вестник ВАС РФ. 1997. № 8.

СЗ РФ. 2004. № 35. Ст. 3607.

280 Глава Указанными решениями утверждаются перечни передаваемого имущества, включающие государственные или муниципальные уни тарные предприятия, государственные или муниципальные учрежде ния, которые подлежат передаче, а также иное имущество. Данные решения содержат указание о моменте возникновения права собст венности и являются основанием возникновения такого права у субъ ектов, получающих соответствующее имущество. При этом в Законе (п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ) установлено, что к соответствующим отношениям по безвозмездной передаче имущества нормы ГК и Закона о государственной регист рации прав на недвижимость, определяющие момент возникнове ния права собственности на имущество, применяются в части, не про тиворечащей указанному специальному Закону. Поэтому право собст венности на соответствующие объекты будет возникать с момента, устанавливаемого решением Правительства РФ или исполнительного органа государственной власти субъекта РФ о передаче имущества.

Имущество передается по передаточным актам, подписываемым го сударственными и муниципальными органами, уполномоченными на передачу (принятие) имущества.

В этой связи ранее действующие нормативные акты о разграни чении государственной и муниципальной собственности подлежат применению лишь в части, не противоречащей указанным законам о перераспределении государственного и муниципального имущест ва в соответствии с распределением публичных функций.

Кроме того, сохраняют свое значение ряд федеральных законов, где указываются объекты, которые должны или могут находиться только в федеральной государственной собственности и (или) в собст венности субъектов РФ (например, Закон о недрах, Водный кодекс, Лесной кодекс, Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. «О природ ных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и ку рортах», Федеральный закон от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняе мых природных территориях» ).

Объекты, находящиеся в собственности Российской Федерации, ее субъектов или муниципальных образований, учитываются в соответ ствующем реестре собственности Российской Федерации, ее субъек тов и муниципальных образований (см., например, Закон Московской СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 713.

СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.

Глава 16 области от 21 июня 1999 г. «Об организации учета и ведения реестра собственности Московской области» ).

Что касается государственной собственности на землю, то в настоя щее время действует Федеральный закон от 17 июля 2001 г. «О разгра ничении государственной собственности на землю», который уста навливает порядок ее разграничения на федеральную собственность, собственность субъектов РФ и муниципальную собственность.

В соответствии с этим Законом право собственности на земель ные участки у Российской Федерации, ее субъектов и муниципаль ных образований возникает с момента государственной регистрации этого права в соответствии с законодательством РФ (имеется в виду законодательство о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним). Основанием государственной регистрации являются акты Правительства РФ об утверждении перечней земельных участ ков, на которые соответственно у Российской Федерации, ее субъек тов и муниципальных образований возникает право собственности при разграничении, а также вступившие в законную силу судебные решения по спорам, связанным с таким разграничением.

§ 3. Осуществление полномочий публичного собственника Публично-правовые образования выступают в гражданском обо роте через свои органы, которые действуют в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. В слу чаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указа ми Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, норма тивными актами субъектов РФ и муниципальных образований, по их специальному поручению от их имени могут выступать государст венные органы, органы местного самоуправления, а также юридиче ские лица и граждане (ст. 125 ГК).

Все государственное и муниципальное имущество разделено на две основные группы:

а) имущество, закрепленное за государственными (муниципаль ными) предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

б) средства соответствующего бюджета и иное имущество, не за крепленное за государственными (муниципальными) предприятиями Вестник Московской областной Думы. 1999. № 8.

СЗ РФ. 2001. № 30. Ст. 3060.

282 Глава и учреждениями, составляющие государственную казну Российской Федерации, государственную казну субъекта РФ, муниципальную казну муниципального образования (п. 4 ст. 214, п. 3 ст. 215 ГК).

Полномочия по управлению и распоряжению имуществом, закре пленным за государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями, принадлежат собственникам (Российской Федерации, ее субъектам и муниципальным образованиям) и соответствующим предприятиям и учреждениям, которые владеют имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (ст. 294 и ГК). Государственные (муниципальные) унитарные предприятия в ли це своих органов владеют, пользуются и распоряжаются закреплен ным за ними имуществом в пределах, установленных ГК и Законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

Полномочия по управлению и распоряжению имуществом, не за крепленным за государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями, целиком и полностью принадлежат собственникам в лице их компетентных органов, определяемых законодательством.

В отношении федерального имущества полномочия собственника осуществляет в первую очередь Правительство РФ, за которым закре плена функция по управлению любой федеральной собственностью (п. «г» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ, ст. 14 Федерального закона от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве Российской Федерации» ). Пра вительство РФ может делегировать министерствам и ведомствам, а также органам исполнительной власти субъектов РФ часть своих полномочий в отношении объектов федеральной собственности, в том числе в отношении подведомственных им предприятий (п. 15 Поста новления Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г.).

До недавнего времени полномочия по управлению государст венным имуществом допускалось передавать любым федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых могли нахо диться государственные предприятия и учреждения. В связи же с проводимой в стране административной реформой было установ лено, что функцией по управлению федеральным имуществом могут наделяться только федеральные агентства в соответствующей сфере деятельности. Федеральные министерства и федеральные службы такой функцией (по общему правилу) не обладают, кроме случаев, специально установленных указами Президента РФ пли постанов лениями Правительства РФ. Данные ограничения полномочий См. гл. 19 Учебника.

СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.

Глава 16 федеральных органов исполнительной власти не распространяются на полномочия их руководителей по управлению имуществом феде ральных органов исполнительной власти, закрепленным за ними на праве оперативного управления (пп. 3-6 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» ).

В Указе Президента РФ от 9 марта 2004 г. (п. 2) под функциями по управлению государственным имуществом понимаются полно мочия собственника в отношении федерального имущества, в том числе переданного федеральным государственным унитарным пред приятиям, федеральным казенным предприятиям и федеральным учреждениям, подведомственным федеральному агентству, а также управление находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ.

Основным органом в сфере управления федеральным государст венным имуществом является в настоящее время Федеральное агент ство по управлению федеральным имуществом (Росимущество), под ведомственное Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации. Агентство осуществляет функции в области приватизации и полномочия собственника, в том числе в сфере зе мельных отношений, а также права акционера;

функции в сфере уп равления имуществом Российской Федерации (за исключением случа ев, когда указанные полномочия в соответствии с законодательством РФ возложены на иные федеральные органы исполнительной власти).

Агентство осуществляет в порядке и пределах, определенных за конодательством, полномочия собственника: в отношении феде рального имущества, необходимого для исполнения функций феде ральных органов государственной власти;

в отношении имущества федеральных государственных унитарных предприятий, федераль ных государственных учреждений, акций (долей) акционерных (хо зяйственных) обществ и иного имущества, в том числе составляю щего государственную казну Российской Федерации;

по передаче федерального имущества физическим и юридическим лицам, прива тизации (отчуждению) федерального имущества. Агентство также ведет учет и реестр федерального имущества.

СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.

См. постановление Правительства РФ от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Феде ральном агентстве по управлению федеральным имуществом» // СЗ РФ. 2004. № 49.

Ст. 4897.

284 Глава Иные федеральные агентства наделяются полномочиями по уп равлению федеральным имуществом, необходимым для исполнения функций федеральных органов исполнительной власти в установлен ной сфере деятельности, а также закрепленным за организациями, подведомственными соответствующему агентству. К таким агентст вам относятся: Управление делами Президента РФ, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по науке и инновациям, Феде ральное агентство по сельскому хозяйству и ряд других.

Полномочия по управлению федеральным государственным иму ществом между Правительством РФ, Росимуществом и отраслевыми агентствами распределяются специальными актами Правительства РФ или устанавливаются в положениях о соответствующих федеральных агентствах, которые также утверждаются Правительством РФ.

Управление имуществом субъектов РФ осуществляют органы, определяемые законодательством соответствующего субъекта РФ (как правило, это мэры, губернаторы, правительства субъектов РФ, а также специализированные органы по управлению государствен ным имуществом субъектов РФ — комитеты, фонды и иные органы по управлению имуществом).

Имуществом муниципальных образований управляют муници пальные органы, уполномоченные нормативными актами органов местного самоуправления (представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная админи страция).

Денежными средствами, образующими бюджет Российской Феде рации, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты, заведуют соот ветствующие распорядители бюджетных средств в рамках бюджетно го процесса по правилам бюджетного законодательства РФ (см. Бюд жетный кодекс).

Кассовое обслуживание бюджетной системы Российской Федера ции, предварительный и текущий контроль за ведением операций См. Структуру федеральных органов исполнительной власти, утвержденную Указом Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 // СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 2023.

См., например: постановление Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. № «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного пред приятия» // СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 5074;

Положение о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденное постановлением Прави тельства РФ от 27 ноября 2004 г. № 691.

Глава 16 со средствами федерального бюджета, а также иные правопримени тельные функции по исполнению федерального бюджета возложены на Федеральное казначейство, являющееся федеральной службой в ведении Министерства финансов Российской Федерации. Федераль ное казначейство открывает в банках счета по учету средств феде рального бюджета, устанавливает режимы счетов федерального бюд жета, открывает и ведет лицевые счета распорядителей и получателей средств федерального бюджета, управляет операциями на едином счете федерального бюджета, подтверждает его денежные обязательства и совершает разрешительную надпись на право осуществления расходов федерального бюджета в рамках выделенных лимитов бюджетных обя зательств (см. Положение о Федеральном казначействе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 ).

В последние годы наметилась тенденция превышения доходов федерального бюджета над его расходами (профицит) за счет посто янного роста цен на нефть. Часть средств федерального бюджета, образующаяся за счет превышения цены на нефть над ее базовой ценой, рассчитанной при планировании бюджета, поступает в так называемый Стабилизационный фонд, который подлежит обособ ленному учету, управлению и использованию (гл. 131 Бюджетного кодекса). Средствами Стабилизационного фонда управляет Мини стерство финансов Российской Федерации (п. 5.3.9 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 ).

§ 4. Приватизация государственного и муниципального имущества 1. Понятие и цели приватизации. Приватизация является новым правовым институтом для отечественного правопорядка, посредством которого создаются условия для перехода от государственной систе мы экономики к системе свободного рынка. Под ней понимают пере дачу имущества, находящегося в государственной или муниципаль ной собственности, в частную собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации государст венного и муниципального имущества (ст. 217 ГК).

Таким образом, приватизация является специальным основанием прекращения права публичной собственности и возникновения СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4908.

СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258.

286 Глава права частной собственности в результате передачи соответствую щего имущества частным лицам в порядке и способами, предусмот ренными законами о приватизации.

Приватизация требует принятия специального законодательства и может осуществляться как возмездно, так и безвозмездно, в зави симости от преследуемых целей и порядка, установленных специ альным законодательством.

В Российской Федерации процесс приватизации осуществляется по трем основным направлениям: а) приватизация государственных предприятий, иных объектов недвижимости и акций, принадлежа щих публично-правовым образованиям;

б) приватизация жилья;

в) приватизация земельных участков.

По каждому из этих направлений государство преследует опре деленные цели. Так, для приватизации госпредприятий изначально формулировались следующие цели: формирование «слоя» частных собственников;

повышение эффективности деятельности предпри ятий;

социальная защита населения, развитие объектов социальной инфраструктуры;

стабилизация финансового положения Российской Федерации за счет средств, поступивших от приватизации;

создание конкурентной среды и привлечение иностранных инвестиций (п. Государственной программы приватизации государственных и му ниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, утвержденной постановлением Верховного Совета РФ от 11 июня 1992 г. № 2980-1 ).

Приватизация при этом в основном была возмездной, и лишь в некоторых случаях на первоначальном этапе допускалось безвоз мездное отчуждение государственной собственности (посредством наделения всех граждан приватизационными ваучерами, дающими право на приобретение акций приватизируемых предприятий, по средством бесплатного распределения части акций среди работни ков предприятия и т.п.).

К сожалению, большинство целей приватизации, провозгла шенных в 1992 г., фактически не достигнуты (за исключением создания узкого «слоя» частных собственников). В настоящее вре мя цели основных направлений приватизации федерального иму щества до 2006 г. — «максимизация вклада приватизации феде рального имущества в увеличение темпов роста и повышение кон курентоспособности экономики Российской Федерации» (раздел I РГ. 1992. 9 июля. № 156.

Глава 16 Прогнозного плана (программы) приватизации федерального иму щества на 2004 год и основных направлений приватизации феде рального имущества до 2006 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 15 августа 2003 г. № 1165-р). При этом зада чами приватизации в 2004-2007 гг. являются:

обеспечение приватизации федерального имущества, которое не используется для обеспечения функций и задач государства;

обеспечение поэтапного сокращения числа федеральных госу дарственных унитарных предприятий;

проведение структурных преобразований в соответствующих от раслях экономики;

формирование доходов федерального бюджета.

В области приватизации жилищного фонда и земельных участ ков гражданами цели приватизации: а) создание условий для разви тия жилищного и земельного рынков;

б) освобождение государства от бремени расходов, связанных с содержанием жилищного фонда и земельных угодий, и переложение этого бремени на частных собст венников;

в) освоение новых земельных участков и стимулирование продуктивного использования земли за счет собственников;

г) соци альная поддержка граждан, занимающихся сельским хозяйством.

Исходя из этих целей, приватизация жилья и земли гражданами носила в основном бесплатный характер. По мере достижения ука занных целей принцип бесплатности заменяется принципом платно сти приватизации указанных объектов.

2. Законодательство о приватизации. Положения ГК, регули рующие порядок приобретения и прекращения права собственности, применяются только в случае, если законами о приватизации не предусмотрено иное (ст. 217 ГК).

Основным документом, регулирующим процедуры приватизации государственного и муниципального имущества, является в настоя щее время Закон о приватизации государственного и муници пального имущества. Закон устанавливает исключительно возмезд ный характер приватизации государственного и муниципального имущества. Приватизации подлежит любое имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, за исключе нием изъятого из оборота, а также имущества, которое может нахо диться только в государственной или муниципальной собственности (п. 3 ст. 3 Закона).

Этот Закон, однако, не распространяется на отношения, возни кающие при отчуждении: земли (за исключением земельных участков, 288 Глава на которых расположены объекты недвижимости, в том числе имуще ственные комплексы);

природных ресурсов;

государственного и му ниципального жилищного фонда;

государственного резерва;

государ ственного и муниципального имущества, находящегося за рубежом;

имущества, закрепленного за предприятиями и учреждениями на пра ве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также некоторых иных видов имущества, перечисленных в ст. 3 Закона.

На основании и в соответствии с указанным Законом отношения по приватизации могут регулироваться иными федеральными зако нами и нормативными актами, а также законодательством субъектов РФ и актами органов местного самоуправления, которые не могут противоречить Закону о приватизации государственного и муни ципального имущества.

Важным звеном в законодательстве о приватизации являются также ежегодно утверждаемые Правительством РФ прогнозные пла ны (программы) приватизации федерального имущества на соответ ствующий год (см. Прогнозный план на 2004 год). В указанных до кументах определяются основные направления приватизации на соответствующий период и содержатся перечни объектов, подлежа щих приватизации. Порядок планирования приватизации имущест ва, находящегося в собственности субъектов РФ, и муниципального имущества определяется соответственно органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

В отношении приватизации государственного и муниципального жилищного фонда применяется Закон о приватизации жилищного фонда, установивший принцип бесплатности передачи в собствен ность граждан государственных и муниципальных жилых помеще ний, занимаемых ими по договорам жилищного найма. Однако в настоящее время этот Закон имеет ограниченную сферу примене ния: приватизации не подлежат жилые помещения, предоставленные гражданам по договорам социального найма после 1 марта 2005 г.

(ст. 4 Закона). Указанный Закон практически полностью прекратит свое действие с 1 января 2007 г., и после этой даты бесплатная при ватизация любого жилья в России, в том числе и предоставленного до 1 марта 2005 г., будет невозможной (п. 2 ст. 2 Федерального за кона от 29 декабря 2004 г. «О введении в действие Жилищного ко декса Российской Федерации» ).

СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. I). Ст. 15.

Глава 16 Приватизация земли осуществляется в соответствии с Земель ным кодексом и принятыми в его исполнение актами земельного законодательства. В п. 2 ст. 28 Земельного кодекса установлено, что предоставление земельных участков, находящихся в государст венной или муниципальной собственности, в собственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату. В то же время преду смотрена возможность предоставления земельных участков в собст венность граждан и юридических лиц бесплатно в случаях, преду смотренных Земельным кодексом, иными федеральными законами, а также законами субъектов РФ. В частности, в Земельном кодексе предусмотрено безусловное право на однократное бесплатное при обретение в собственность земельных участков гражданами, обла дающими этими участками на правах постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения.

3. Субъекты приватизации. От имени собственника приватизи руемого имущества выступают соответствующие государственные и муниципальные органы (ст. 125 ГК).

В соответствии с Законом о приватизации государственного и муниципального имущества основные полномочия собственника федерального имущества принадлежат Правительству РФ. На основе прогнозного плана (программы) приватизации федерального имуще ства на соответствующий год Правительство РФ принимает решения об условиях приватизации этого имущества (ст. 6 и 14 Закона).

Правительство РФ вправе наделить федеральный орган исполни тельной власти полномочиями на осуществление функций по прива тизации федерального имущества. Таким органом в настоящее вре мя является Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество).

Росимущество осуществляет все основные полномочия собст венника по приватизации (отчуждению) федерального имущества, в том числе принимает решения об условиях приватизации имуще ства;

выступает от имени Российской Федерации учредителем (уча стником) открытых акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации, а также выступает учредителем создаваемых с уча стием государства иных юридических лиц;

разрабатывает и утвер ждает условия конкурса при продаже приватизируемого федераль ного имущества;

принимает решения о приватизации земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, приоб ретенные в собственность физическими и юридическими лицами, и т.д. (см. Положение о Федеральном агентстве по управлению 290 Глава федеральным имуществом, утвержденное постановлением Прави тельства РФ от 27 ноября 2004 г. № 691).

По специальному поручению Правительства РФ от его имени функции по продаже приватизируемого федерального имущества мо гут быть возложены на одно или несколько специализированных го сударственных учреждений. В настоящее время таким учреждением является Российский фонд федерального имущества (РФФИ), создан ный распоряжением Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. № 605-р.

Уставом РФФИ (утвержден постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2002 г. № 925 ) на него возложена функция заключения до говоров купли-продажи федерального имущества в качестве продавца.

Приватизация имущества субъектов РФ и муниципального иму щества осуществляется органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, компетенцию которых определяют закон и иные нормативные правовые акты субъектов РФ и правовые акты органов местного самоуправления соответственно (п. 2 ст. 6 Закона о приватизации государственного и муници пального имущества). На практике на региональном и местном уровнях также создаются специализированные органы по управле нию имуществом (комитеты и т.п.), органы или учреждения, выпол няющие функции продавца имущества (фонды имущества и т.п.).

Покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, ее субъектов или муниципаль ных образований превышает 25%. Это ограничение не распространя ется на случаи, когда приватизация осуществляется путем внесения соответствующего имущества в уставный капитал открытых акцио нерных обществ, а также на некоторые иные случаи, указанные в За коне о приватизации государственного и муниципального имуще ства (ст. 25). Также не могут быть покупателями открытые акционер ные общества, если предметом продажи являются размещенные такими обществами акции, принадлежащие публично-правовым обра зованиям (п. 2 ст. 5 Закона).

Кроме того, Законом о приватизации государственного и му ниципального имущества (п. 2 ст. 5) установлено, что на приватиза цию распространяются законодательные ограничения на участие СЗ РФ. 2002. № 20. Ст. 1878.

СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. II). Ст. 5229.

Глава 16 в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юри дических лиц, установленные в целях защиты основ конституционно го строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

Ранее действовавшее законодательство исключало из процесса приватизации некоммерческие организации (ст. 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. «О приватизации государственного иму щества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации»). В настоящее время они могут участво вать в приватизации на общих основаниях. Исключение составляют лишь случаи, на которые Закон о приватизации государственного и муниципального имущества не распространяется:

отчуждение государственного и муниципального имущества безвозмездно в собственность религиозных организаций для исполь зования в соответствующих культовых целях зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного имущества религиозного назначения;

отчуждение государственного и муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных при преоб разовании государственных и муниципальных учреждений (п. 2 ст. Закона).

Имущественные комплексы унитарных предприятий могут быть проданы только юридическим лицам, а также гражданам, осуществ ляющим предпринимательскую деятельность без образования юри дического лица (п. 1 ст. 27 Закона).

4. Порядок и способы приватизации. В п. 2 ст. 2 Закона о при ватизации государственного и муниципального имущества уста новлено, что она осуществляется исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в государственную или муниципальную собственность акций открытых акционерных об ществ, в уставный капитал которых вносится государственное или муниципальное имущество).

Решение о приватизации принимается Правительством РФ или Росимуществом согласно их компетенции в соответствии с прогноз ным планом приватизации. Закон о приватизации государствен ного и муниципального имущества (пп. 3 и 4 ст. 7) устанавливает особый порядок включения в этот план акций наиболее важных АО и предприятий. Акции стратегических АО и стратегические пред приятия могут включаться в прогнозный план только на основании соответствующих решений Президента РФ. Акции ОАО «Газпром», 292 Глава РАО «ЕЭС», а также федеральные государственные унитарные предприятия железнодорожного транспорта включаются в прогноз ный план на основании федерального закона.

Решение о приватизации содержит сведения о составе и характе ристике имущества, способе приватизации имущества, нормативной цене, сроке рассрочки платежа (при ее предоставлении), а также иные сведения, необходимые для приватизации имущества.

Конкретный состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия определяется в передаточном акте, который составляется на основе данных акта инвентаризации унитарного предприятия, аудиторского заключения, а также доку ментов о земельных участках, предоставленных унитарному пред приятию, и о правах на них.

Государственное или муниципальное имущество может быть реализовано по цене не ниже нормативной, определяемой в порядке, установленном Правительством РФ (см. Правила определения нор мативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества, утвержденные постановлением Прави тельства РФ от 31 мая 2002 г. № 369 ).

Нормативная цена — минимальная цена, по которой возможно от чуждение приватизируемого имущества. Это не означает, что соответ ствующее имущество сразу же может быть продано по такой цене.

Подобное допускается только при невозможности продажи имущест ва по более высокой цене, которую определяют в ходе проведения конкурсов и аукционов. Основным правилом является необходимость реализации имущества по цене не ниже начальной, которая устанав ливается на основании отчета независимого оценщика о рыночной стоимости соответствующего имущества по законодательству об оце ночной деятельности. В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федера ции» оценка обязательна в случае вовлечения в сделку объектов оценки, полностью или частично принадлежащих Российской Феде рации, субъектам РФ или муниципальным образованиям, в том числе при продаже или ином отчуждении таких объектов оценки.

Все данные об условиях приватизации должны содержаться в информационном сообщении, которое публикуется в определяе мых Правительством РФ средствах массовой информации. При продаже объектов Российским фондом федерального имущества СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2172.

СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813.

Глава 16 информационные сообщения должны публиковаться в бюллетене Российского фонда федерального имущества «Реформа» (см. распо ряжение Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. № 605-р ).

В Законе о приватизации государственного и муниципально го имущества (п. 5 ст. 13) установлено, что приватизация может осуществляться только способами, предусмотренными в ст. 13 дан ного Закона. Такими способами являются:

1) преобразование унитарного предприятия в открытое акцио нерное общество. В результате такого преобразования все 100% акций созданного АО принадлежат на праве собственности соответ ственно Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию. В то же время имущественный комплекс бывшего унитарного предприятия после преобразования принадлежит на праве частной собственности созданному акционерному обществу.

В последующем акции такого предприятия могут быть проданы в качестве самостоятельных объектов приватизации в порядке, пре дусмотренном Законом о приватизации государственного и му ниципального имущества;

2) внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных об ществ.

При этом способе речь идет о внесении в уставный капитал имущества, не закрепленного за предприятиями и учреждениями и составляющего государственную или муниципальную казну. Внесе ние имущества в уставный капитал возможно как при учреждении АО, так и при оплате дополнительных акций, размещаемых уже существующими акционерными обществами при увеличении их уставных капиталов.

Внесение в уставный капитал имущества, закрепленного за госу дарственными и муниципальными предприятиями на праве хозяйст венного ведения, осуществляется не по Закону о приватизации государственного и муниципального имущества, а по правилам ст. 295 ГК;

3) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе. Данный способ используется в случаях, если покупатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении продаваемого имущества. Имущество выставляется на торги, и их победителем при знается лицо, которое предложит в ходе торгов наиболее высокую СЗ РФ. 2002. № 20. Ст. 1878.

294 Глава цену. Начальная цена аукциона публикуется в информационном со общении о продаже имущества. Аукцион является открытым по со ставу участников. Для участия в аукционе все участники должны вне сти задаток, размер которого составляет 20% начальной цены, но не более 4,5 млн МРОТ. Предложения о цене подаются участниками в открытой или закрытой форме (в запечатанных конвертах). В по следнем случае при равенстве двух и более предложений о цене побе дителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победи телем заключается договор купли-продажи. Задаток не возвращает ся, если победивший участник отказывается заключить договор.

Если в аукционе принял участие только один участник, аукцион признается несостоявшимся;

4) продажа акций открытых акционерных обществ на специализи рованном аукционе.

Особенностью специализированного аукциона является то, что продаваемые акции реализуются одновременно нескольким победи телям по единой цене, рассчитываемой в специальном порядке по правилам проведения аукциона. При этом каждый из участников аукциона при подаче заявки должен внести денежные средства, ко торые он готов потратить на приобретение акций, в размере не меньше начальной цены реализации акций ;

5) продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе.

При продаже имущества на конкурсе помимо соблюдения всех правил, которые действуют на аукционе, покупателю необходимо выполнить определенные условия в отношении продаваемого иму щества. Речь идет о возложении на покупателя, предложившего наибольшую цену, определенных обязательств, перечень которых исчерпывающим образом определен в Законе о приватизации го сударственного и муниципального имущества:

сохранение определенного числа рабочих мест;

переподготовка и (или) повышение квалификации работников;

См. Положение об организации продажи государственного или муниципаль ного имущества на аукционе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 // СЗ РФ. 2002. № 33. Ст. 3229.

См. Положение об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на спе циализированном аукционе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585.

Глава 16 ограничение изменения профиля деятельности унитарного пред приятия или назначения отдельных объектов социально-культур ного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания на селения либо, наоборот, прекращение их использования;

проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отно шении объектов культурного наследия, объектов социально-куль турного и коммунально-бытового назначения.

По итогам конкурса с победителем заключается договор купли продажи, который включает порядок выполнения условий конкурса, порядок подтверждения победителем конкурса выполнения принятых на себя обязательств, порядок осуществления контроля за выполнени ем условий конкурса, ответственность сторон за неисполнение обяза тельств. Срок выполнения условий конкурса не может превышать один год. Если эти условия не выполняются, договор купли-продажи расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одно временным взысканием с покупателя неустойки, а также убытков в размере, не покрытом неустойкой. Соответствующее имущество остается в государственной или муниципальной собственности.

В настоящее время действует Положение о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, ут вержденное постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г.

№ 584. Законом о приватизации государственного и муници пального имущества предусмотрены и иные способы приватиза ции: продажа путем публичного предложения;

продажа без объяв ления цены;

продажа акций через организатора торговли на рынке ценных бумаг и др.

Порядок и способы приватизации земельных участков, не распо ложенных под приватизируемыми имущественными комплексами приватизируемых предприятий, определяются земельным законода тельством (см., в частности, ст. 38 Земельного кодекса, а также Правила организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель ных участков, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 808 ).

СЗ РФ. 2002. № 33. Ст. 3228.

СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4587.

ГЛАВА 17. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ Право собственности, как и другие гражданские права, возникает и прекращается в силу юридических фактов, которые были рассмот рены в гл. 2 Учебника. Такие факты различны и многочисленны, что отражает обширность и разнообразие имущественных отношений на современном рынке. ГК посвящает этим вопросам две главы: гл. о приобретении права собственности и гл. 15 о прекращении права собственности.

Содержащиеся в этих главах нормы не охватывают в полной ме ре обширную проблематику приобретения и прекращения права собственности и дополняются правилами о приобретении права собственности в силу создания и реорганизации юридических лиц, а также наследования имущества. Эти два распространенные осно вания собственности в гл. 14, 15 ГК только названы, однако ввиду их особенностей регулируются нормами других разделов ГК (о юри дических лицах, наследовании).

Институты приобретения и прекращения права собственности между собой тесно связаны. Во многих случаях возникновение пра ва собственности одновременно означает и прекращение этого права у предшествующего собственника.

Многочисленные основания приобретения права собственности в литературе традиционно принято делить на две большие группы:

первоначальные и производные. Юридическое различие между ними состоит в том, что в первом случае право собственности возникает впервые или же независимо от права и воли предшествующего соб ственника. Во втором — возникновение права собственности осно вывается на праве и обычно на волеизъявлении предшествующего собственника. Поэтому приобретаемое право собственности может иметь определенные ограничения (обременения), например в виде залога или сервитута.

Первоначальными способами возникновения права собственно сти являются: приобретение права собственности на вновь создан ную вещь (п. 1 ст. 218 ГК), обращение в собственность общедоступ ных вещей (ст. 221 ГК), находка (ст. 227-229 ГК), клад (ст. 233 ГК), приобретательная давность (ст. 234 ГК). К первоначальным относят ся и некоторые другие практически редкие способы, например при обретение бесхозяйных вещей и безнадзорных животных (ст. и 230 ГК).

Глава 17 Производные способы возникновения права собственности более разнообразны. Наиболее распространенными и важными являются приобретение собственности в силу договора (купли-продажи, ме ны, дарения), а в случае смерти гражданина — переход собственно сти в порядке наследования имущества.

К числу производных способов возникновения права собствен ности относятся также национализация (п. 2 ст. 235 ГК), приватиза ция (ст. 217 ГК), обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам (ст. 237 ГК), реквизиция (ст. 242 ГК), конфи скация (ст. 243 ГК), выкуп недвижимого и движимого имущества государством (ст. 239, 240 ГК).

В рамках этой общей характеристики первоначальных и произ водных способов приобретения собственности отдельным способам присущи значительные особенности. Во-первых, они имеют различ ные правовые основания: закон, распорядительные акты государст венных и муниципальных органов, гражданско-правовые сделки, причем с разным фактическим составом. Во-вторых, различия суще ствуют в самом правовом механизме передачи права собственности и моменте его возникновения, о чем будет сказано далее.

§ 1. Первоначальные способы приобретения права собственности 1. Приобретение права собственности на новую вещь ее созда телем, равно как и на плоды, продукцию и доходы от использования имущества, является нормальным и распространенным способом воз никновения собственности и признается правом при условии, что соответствующие действия были совершены с соблюдением требова ний законодательства (ст. 218, 136 ГК), т.е. являются правомерными и не нарушают права третьих лиц.

При создании новой вещи путем переработки чужих материалов право собственности остается за собственником материалов. Однако если стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь приобретает доб росовестный переработчик, обязанный возместить стоимость исполь зованных материалов (п. 1 ст. 220 ГК).

Создание объектов недвижимости требует выполнения установ ленных государством правил отвода необходимого для этого зе мельного участка, а также соблюдения предписаний градострои тельных и строительных норм и правил. При нарушении этих требо ваний строительство считается самовольным, и осуществившее его 298 Глава лицо право собственности на самовольную постройку не приобрета ет, а сам объект подлежит сносу. Однако если право на земельный участок будет оформлено, а строительные нарушения устранены, суд может признать за лицом, осуществившим самовольную по стройку, право собственности на возведенный объект (ст. 222 ГК).

2. Находка является достаточно распространенным житейским явлением и нуждается в правовом регулировании. Согласно п. ст. 227 ГК нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведо мить об этом соответствующее лицо и возвратить ему эту вещь.

Вещь, найденная в помещении или на транспорте, подлежит сдаче их владельцу. При неясности ситуации о находке должно быть заяв лено органу милиции или местного самоуправления.

Нашедший вещь вправе хранить ее у себя с возмещением ему необходимых в этой связи расходов и может претендовать на возна граждение за находку в размере до 20% стоимости найденной вещи.

При этом он несет ответственность за утрату или повреждение на ходки, но лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пре делах стоимости вещи.

Если в течение 6 месяцев с момента заявления о находке вещи лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установ лено, нашедший вещь приобретает право собственности на нее, а в случае его отказа найденная вещь поступает в муниципальную собственность. Аналогичное правовое регулирование установлено в отношении обнаруженных безнадзорных животных (ст. 230-232 ГК).

В отношении бесхозяйных вещей, которые не имеют собствен ника, действуют иные правила. Такие вещи должны приниматься на учет, и по истечении года муниципальный орган может просить суд о признании за ним права собственности (ст. 225 ГК). В этих случаях возможно также возникновение права собственности в силу приоб ретательной давности (см. об этом далее).

3. Клад. Зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть уста новлен либо в силу закона утратил на них право, являются кладом.

В силу ст. 233 ГК они поступают в собственность лица, которому принадлежит имущество (участок, строение и т.д.), где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглаше нием между ними не установлено иное.

Однако это правило имеет ряд исключений, учитывающих осо бенности отдельных жизненных ситуаций. Клад, относящийся к па мятникам истории или культуры, передается в государственную Глава 17 собственность, а собственник имущества, где клад был сокрыт, и обнаружившее его лицо получают вместе вознаграждение в разме ре 50% стоимости клада. Лицо, производившее поиск клада без сог ласия собственника имущества, где был сокрыт клад, а также лица, служебной обязанностью которых является обнаружение клада, права на такое вознаграждение не имеют.

4. Приобретательная давность. Это основание возникновения права собственности является сравнительно новым институтом оте чественного гражданского права, введенным законодательством о собственности в начале 90-х гг. ХХ в. Приобретательная давность устраняет нередко встречающуюся неопределенность в правовой принадлежности имущества и защищает права добросовестного владельца такого имущества.

Согласно п. 1 ст. 234 ГК гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет, приобретает право собственности на это имущество (приобре тательная давность).

Применение приобретательной давности требует соблюдения ряда названных в ст. 234 ГК условий. Это прежде всего истечение указанного в законе 5-летнего или 15-летнего срока, причем к нему может быть присоединено время владения лица, правопреемником которого является ссылающийся на наличие приобретательной дав ности. Само владение, создающее право собственности, должно быть, как сказано в законе, добросовестным, открытым и непрерыв ным, причем осуществляться так же, как в отношении своего собст венного имущества. Бремя доказывания несет лицо, ссылающееся на наличие приобретательной давности.

§ 2. Производные способы приобретения права собственности 1. Приобретение права собственности по договору. Среди производных способов возникновения собственности на первое ме сто по распространенности и значению должны быть поставлены договор купли-продажи и некоторые другие сделки, которые по своему назначению направлены на передачу права собственности (мена, дарение). Возникновение права собственности может иметь место и в силу других договоров, которые имеют иные цели, но со держат условие об отчуждении имущества.

300 Глава Например, в договоре строительного подряда при выполнении строительных работ из материалов подрядчика собственником воз веденного объекта становится заказчик в силу условий этого дого вора и факта передачи построенного объекта по акту сдачи-приемки во владение заказчика. В договоре аренды могут быть предусмотре ны условия о выкупе арендатором предмета аренды, сроки и поря док такого выкупа. В этом случае возникновение права собственно сти юридически основывается на договоре купли-продажи, он будет дополнять арендные отношения сторон, которые сами по себе на отчуждение имущества в собственность не направлены.

В условиях перехода к рыночным отношениям особую значи мость в экономической жизни нашего государства приобрела прива тизация, в ходе которой по решению государства-собственника имущество, находящееся в государственной и муниципальной соб ственности, передается в собственность граждан и юридических лиц. Осуществляется она на основании договора купли-продажи, о чем имеется прямое указание в Законе о приватизации государ ственного и муниципального имущества (ст. 18 и след.). Особен ности приватизации как основания возникновения права собствен ности рассматриваются в § 4 гл. 16 Учебника.

2. Наследование имущества. В случае смерти гражданина на следование имущества возможно в различных правовых формах: по завещанию, в силу закона, если завещание не составлено, и как на следование выморочного имущества государством, когда наследни ки отсутствуют. Это основание возникновения права собственности, имеющее значительные правовые особенности, регламентируется нормами наследственного права (часть третья ГК) и будет рассмат риваться в томе II Учебника.

3. Другие основания производного приобретения собственно сти. Ими являются выкуп имущества собственника государством и другими лицами, реквизиция и конфискация имущества, которые создают фигуру нового собственника. Однако в этих случаях юри дически более важен аспект не возникновения, а прекращения права собственности. Соответственно эти вопросы излагаются в § 4 нас тоящей главы, посвященном прекращению права собственности.

§ 3. Момент возникновения права собственности Возникновение права собственности означает получение соб ственником прав владения, пользования и распоряжения соответ ствующим имуществом, а также переход к нему обязанностей Глава 17 по содержанию этого имущества и риска его случайной гибели и повреждения. Поэтому определение момента, когда возникает право собственности, необходимо для уяснения многих практически важных ситуаций и их правовых последствий. Этот вопрос решается по-разному в отношении недвижимого имущества, подлежащего регистрации, и движимого имущества, которое такой регистрации не требует.

1. Приобретение движимого имущества. Такое имущество не требует регистрации, и право собственности на него чаще всего возникает в трех следующих случаях: имущество создается в ре зультате его изготовления (переработки), приобретается по договору или переходит в порядке наследования.

Момент возникновения права собственности при изготовлении (переработке) имущества в нормах ГК прямо не определяется. Надо считать, что в таких случаях право собственности возникает по за вершении изготовления (переработки) соответствующего движимо го имущества. Это отражается как в принятии созданного имущест ва во владение, так и в учете его в соответствующей документации, которая ведется юридическим лицом.

Приобретение собственности на движимое имущество по дого вору представляет правовую картину более сложную, поскольку возможны разные фактические ситуации. Общее правило ГК по этому вопросу таково: право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не преду смотрено законом или договором (п. 1 ст. 223 ГК). Таким образом, право собственности порождает не заключение договора об отчуж дении вещи, а факт ее передачи другой стороне. Что следует пони мать под такой передачей, ибо вещи могут передаваться покупателю по-разному?

Согласно п. 1 ст. 224 ГК передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобре тателю или сдача в организацию связи для пересылки приобрета телю вещей, отчужденных без обязательства доставки. Это означа ет, что во время доставки вещи приобретатель по общему правилу уже является ее собственником и, следовательно, может ею распо ряжаться, однако несет риск повреждения и гибели доставляемого ему имущества.

Исключением является продажа доли в общей собственности, когда ее при обретатель становится собственником с момента заключения договора (ст. 251 ГК).

302 Глава Вручение вещи приобретателю может подтверждаться состав лением специального акта сдачи-приемки, подписанного уполно моченными представителями обеих сторон, или распиской о полу чении вещи. При отгрузке вещи транспортом или отправлении ее через организации связи передача вещи подтверждается соот ветствующим документом, выдаваемым отправителю названными организациями.

Однако отчуждение вещи может производиться, как следует из п. 1 ст. 224 ГК, с обязательством ее доставки, когда вещь должна быть передана приобретателю в месте его нахождения или в другом указанном им месте. В этих случаях право собственности переходит к приобретателю только после фактической доставки вещи в наз ванное место.

В современной практике в договорах купли-продажи для упро щенного определения прав и обязанностей сторон часто использу ются так называемые базисные условия, в том числе понятие франко (свободно). По общему правилу понятие франко обозначает только распределение между продавцом и покупателем расходов по транс портировке товаров, в большинстве случаев их принимает покупа тель (они включаются в цену). Однако в зависимости от условий договора термин «франко» может иметь и более широкое значение и определять также момент перехода права собственности на прода ваемое имущество.

Эти общие положения о моменте перехода права собственности по договору дополняются двумя практически важными правилами, содержащимися в пп. 2 и 3 ст. 224 ГК.

Во-первых, если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находилась во владении приобретателя, вещь призна ется переданной ему с этого момента, т.е. переход права собствен ности порождает факт заключения договора. В таких ситуациях дан ное правило целесообразно и практически удобно.

Во-вторых, к передаче вещи приравнивается передача коноса мента или иного товарораспорядительного документа на нее. Таким документом может быть складское свидетельство, выдаваемое то варным складом, принявшим товар на хранение (ст. 912 ГК). Данное правило также целесообразно и облегчает движение товарных цен ностей на рынке.

Момент возникновения права собственности при наследовании движимого имущества имеет особенности. В наследственном пра ве существует институт приобретения наследства (гл. 64 ГК) Глава 17 и установлены его способы, которые зависят от порядка наследова ния: по завещанию, в силу закона, приобретение имущества госу дарством как выморочного. Эти вопросы решаются в соответствии с нормами наследственного права и будут рассматриваться в томе II Учебника.

2. Приобретение недвижимого имущества. В отношении мо мента возникновения права собственности на недвижимое имущест во, подлежащее регистрации, в ГК дается прямое указание: право собственности возникает с момента государственной регистрации (ст. 219 и п. 2 ст. 223 ГК). Этому правилу корреспондирует столь же четкая норма п. 1 ст. 2 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость, согласно которой государственная регист рация является единственным доказательством существования заре гистрированного права и может быть оспорена только в суде. Эти нормы действуют независимо от основания приобретения недвижи мого имущества.

Из приведенного правила, как разъяснено в п. 14 Постановле ния Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8, следует, что до государственной регистрации перехода права собственности поку патель по договору продажи недвижимости, исполненному сторо нами, не вправе распоряжаться данным имуществом, поскольку право собственности на это имущество до момента государствен ной регистрации сохраняется за продавцом. Однако и продавец также не вправе распоряжаться имуществом, поскольку оно — предмет договора продажи и покупатель является его законным владельцем.

Порядок и технику регистрации недвижимости подробно опре деляют нормы Закона о государственной регистрации прав на недвижимость и Правила ведения Единого государственного реест ра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 219.

В названном Законе определен также порядок исправления — по заяв лению заинтересованных лиц — технических ошибок, допущенных при государственной регистрации собственности (ст. 21 Закона).

Регистрацию воздушных и морских судов, судов внутреннего пла вания и космических объектов, которые отнесены к недвижимым вещам (п. 1 ст. 130 ГК), осуществляют специализированные регист рационные учреждения (реестры).

СЗ РФ. 1998. № 8. Ст. 963.

304 Глава Некоторые виды движимого имущества требуют государствен ной регистрации, направленной на обеспечение их надлежащей и безопасной эксплуатации. Примером являются средства авто транспорта, проходящие обязательную регистрацию в органах авто инспекции. С такой регистрацией переход права собственности не связан, и приобретатель автотранспорта по договору становится его собственником по общим правилам, т.е. в момент передачи имуще ства (п. 1 ст. 223 ГК).

§ 4. Прекращение права собственности Охарактеризованные выше производные способы возникновения права собственности (§ 2 настоящей главы) одновременно влекут за собой прекращение права предшествующего собственника. Однако многообразие имущества и форм его использования в коммерческом обороте порождает дополнительные ситуации, влекущие прекраще ние права собственности. Они названы и регламентируются в нор мах гл. 15 ГК (ст. 235-243).

Все многочисленные случаи прекращения права собственности подразделяются в гл. 15 ГК на две группы: во-первых, прекращение права собственности по воле самого собственника и близкие к этому иные случаи (п. 1 ст. 235) и, во-вторых, принудительное изъятие имущества у собственника, которое допускается только при наличии прямого указания в законе (п. 2 ст. 235).

1. Прекращение права собственности по воле собственника.

К этой группе оснований прекращения права собственности отно сятся отчуждение собственником его имущества другим лицам, от каз собственника от права собственности, гибель или уничтожение имущества.

Отчуждение собственником своего имущества происходит в си лу заключенного им договора и одновременно влечет возникновение права собственности у приобретателя: такие ситуации были рас смотрены выше (§ 2 настоящей главы).

Отказ собственника от права собственности возможен в различ ных формах, которые в ГК называются с определением их правовых последствий. Это в первую очередь бесхозяйные вещи (ст. 225 ГК);

они должны приниматься на учет органом, осуществляющим реги страцию прав на недвижимость, и в дальнейшем могут быть призна ны судом объектом права муниципальной собственности или воз вращены первоначальному собственнику.

Глава 17 Кроме того, это вещи, брошенные или иным образом оставлен ные собственником с целью отказаться от права собственности на них (ст. 226 ГК). При незначительности их стоимости (до 5 МРОТ) они переходят в собственность владельца земельного участка, на котором обнаружены, а при большей стоимости их правовую судьбу определяет суд.

Наконец, в гл. 15 ГК о прекращении права собственности назван еще один случай отказа от собственности: прямое объявление собст венником об этом или совершение им действий, определенно свиде тельствующих о таком намерении (ст. 236 ГК). Эта норма во многом совпадает с приведенными выше нормами о бесхозяйных и брошен ных вещах.

Гибель или уничтожение имущества возможны как в силу есте ственных причин (износ, использование), так и в результате воздей ствия внешних факторов (разного рода стихийные явления). В этих случаях прекращение права собственности не ставит правовых воп росов, требующих урегулирования, и ГК такие ситуации только называет (п. 1 ст. 235). Однако если речь идет о прекращении сущест вования регистрируемого недвижимого имущества, об этом должна быть сделана запись в соответствующем государственном реестре.

2. Принудительное изъятие собственности. Говоря о принуди тельном прекращении права собственности, следует прежде всего иметь в виду ясные и четкие положения ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, согласно которым никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, а принудительное отчуждение имуще ства для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

В ст. 235 ГК названы следующие основания принудительного прекращения права собственности:

а) обращение взыскания на собственность должника по его обяза тельствам, которое производится при наличии решения суда (ст. 237) и осуществляется по правилам исполнительного производства;

б) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием зе мельного участка (ст. 239), которое производится за плату, опреде ляемую при возникновении спора судом;

в) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей и домашних животных (ст. 240, 241) с возмещением их стоимости;

г) реквизиция (ст. 242) и конфискация (ст. 243) имущества.

3. Реквизиция используется государством при наступлении об стоятельств чрезвычайного характера (стихийных бедствий, эпидемий, 306 Глава эпизоотий и т.д.) и представляет собой изъятие имущества у собст венника по решению государственного органа в порядке и на усло виях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (ст. 242 ГК).

Регулирование ГК по этому практически важному вопросу явля ется чрезмерно кратким и требует расширения. В свое время в РСФСР действовал специальный закон о конфискации и реквизиции имуще ства 1927 г., формально до настоящего времени не отмененный, и принятие по этому вопросу специального закона было бы жела тельным.

4. Конфискация определяется в п. 1 ст. 243 ГК как предусмат риваемое законом безвозмездное изъятие имущества у собственника по решению суда в виде санкции за совершенное преступление или иное правонарушение. Обычно конфискация — это последствие уго ловного преступления. Согласно п. 2 ст. 243 ГК в случаях, предусмот ренных законом, конфискация может быть произведена в администра тивном порядке с правом обжалования такого решения в суде.

Вопрос о допустимости конфискации собственности в админи стративном порядке за последние годы неоднократно становился предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ. В определе нии Суда от 10 января 2002 г. № 3-О даются ссылки на его предше ствующие решения и в качестве конечного вывода вновь указывает ся, что «конфискация как мера ответственности за совершение ад министративных (в том числе таможенных) правонарушений может применяться только в судебном порядке». Таким образом, редакция п. 2 ст. 243 ГК в части допустимости административной конфиска ции требует изменений.

Принудительное прекращение права собственности по решению суда возможно и в ряде других случаев, например при ликвидации юридического лица в случае осуществления им деятельности с гру быми или систематическими нарушениями требований законода тельства (п. 2 ст. 61 ГК).

«Конституционный Суд РФ. Постановления. Определения. 2002». М., 2003.

С. 268.

ГЛАВА 18. ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ § 1. Понятие и виды общей собственности Право общей собственности возникает в тех случаях, когда у од ного объекта (вещи) есть несколько собственников (сособственников).

На практике такие ситуации особенно распространены во взаимоот ношениях граждан и ставят ряд непростых правовых вопросов. Граж данский кодекс РФ посвящает отношениям общей собственности специальную главу (гл. 16).

На имущество устанавливается право общей собственности при наличии одного из следующих оснований:

1) образование общей собственности на это имущество преду смотрено законом (например, общее имущество собственников в мно гоквартирном доме);

2) поступление в собственность двух или нескольких лиц неде лимых вещей (например, принятие по наследству автомобиля не сколькими лицами);

3) установление общей собственности на имущество предусмот рено договором (например, по договору простого товарищества).

Отношения общей собственности могут возникать между раз личными субъектами: гражданами, юридическими лицами, публич ными образованиями. Субъекты права общей собственности (со собственники) имеют такие же правомочия владения, пользования и распоряжения, как и все другие субъекты права собственности. В силу этого право общей собственности не является новой формой собственности. Вместе с тем наличие множественности собствен ников и единого объекта требует дополнительной регламентации взаимоотношений между ними по поводу осуществления правомо чий владения, пользования и распоряжения и дополнительной рег ламентации взаимоотношений между сособственниками и третьими лицами.

Отношения сособственников между собой и с третьими лицами различаются в зависимости от вида общей собственности: общая собственность с определением долей каждого участника (долевая собственность) и общая собственность без определения долей (со вместная собственность). Соответственно этому различают право общей долевой и право общей совместной собственности.

Согласно п. 3 ст. 244 ГК собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено обра зование совместной собственности на это имущество. Совместная 308 Глава собственность ни при каких условиях не может возникнуть на ос новании договора.

§ 2. Право общей долевой собственности При установлении общей долевой собственности каждому соб ственнику принадлежит заранее определенная доля в праве собст венности. Важно отметить, что каждому сособственнику принадле жит доля именно в праве общей собственности, а не в имуществе.

Если доля каждого субъекта общей собственности будет определена в натуральном виде (выделена в натуре), право общей долевой соб ственности прекратится и возникнет право собственности каждого субъекта на новый объект имущества.

Например, два брата, получившие по наследству жилой дом, бу дут иметь долю в праве общей долевой собственности, даже если каждый из них владеет и пользуется своей половиной дома. Если же будет произведен раздел дома в натуре и зарегистрированы два но вых объекта недвижимости (две половины дома), то каждый из братьев станет индивидуальным собственником своей половины дома, а право долевой собственности прекратится.

В качестве общего правила ГК устанавливает, что доли участни ков общей собственности являются равными. Это правило может быть изменено законом или соглашением всех сособственников.

Например, при возникновении общей собственности на основании договора простого товарищества размер доли каждого участника пропорционален его вкладу.

Кроме того, вопрос об изменении размера доли в праве собст венности может быть поставлен участниками при осуществлении ими неотделимых улучшений общего имущества за свой счет с со блюдением установленного порядка использования этого имущест ва. В таком случае участник имеет право на соответствующее уве личение своей доли в праве на общее имущество. Примечательно, что судебная практика не рассматривает в качестве неотделимых улучшений капитальный ремонт. Собственник, осуществивший ка питальный ремонт имущества, вправе требовать от других сособст венников лишь возмещения понесенных затрат (за вычетом падаю щей на него доли).

При анализе правомочий участников общей долевой собственно сти необходимо различать их правомочия в отношении: 1) имущества, Бюллетень ВС РСФСР. 1986. № 6. С. 1.

Глава 18 находящегося в общей долевой собственности;

2) доли участника в праве собственности, поскольку это различные объекты граждан ских прав.

В отношении имущества, находящегося в общей долевой собст венности, участники (как и любой другой собственник) имеют пра вомочия владения, пользования и распоряжения.

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия — в порядке, установленном судом.

При установлении порядка владения и пользования таким имущест вом определяющим будет правило, предусмотренное в п. 2 ст. ГК. В соответствии с ним каждый участник общей долевой собст венности имеет право на владение и пользование частью общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого впра ве требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компен сации.

Необходимо иметь в виду, что установление судом порядка вла дения и пользования имуществом, находящимся в общей долевой собственности, не означает раздела этого имущества и прекращения права общей долевой собственности.

Владея и пользуясь имуществом, находящимся в общей долевой собственности, сособственники могут получать плоды, продукцию и доходы. В соответствии со ст. 248 ГК такие плоды, продукция и доходы поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой соб ственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а в случае спора — по решению суда. Соглашение участников может быть достигнуто путем совместного распоряжения имуществом (например, подписание договора купли-продажи имущества всеми участниками), а также путем выдачи доверенности каждым участни ком одному из сособственников, который будет распоряжаться об щим имуществом от имени всех участников.

Что касается несения бремени содержания общего имущества, то каждый сособственник обязан соразмерно своей доле участвовать в уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.

310 Глава Риск случайной гибели или повреждения имущества несут все участники общей долевой собственности. В силу этого при случай ной гибели части общего имущества, находившегося во владении и пользовании одного из участников долевой собственности, доли участников останутся неизменными, а порядок владения и пользо вания сохранившимся имуществом изменится с учетом долей каж дого сособственника.

Доля в праве общей собственности представляет собой само стоятельную имущественную ценность (объект гражданских прав), в силу чего каждый участник долевой собственности имеет опреде ленные правомочия в отношении своей доли.

Доля является нематериальным объектом права, и среди право мочий на нее участника общей долевой собственности реально су ществует только правомочие распоряжения (возможность отчуждать долю). Кроме того, доля в праве общей собственности, входя в со став имущества участника общей долевой собственности, является гарантом интересов его кредиторов и потому может быть предметом взыскания по долгам участника общей долевой собственности.

Каждый участник общей долевой собственности вправе распо рядиться своей долей по своему усмотрению: продать, подарить, завещать, отдать в залог и т.д. Вместе с тем при возмездном отчуж дении доли (покупка и мена) он связан ограничениями, установлен ными ст. 250 ГК в интересах других участников общей долевой соб ственности.

При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимуще ственное право покупки этой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов. Так как преимущественное право покупки доли связано с уча стием в праве общей собственности, то уступка преимущественного права не допускается (п. 4 ст. 250 ГК).

В целях обеспечения реализации этого преимущественного пра ва установлена обязанность продавца в письменной форме известить остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные участники откажутся от по купки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а на движимое имуще ство — в течение 10 дней со дня извещения, продавец вправе про дать свою долю любому лицу.

Глава 18 Неисполнение либо ненадлежащее исполнение продавцом доли вышеуказанной обязанности позволяет любому другому участнику долевой собственности в течение 3 месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Данный срок является пресекательным, поэтому исковые требования, заяв ленные по истечении 3-месячного срока, должны отклоняться. Так же не подлежат удовлетворению требования о признании заключен ной сделки недействительной.

Ограничения, установленные ст. 250 ГК, едины для всех отно шений общей долевой собственности. Однако самим ГК и иными федеральными законами могут быть предусмотрены дополнитель ные ограничения на отчуждение доли в праве общей собственности.

Например, Федеральный закон от 24 июля 2002 г. «Об обороте зе мель сельскохозяйственного назначения» (ст. 12) предусматривает, что в случае, если число участников долевой собственности на зе мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения пре вышает пять, то участник долевой собственности вправе без выде ления земельного участка в счет земельной доли распорядиться зе мельным участком только следующим образом:

завещать;

внести в уставный (складочный) капитал сельскохозяйственной организации, использующей земельный участок, находящийся в долевой собственности;

передать долю в доверительное управление, продать или пода рить другому участнику долевой собственности, а также сельскохо зяйственной организации или гражданину — члену крестьянского (фермерского) хозяйства, использующим земельный участок, нахо дящийся в долевой собственности.

Иным образом распорядиться земельной долей участник долевой собственности может только после выделения земельного участка в счет земельной доли.

Доля в праве общей собственности переходит к приобретателю по договору с момента заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Переход доли в праве общей собст венности по договору, подлежащему государственной регистрации, осуществляется с момента государственной регистрации договора.

Доля в праве общей собственности как самостоятельная иму щественная ценность может быть объектом обращения взыскания Пункт 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8.

СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3018.

312 Глава кредитора участника общей долевой собственности при одновре менном наличии двух условий (ст. 255 ГК):

а) другого имущества участника общей долевой собственности недостаточно для покрытия долгов;

б) выделение доли в натуре невозможно или против выделения доли в натуре возражают другие участники общей долевой собст венности.

При обращении взыскания на долю в праве общей собственности кредитор может требовать продажи должником своей доли осталь ным участникам общей собственности по цене, соразмерной рыноч ной стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга. В случае отказа остальных участников от приобретения доли должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на эту долю путем продажи ее с публичных торгов.

§ 3. Право общей совместной собственности При возникновении права общей совместной собственности до ли сособственников заранее не определены. Это возможно только в случае прекращения права общей совместной собственности и воз никновения права общей долевой или раздельной собственности на соответствующее имущество. Поэтому нахождение имущества в общей совместной собственности предполагает особый порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, вызванный доверительными отношениями сособственников.

В соответствии со ст. 253 ГК участники совместной собственно сти, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение имущест вом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кто из участников совершает сделку по распоряжению имуще ством. Другими словами, каждый из участников совместной собст венности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуще ством, если иное не вытекает из соглашения всех участников.

Установление таких правил распоряжения имуществом, нахо дящимся в общей совместной собственности, требует специаль ной регламентации признания сделок недействительными по мо тивам отсутствия согласия остальных участников общей совмест ной собственности. В соответствии с п. 3 ст. 253 ГК совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная Глава 18 с распоряжением общим имуществом, может быть признана недей ствительной по требованию остальных участников по мотивам от сутствия у совершившего сделку необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заве домо должна была знать об этом.

Действующее законодательство предусматривает только два случая возникновения права общей совместной собственности: со вместная собственность супругов и совместная собственность чле нов крестьянского (фермерского) хозяйства. Для каждого из этих случаев установлены особенности правового режима общей совме стной собственности.

1. Общая совместная собственность супругов. Правовой ре жим общей совместной собственности супругов регулируется нор мами ГК и Семейного кодекса. Необходимым условием возникно вения совместной собственности супругов является заключение брака. Споры об имуществе, приобретенном супругами до брака, рассматриваются по правилам об индивидуальной или общей доле вой собственности.

После регистрации брака законным режимом приобретаемого супругами имущества становится режим общей совместной собст венности (ст. 256 ГК, ст. 33 Семейного кодекса). Данное положение законодательства не является императивным. Супруги вправе за ключить соглашение (брачный договор), изменив правовой режим имущества, нажитого в браке. В частности, брачным договором мо жет быть установлен режим общей долевой или раздельной собст венности супругов.

ГК и Семейный кодекс определяют состав имущества супругов, на которое распространяется режим совместной собственности, следующим образом.

В соответствии с п. 2 ст. 34 Семейного кодекса к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные де нежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет их общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 314 Глава внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие орга низации, и любое другое нажитое супругами в период брака имуще ство независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

При этом Семейный кодекс указывает, что право на общее имуще ство принадлежит также супругу, который в период брака вел до машнее хозяйство, ухаживал за детьми или по другим уважитель ным причинам не имел самостоятельного дохода.

Пункт 2 ст. 256 ГК устанавливает условия, при которых имуще ство, находящееся в собственности каждого из супругов, может быть в судебном порядке признано их совместной собственностью.

Это допускается, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.).

По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причита лась бы ему при разделе этого имущества. Другое дело, что боль шинство обязательств, в которых участником является один из супругов, будут признаваться обязательствами обоих супругов, в силу чего по таким обязательствам они отвечают совместным иму ществом.

Владение, пользование и распоряжение имуществом супругов, находящимся в общей совместной собственности, имеют особенно сти. В соответствии с п. 3 ст. 35 Семейного кодекса для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистра ции в установленном законом порядке, необходимо получить нота риально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье со гласие не было получено, вправе требовать признания сделки недей ствительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки. Этот срок следует считать сроком исковой давности.

2. Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Как и при супружеских отношениях, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом или дого вором между ними не установлено иное (ст. 257 ГК).

Глава 18 ГК не устанавливает, кто может быть членом фермерского хо зяйства. Для решения этого вопроса при возникновении споров ме жду гражданами по поводу имущества фермерского хозяйства над лежит руководствоваться Законом о фермерском хозяйстве. Ста тья 1 Закона определяет такое хозяйство как объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собст венности имущество и совместно осуществляющих производствен ную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработ ку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. Таким образом, эти отношения построены на принципе семейно-трудового участия. Как исключение из этого принципа названный Закон допускает участие в фермерском хозяйстве и лиц, не состоящих в родстве с его главой, но максимальное количество таких граждан не может превышать 5 человек.

В совместной собственности членов крестьянского (фермерско го) хозяйства находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок, насаждения, хо зяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооруже ния, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов (п. 2 ст. 257 ГК).

Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятель ности крестьянского (фермерского) хозяйства, являются совместной собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению между ними.

Следует отметить, что члены крестьянского (фермерского) хо зяйства могут иметь имущество в индивидуальной собственности, а также на праве общей долевой собственности. Например, в индиви дуальной или общей долевой собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся жилые дома, в индивидуальной собственности — предметы личного пользования.

§ 4. Прекращение права общей собственности Право общей собственности прекращается по общим основани ям, установленным гл. 15 ГК, а также в результате продажи доли одним участником общей собственности другому, наследования доли и т.д. Кроме того, право общей собственности прекращается в результате раздела или выдела из нее доли.

316 Глава Раздел прекращает отношения общей собственности между все ми ее участниками. Выдел доли прекращает эти отношения только для одного из участников;

отношения общей собственности между остальными участниками сохраняются. Раздел имущества, находя щегося в общей долевой собственности, и выдел из него доли регу лируются ст. 252 ГК.

Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по их общему согласию. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из об щего имущества. При недостижении участниками долевой собст венности согласия о способе и условиях раздела общего имущества или выделе доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать раздела имущества или выдела в натуре своей доли из общего имущества.

В некоторых случаях выделить долю одного из участников либо невозможно в принципе (например, в связи с законодательным за претом или вероятностью причинения имуществу несоразмерного ущерба в результате раздела), либо невозможно в соответствии с долей участника (например, квартира из двух комнат принадлежит трем лицам).

В первом случае выделяющийся собственник имеет право на вы плату ему стоимости его доли другими участниками долевой собст венности, а во втором случае несоразмерность имущества, выделяе мого в натуре участнику долевой собственности, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией.

Выплата участнику долевой собственности компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого соб ственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию. С получением компенсации собствен ник утрачивает право на долю в общем имуществе.

Раздел имущества, находящегося в общей совместной собствен ности, и выдел из него долей возможны только после определения размера доли каждого участника, которые признаются равными, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников. После определения размера доли каждого из них раздел имущества и выдел из него доли осуществляются в том же порядке, что и имущества, Глава 18 находящегося в общей долевой собственности, если иное не уста новлено ГК, другими законами или не вытекает из существа отно шений сособственников.

По вопросу об определении долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядке такого раздела п. 4 ст. 256 ГК отсылает к законодательству о браке и семье. Семейный кодекс устанавливает, что в случае раздела имущества, являющегося совместной собствен ностью супругов, их доли признаются равными, если иное не преду смотрено договором между супругами. Суд может отступить от этого правила, учитывая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Семейный кодекс специально оговаривает право суда отступить от начала ра венства долей супругов и в случаях, когда один из них не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее иму щество супругов в ущерб интересам семьи. Однако отступление судом от принципа равенства должно быть мотивировано в судеб ном решении.

Особенности раздела имущества крестьянского (фермерского) хозяйства установлены ст. 258 ГК. Основная особенность — уста новление возможности только раздела имущества, но не выдела из него доли. Земельный участок и средства производства, принадле жащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при выходе из хо зяйства одного из его членов разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации, сораз мерной его доле в общей собственности на это имущество. Срок выплаты денежной компенсации определяется по взаимному согла сию между членами фермерского хозяйства или в судебном порядке, если взаимное согласие не достигнуто, и не может превышать год с момента подачи заявления о выходе из фермерского хозяйства (п. ст. 9 Закона о фермерском хозяйстве).

ГЛАВА 19. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА § 1. Круг ограниченных вещных прав Перечень ограниченных вещных прав дается в ст. 216 ГК и включает права трех групп: традиционные вещные права частного права, которые ведут свое начало еще от римского права — серви туты, права пользования земельными участками, и вещные права, сложившиеся в законодательстве СССР, — право оперативного управления и право хозяйственного ведения. Эти последние требуют некоторых пояснений.

В период господства в СССР государственной собственности го сударственным юридическим лицам (предприятиям и учреждениям), выступавшим в имущественном обороте, были переданы правомо чия (титул) в отношении выделенного им государственного имуще ства. Эти правомочия были названы правом оперативного управле ния и стали в системе традиционных гражданских прав новым и необходимым институтом.

Институт права оперативного управления был разработан в трудах известного отечественного цивилиста академика А.В. Ве недиктова. Затем он был применен также к отношениям собствен ности в рамках кооперативных и общественных организаций, ко торые создавали дочерние юридические лица, осуществлявшие хозяйственную деятельность. В дальнейшем в связи с расширени ем самостоятельности государственных предприятий законода тельство предоставило им более широкие правомочия по распоря жению имуществом, которые получили наименование права хо зяйственного ведения.

Поскольку в современных условиях рынка удельный вес госу дарственной собственности остается значительным и используется форма унитарных государственных предприятий, в новом граждан ском законодательстве РФ необходимо было сохранить эти два вещ ных права;

они стали элементом уже новых рыночных отношений и подлежат государственной регистрации. При ином решении иму щественные сделки государственных юридических лиц были бы лишены юридической основы и их правовой аспект оставался бы неясным.

При общности правовой природы названных в ст. 216 ГК вещных прав в их предмете и механизме действия имеются существенные См. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность.

М.-Л., 1948. С. 328 и след.

Глава 19 различия. Если сервитуты и права землепользования устанавлива ются в отношении определенного недвижимого имущества и харак теризуются стабильностью своего содержания, то право оперативно го управления и право хозяйственного ведения имеют своим пред метом как недвижимое (кроме земельных участков), так и движимое имущество, причем его материальный субстрат в результате сделок, совершаемых носителями этих прав, может меняться. Согласно п. ст. 299 ГК плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управле нии, а также имущество, приобретенное унитарным предприятием или учреждением по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение либо оперативное управление предприятия или учреждения. Это делает правовой режим таких прав более сложным.

Даваемый в ст. 216 ГК перечень вещных прав (их названо 5) не является исчерпывающим, он дополняется нормами самого ГК и дру гих законов, о которых будет сказано далее. Создавать своим согла шением новые вещные права участники гражданского оборота не могут, это следует из природы и императивного, в основном, регу лирования институтов вещного права.

Исходя из отмеченных в гл. 14 Учебника общих правовых при знаков вещных прав, к их числу, помимо названных в ст. 216 ГК, надлежит отнести и некоторые другие институты гражданского права:

а) залог имущества, регулируемый нормами гл. 23 ГК (ст. 334 358), и его разновидность — ипотеку, которая является предметом Закона об ипотеке и КТМ, где имеются нормы об ипотеке судна или строящегося судна (гл. XXII);

б) пожизненное содержание с иждивением (ст. 601, 602 ГК), ког да оно включает право получателя ренты пользоваться жилым до мом, квартирой или земельным участком;

в) завещательный отказ завещателя, предусматривающий обя занность наследника, к которому переходит дом или иное жилое помещение, предоставить это помещение или часть его для прожи вания другому лицу (п. 2 ст. 1137 ГК).

Все названные права создают устойчивые и длительные право мочия в отношении недвижимого имущества;

им присущи и другие свойства, характерные для вещных прав. Пожизненное содержание О пользовании помещением в силу договора пожизненного содержания и завещательного отказа имеются нормы также в Жилищном кодексе (ст. 33, 34).

320 Глава и завещательный отказ с правом проживания, по сути, являются видом сервитутов, хотя в ГК и Жилищном кодексе они таковыми не именуются. Залог представляет собой особое и широко исполь зуемое вещное право, предметом которого может быть также дви жимое имущество.

Правда, в ГК институт залога помещен в разделе об обязательст венном праве, и формально он должен трактоваться как относящий ся к числу обязательств. Однако залог обладает вещно-правовыми чертами, и в дальнейшем следует ожидать изменения его правовой характеристики, тем более, что в большинстве государств он являет ся ныне вещным правом. Такие изменения предлагаются в доктрине и способны сделать залог более эффективным обеспечительным средством, что важно для привлечения крупных инвестиций, осо бенно иностранных.

Устойчивость и длительность жилищных прав граждан и редак ция наименования гл. 18 ГК, в котором говорится о вещных правах на жилые помещения наряду с правом собственности, дают основа ния некоторым авторам трактовать права нанимателей и членов их семей в отношении занимаемых ими жилых помещений как вещные.

Этим правам присущи некоторые вещно-правовые признаки, однако в новом Жилищном кодексе они не получили развития и недоста точны для отнесения таких прав к числу вещных.

§ 2. Сервитуты Как вещное право сервитуты возникли в условиях частной соб ственности на землю и отражают необходимость в постоянном пользовании чужим, обычно соседним, земельным участком для прохода, проезда, прогона скота, прокладки линий связи и их по следующего обслуживания и т.д. Установление сервитута в анало гичных целях возможно в отношении лесных и водных участков, а также зданий, сооружений и другого недвижимого имущества, когда возникает необходимость устойчивого пользования ими.

Наконец, гражданскому праву издавна известны сервитуты в поль зу определенного лица (личные сервитуты), когда предоставляется пожизненное, а иногда и наследуемое право пользования недви жимостью, например для проживания или работы (художественная мастерская).

В условиях перехода к рынку и отношениям частной собствен ности сервитуты, которые отечественному гражданскому праву в годы плановой экономики были практически неизвестны, стали Глава 19 получать заметное распространение и потребовали регламентации.

Нормы о сервитутах содержатся в ГК, многих других актах граж данского права, а Закон о государственной регистрации прав на недвижимость дает в ст. 1 легальное определение сервитута.

Сервитут создает постоянное или достаточно длительное по сро ку право пользования чужим земельным участком или иной недви жимостью, собственник которых сохраняет свои правомочия в от ношении этой недвижимости и может ею свободно распоряжаться, в частности продать. При этом для нового собственника сервитут сохраняет свою силу, что отражает его вещный характер.

Сервитут устанавливается законом (публичный сервитут), по со глашению заинтересованных сторон или по решению компетентного государственного органа либо суда, вынесенному по требованию заинтересованных лиц для защиты как индивидуальных (частных), так и общественных (публичных) интересов. Возможны судебные споры также в отношении объема прав, предоставляемых сервиту том, и других его условий (периодичность и время пользования, необходимость предварительного уведомления и т.д.).

Собственник обремененного сервитутом земельного участка со гласно п. 5 ст. 274 ГК вправе требовать от лица, в интересах которо го установлен сервитут, соответствующей платы за пользование участком, если иное не установлено законом. Надо полагать, что на получение соответствующей компенсации вправе претендовать также собственники иного недвижимого имущества, обремененно го сервитутом. Публичные сервитуты обычно являются безвоз мездными.

ГК не содержит в отношении сервитутов развернутого общего регулирования и определяет их режим применительно к отдельным их разновидностям, причем достаточно кратко. Для устранения про белов в правовом регулировании некоторые нормы ГК о праве соб ственности могут применяться к сервитутам в порядке аналогии закона, например нормы о прекращении права собственности.

Более подробно сервитуты регламентируются нормами Земель ного кодекса, Водного кодекса и Лесного кодекса, которые про водят различие между двумя их разновидностями: публичными и частными сервитутами. Земельный кодекс подчиняет частные От этого целевого назначения сервитута происходит и его наименование (от лат. «servitus» — подчинение, служение).

Аналогичная норма содержится в п. 6 ст. 23 Земельного кодекса.

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 9 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.