WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 9 |

«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Учебник Том I ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Учебник Том I Под редакцией доктора юридических ...»

-- [ Страница 4 ] --

Государственная регистрация некоторых видов недвижимого имущества производится в порядке, установленном специальными законами, — Закон о государственной регистрации прав на недвижимость на них не распространяется (п. 1 ст. 4 названного Закона). Например, гражданские воздушные суда регистрируются в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ (ст. 33 Воздушного кодекса). Морские суда — в Государственном судовом реестре, в судовой книге или бербоут-чартерном реестре (ст. 33 КТМ).

Наряду с государственной регистрацией в случаях, предусмот ренных законом, производится специальная регистрация или учет отдельных объектов недвижимого имущества. Так, органы техниче ской инвентаризации осуществляют технический учет объектов недвижимого имущества. Органы государственного земельного када стра ведут государственный кадастровый учет земельных участков См. Положение об организации в Российской Федерации государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строи тельства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 4 декабря 2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 50. Ст. 4901.

Глава 9 и вносят сведения о них в Единый государственный реестр земель.

Специальная регистрация (регистрационный учет) возможна и в отно шении объектов движимого имущества. К примеру, специальной (государственной) регистрации подлежат транспортные средства.

Однако специальная регистрация (учет) по своим правовым послед ствиям не приравнивается к государственной регистрации прав на недвижимое имущество и не служит основанием возникновения, перехода, прекращения прав на соответствующие объекты.

Принадлежность вещи к движимому или недвижимому имуще ству влияет на правовое регулирование связанных с ней отношений в рамках различных институтов гражданского права. Например, по разному обращается взыскание на движимое и недвижимое имуще ство, являющееся предметом залога (пп. 1, 2 ст. 349 ГК), имеются особенности определения предмета в договорах купли-продажи, аренды объектов недвижимого имущества по сравнению с общими правилами об этих договорах (ст. 554, п. 1 ст. 654 ГК).

2. Вещи, определенные родовыми признаками, и индивиду ально-определенные вещи. Индивидуально-определенными всегда являются недвижимые вещи, а также вещи уникальные, единствен ные в своем роде (например, картина М. Врубеля «Царевна-лебедь», икона А. Рублева «Троица», скульптура М. Антокольского «Иван Грозный»). Вещи, определяемые мерой, весом, числом, являются родовыми.

Грань между индивидуально-определенными и родовыми ве щами не является незыблемой, раз и навсегда установленной. Ста тус вещи как индивидуально-определенной или родовой во многом зависит от того, предметом каких отношений она выступает.

Субъекты этих отношений могут своей волей индивидуализиро вать вещь, выделив ее из числа родовых, к примеру, при необхо димости совершения с ней сделки. Так, автомобили марки «Волга» являются родовыми вещами, а приобретаемый лицом автомобиль «Волга» с определенным номером и цветом кузова — индивиду ально-определенной вещью. Покупатель может выделить из всего объема зерна, имеющегося у продавца, необходимую ему часть и поместить в определенную упаковку (мешки, ящики) с тем, чтобы См.: ст. 70 Земельного кодекса;

Федеральный закон от 2 января 2000 г.

«О государственном земельном кадастре» // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 149.

Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 17. Ст. 1999.

158 Глава приобрести именно выбранное зерно;

такое зерно может быть на звано индивидуально-определенной вещью. Индивидуально-опре деленная вещь в той или иной сделке может выступать как вещь, определяемая родовыми признаками. К примеру, принципал может поручить агенту приобрести для него конкретную указанную им автомашину (индивидуально-определенную вещь), а может — любую из автомашин, отвечающих определенному набору харак теристик (родовую вещь).

Юридическое значение различия индивидуально-определенных и родовых вещей состоит в том, что индивидуально-определенные вещи являются незаменимыми: их гибель прекращает обязательст во должника по передаче вещей кредитору ввиду невозможности исполнения. Гибель родовой вещи обязательство не прекращает:

исходя из принципа, имеющего корни в римском праве, «род не может погибнуть»;

передаче в таком случае подлежит такое же количество вещей того же рода и качества. Если предметом сделки является родовая вещь, то независимо от того, какая именно из существующей совокупности вещей будет передана по этой сдел ке, обязательство будет считаться надлежаще исполненным. Если же предметом обязательства является индивидуально-опреде ленная вещь, надлежащим его исполнением будет признана пере дача именно этой вещи. Лишь индивидуальные вещи могут быть истребованы у обязанного лица в натуре посредством иска, осно ванного на обязательстве, или вещно-правового (виндикационно го) иска.

3. Потребляемые и непотребляемые вещи. Это деление также условно. «Вечных» вещей практически не существует, поэтому нужно учитывать, что указанное различие носит исключительно юридический характер.

Потребляемые вещи в процессе эксплуатации (как правило, од нократного использования) полностью утрачивают свои потреби тельские свойства — уничтожаются либо преобразуются в качест венно иную вещь. Например, продукты питания в процессе их по требления уничтожаются (перестают существовать);

стройматериалы в процессе строительства дома, удобрения после внесения их в поч ву утрачивают свое самостоятельное существование и становятся частью дома, частью почвы. Непотребляемые вещи долгое время сохраняют свои потребительские свойства и утрачивают их посте пенно (амортизируются). К непотребляемым вещам относится все Глава 9 недвижимое имущество, а также многие движимые вещи: автомо биль, мебель, телефонный аппарат, компьютер и др.

Отнесение вещей к потребляемым или непотребляемым предо пределяет возможность их выступать предметом тех или иных от ношений. Предметом договора займа могут являться лишь родовые потребляемые вещи (ст. 807 ГК), в то время как предметом договора аренды — индивидуально-определенные непотребляемые вещи (ст. 607, 689 ГК).

4. Делимые и неделимые вещи. Как объекты материального мира в физическом смысле вещи делимы. Однако в гражданском праве классификация вещей является юридической, т.е. определяет правовой режим вещей, а не выявляет их естественные свойства.

Делимой признается вещь, которая может быть разделена на час ти, способные к использованию для той же цели, что и первоначаль ная вещь. Неделимой является вещь, которая не может быть разде лена на самостоятельные части без того, чтобы не утратить своего назначения. К примеру, рояль, стиральная машина, калькулятор, конечно, могут быть разобраны по частям, но при этом их назначе ние будет утрачено — части не смогут использоваться в тех же це лях, в каких использовались целые вещи.

Различие между делимыми и неделимыми вещами имеет значе ние при определении солидарного характера обязательства (ст. ГК) или же при разделе общей собственности и выделе доли (ст. ГК): делимая вещь разделяется между участниками общей собствен ности, в то время как неделимая вещь передается одному из них, а он выплачивает другим компенсацию стоимости их долей.

Юридически неделимыми считаются сложные вещи. Сложной является вещь, образуемая из разнородных вещей, предполагаю щих их использование по общему назначению (ст. 134 ГК). При мерами являются мебельный или ювелирный гарнитур, сервиз.

Поскольку сложная вещь с юридической точки зрения является неделимой, сделка, совершенная по поводу сложной вещи, как правило, распространяется на все ее составные части. Передача в пользование комплекта мягкой мебели означает, что пользователю переданы все вещи, входящие в этот комплект (кресла, диваны).

Обязательство по передаче сложной вещи будет считаться испол ненным лишь с момента передачи последнего предмета, входяще го в ее состав.

Однако поскольку составляющие сложной вещи вполне могут использоваться и отдельно друг от друга, стороны в договоре вправе 160 Глава предусмотреть, например, передачу отдельных объектов, входящих в ее состав, т.е. установить делимость сложной вещи.

5. Главная вещь и принадлежность (ст. 135 ГК) являются разнородными вещами, отделимыми друг от друга. При этом вещь, называемая принадлежностью, предназначена для обслуживания главной вещи, имеющей самостоятельное значение. Принадлеж ность призвана обеспечивать целостность, сохранность главной вещи либо возможность ее эффективного использования (к приме ру, футляр для очков, рама для картины). Принадлежность связана с главной вещью общим назначением и следует судьбе главной вещи. Это означает, что по сделке, согласно которой передается главная вещь, должны быть переданы и все ее принадлежности, и, если стороны не оговорили иное, считается, что цена, указанная в договоре, включает цену и главной вещи, и ее принадлежностей.

Однако стороны своим соглашением могут изменить правило о следовании принадлежности судьбе главной вещи, условившись, что передаче подлежит только главная вещь или только принад лежность.

Необходимо различать принадлежности, существующие само стоятельно, отдельно от главной вещи, и составные (комплектую щие), а также запасные части. Составные, комплектующие части конструктивно связаны с самой вещью, формируют ее (к примеру, руль велосипеда, клавиши рояля). Запасные части используются для замены нуждающихся в этом составных частей, права на них приоб ретаются независимо от основной вещи. К примеру, струны гитары являются составной частью этого инструмента и при необходимости могут быть заменены запасным комплектом струн.

6. Одушевленные предметы материального мира. В ряде случаев предметом гражданских правоотношений могут выступать живые существа — домашние, прирученные либо дикие животные (одушевленные объекты). К ним применяются общие правила об имуществе, если законом или иными правовыми актами не уста новлено иное (ст. 137 ГК). Иные правила установлены законом с учетом естественной специфики таких объектов гражданских прав и необходимости следования нормам морали при обращении с ними. Так, гражданское законодательство устанавливает запрет жестокого обращения с животными, противоречащего принципам гуманности. Несоблюдение этого запрета является основанием для отказа судом в защите прав в отношении принадлежащего нару шителю животного (п. 2 ст. 10 ГК), а также для прекращения таких Глава 9 прав путем принудительного выкупа животного (ст. 241 ГК). В Рос сийской Федерации действуют и специальные законы, иные право вые акты, направленные на защиту и охрану животного мира, яв ляющегося частью живой природы.

7. В процессе нахождения в гражданском обороте и эксплуата ции (использования) вещи могут приносить какие-либо поступле ния, вещественный либо денежный прирост. В зависимости от характера этих поступлений и способа их получения они именуют ся плодами, продукцией или доходами. Плоды являются естествен ным результатом развития растений, животных (урожай фрукто вых или ягодных деревьев и кустарников, приплод домашнего скота, молоко коров, яйца птицы). Продукцией называют имуще ство, полученное в результате целенаправленной производствен ной деятельности (переработанное сырье, полуфабрикаты, готовая продукция). Доходами — денежные и иные поступления, которые приносит имущество, находясь в гражданском обороте (арендная плата, проценты по вкладу, дивиденды и др.). В ряде случаев по нятие «доходы» следует толковать расширительно и понимать под ними все полученные от использования вещи поступления (см., например, ст. 303 ГК).

Статья 136 ГК устанавливает общее правило, согласно которому плоды, продукция и доходы от использования имущества принадле жат лицу, использующему имущество на законном основании (соб ственник, арендатор и т.д.). Однако законом, иными правовыми актами или договором могут быть предусмотрены исключения из этого правила, т.е. плоды, продукция и доходы могут являться и самостоятельными объектами сделок. Такие правила содержатся, к примеру, в ст. 346 ГК, оставляющей (как общее правило) право получения плодов, продукции и доходов от заложенного имущества за его собственником, но не залогодержателем.

§ 3. Деньги Деньги (ст. 140 ГК) признаются одним из объектов гражданских прав, специфика которого обусловлена, прежде всего, той экономиче ской функцией, которую они выполняют. В гражданском обороте деньги выступают, во-первых, в роли эквивалента стоимости вещей в возмездных гражданско-правовых обязательствах;

в этом случае они См., например, Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. «О животном мире» // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.

162 Глава существуют в абстрактной форме. Во-вторых, будучи средством рас четов (средством платежа), деньги являются средством исполнения де нежных обязательств. В-третьих, деньги могут быть самостоятельным предметом гражданско-правового обязательства (например, догово ров займа, кредита).

Правовые основы выпуска и обращения денег, а также их ис пользования в обороте заложены в Конституции РФ, в Законе о ЦБР, иных законах и других нормативных правовых актах.

Как объекты материального мира (вещи) деньги существуют в виде денежных знаков: бумажных (банкнот, банковских билетов) или металлических (монет) — и являются объектом права собст венности. Выпуск денег в обращение (эмиссия) — монопольное право Центрального банка РФ (Банка России), предоставленное ему законом (п. 4 ст. 4, ст. 29 Закона о ЦБР). Банкноты и монеты Банка России являются безусловным обязательством Банка России и обеспечиваются всеми его активами (ст. 30 Закона о ЦБР). Де нежные обязательства должны быть выражены в рублях (п. ст. 317 ГК). Расчеты путем непосредственной передачи денежных знаков именуются наличными. Чтобы не допустить увеличения находящейся в обороте денежной массы, установлен максималь ный размер суммы, в пределах которой расчеты могут произво диться в наличной форме юридическими лицами по одной сделке:

60 тыс. руб.. Предельная сумма наличных расчетов для граждан не установлена.

Другой формой существования денег являются денежные сред ства на счетах в банках и иных кредитных учреждениях. В этом случае деньги существуют не в вещественной форме, а в виде запи сей на счетах, расчеты производятся путем изменения указанных записей и именуются безналичными. Запись о находящейся на счете определенной денежной сумме, по существу, подтверждает наличие обязательственного права владельца счета по отношению к банку, в котором счет открыт. Правила безналичных расчетов установлены подзаконными нормативными актами.

Указание Центрального банка РФ от 14 ноября 2001 г. № 1050-У «Об уста новлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Фе дерации между юридическими лицами по одной сделке» // Вестник Банка России.

2001. № 69.

См. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвер жденное указанием Центрального банка РФ от 3 октября 2002 г. № 2-П // Вестник Банка России. 2002. № 74.

Глава 9 Деньги относятся к движимым, родовым, заменимым и делимым вещам. Это объясняется тем, что сущность и ценность денег заклю чаются не в их материально-вещественной форме, а в той сумме, которая этой формой выражается. В то же время денежные знаки могут выступать и в качестве индивидуально-определенных вещей, например, если они являются предметом коллекционирования либо индивидуализированы посредством специальных отметок, фиксации номеров купюр (к примеру, выступают в качестве вещественных доказательств). В этих случаях деньги становятся неделимыми, не заменимыми вещами и могут быть предметом договоров купли продажи, мены, объектом истребования по виндикационному иску (ст. 301 ГК).

В случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, на территории Российской Феде рации может использоваться и иностранная валюта (п. 2 ст. 140, п. ст. 317 ГК). Ее оборот регулируется, прежде всего, ст. 82 Закона о ЦБР, ст. 9 Закона о валютном регулировании, согласно кото рым использование иностранной валюты в качестве средства плате жа допускается только в случаях, предусмотренных законом.

Особой группой объектов гражданских прав являются валют ные ценности, что обусловлено необходимостью специального правового регулирования связанных с ними отношений, обеспече ния защиты рубля и иными публично-правовыми целями. Виды имущества, признаваемого валютными ценностями, определены Законом о валютном регулировании (ст. 141 ГК). К ним, помимо иностранной валюты (денежных знаков и средств на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах), относятся также внешние ценные бумаги. Порядок совершения сделок с валютными ценностями, иных валютных операций уста новлен специальным законодательством. Покупка и продажа ино странной валюты в Российской Федерации производятся через уполномоченные банки в порядке, определенном Центральным банком РФ.

См.: п. 1 ст. 11 Закона о валютном регулировании;

инструкцию Централь ного банка РФ от 28 апреля 2004 г. «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чека ми), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» // Вестник Банка России. 2004. № 33.

164 Глава § 4. Результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации юридического лица, информация 1. Результаты интеллектуальной (творческой) деятельно сти. Такие результаты имеют нематериальную природу — они могут быть лишь осмыслены, восприняты интеллектуально или эмоционально, но не осязаемы. Однако они получают и вещест венное воплощение в различных материальных носителях — пред стают в виде чертежа, устройства, вещества, картины, скульптуры, кинопленки, изображения товарного знака и т.д. В случае уничто жения чертежа воплощенное в нем техническое решение продол жает существовать в идеальном мире, а при передаче чертежа в собственность другому лицу это решение остается результатом интеллектуальной деятельности его создателя. Создатель во всех этих случаях остается автором созданного им изобретения, не смотря на утрату прав на его вещественное воплощение. В связи с этим важно различать сам нематериальный объект и объект, в ко тором он овеществлен, т.е. получил свое материальное, предмет ное выражение.

К объектам интеллектуальной (творческой) деятельности относят:

произведения науки, литературы, искусства;

объекты промышлен ной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы);

средства индивидуализации юридического лица, выпус каемой им продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара и др.).

Получив вещественное, предметное воплощение, объект интел лектуальной собственности становится потенциально доступным для использования неограниченным кругом лиц. Музыкальное про изведение, выраженное в нотном тексте, может воспроизвести лю бое лицо, знающее нотную грамоту и обладающее навыками игры на музыкальном инструменте, перед любой аудиторией. Сам нотный текст может быть скопирован, переписан, передан какому-либо ли цу. Конечно, основной ценностью для композитора является не лист бумаги, на котором написан нотный текст, а созданное им музы кальное произведение и право считать это произведение своим и использовать его по своему усмотрению. Защитить это право не возможно посредством защиты вещного права на бумагу с нотным текстом.

Глава 9 Поскольку результаты интеллектуального, творческого труда имеют нематериальную природу, к ним неприменимы многие нор мы, относящиеся к вещам (прежде всего, нормы о праве собственно сти, иных вещных правах и способах их защиты). В законодательст ве для них установлен специальный правовой режим исключитель ных прав (интеллектуальной собственности). В ГК имеется ряд общих норм об интеллектуальной собственности (ст. 128, 138), а так же нормы об использовании исключительных прав при совершении некоторых сделок (ст. 340, 656, 1013). Подробное регулирование дает законодательство об: авторском праве, смежных правах, па тентном праве, праве на фирменное наименование, товарные знаки.

Исключительными правами на результаты интеллектуальной (творческой) деятельности обладает субъект такой деятельности, а остальные могут использовать эти результаты только с согласия правообладателя и в предусмотренных законом случаях. Предметы материального мира, в которых воплощены эти результаты, подчи няются правовому режиму вещей, и права на них возникают, пере ходят и прекращаются в общем порядке.

Защита прав обладателей интеллектуальной собственности осу ществляется с помощью режима охраноспособности объектов ис ключительных прав. Ряд объектов интеллектуальной собственности приобретают статус охраноспособных уже с момента воплощения в какой-либо объективной форме (к примеру, произведения живописи, скульптуры, литературы), другие — с момента их регистрации уполномоченными органами и выдачи охранных документов (на пример, изобретения, полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания).

2. Информация. Под информацией понимаются сведения о ли цах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления. Информация является объектом нема териальным, при этом ее фиксация может производиться на матери альных носителях — бумажных, магнитных и иных. Ее особенность в том, что она может свободно и неограниченно распространяться, обращаться, использоваться, воплощаться в различных формах, по требляться, причем это не влияет на ее свойства.

Информация может быть результатом целенаправленного интел лектуального труда (результатом интеллектуальной деятельности).

Однако под информацией как особым видом объектов гражданских прав, отличным от результатов интеллектуальной (творческой) дея тельности, понимаются сведения (знания), которые не подпадают 166 Глава под правовой режим охраны норм авторского, патентного или иного специального законодательства.

Свободный доступ к информации может ограничиваться в слу чае, если она представляет собой сведения, являющиеся служебной или коммерческой тайной, в связи с чем такая информация подчиня ется специальному режиму охраны. Для отнесения информации к служебной или коммерческой тайне должны иметься следующие условия: (1) информация представляет действительную или потен циальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, (2) к ней нет свободного доступа на законном основании и (3) обладатель информации принимает меры к охране ее конфи денциальности (п. 1 ст. 139 ГК).

Понятия коммерческой тайны (конфиденциальности) и сведе ний, составляющих коммерческую тайну (т.е. информации, в отно шении которой ее обладателем введен режим коммерческой тайны), разграничены в Законе о коммерческой тайне (ст. 3). Положения этого Закона не распространяются на сведения, в установленном порядке отнесенные к государственной тайне, в отношении которых применяются положения законодательства РФ о государственной тайне, определяющего специальный порядок передачи, защиты и до пуска к таким сведениям.

Сведения, составляющие коммерческую тайну, как правило, оп ределяются хозяйствующими субъектами, которые сами устанавли вают, какие именно сведения имеют для них коммерческую цен ность. К таким сведениям, как правило, относятся секреты произ водства, или «ноу-хау» (от англ. «know how» — «знаю как»), т.е.

разного рода технологические приемы, решения, разработки, спосо бы изготовления, знания, позволяющие обладателю решать произ водственные, коммерческие задачи и выделиться в конкурентной среде.

В отличие от этого, сведения, составляющие служебную тайну, зачастую определяются законодательством, регулирующим те или иные виды деятельности: страховую, банковскую, медицинскую, аудиторскую и др. Под такими сведениями понимается информация, относящаяся, к примеру, к страхователям и застрахованным лицам, владельцам счетов и вкладчикам, пациентам, клиентам, конфиденци альность которой субъект деятельности, связанной с возможностью См. п. 2 ст. 1, ст. 2 Федерального закона от 20 февраля 1995 г. «Об инфор мации, информатизации и защите информации» // СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609.

Глава 9 доступа к соответствующей информации, обязан сохранять по роду своей деятельности.

Обладатель коммерческой информации вправе устанавливать, изменять и отменять режим коммерческой тайны, разрешать доступ к ней и требовать от лиц, получивших доступ к информации закон ным путем, соблюдения обязанностей по сохранению ее конфиден циальности (ст. 7 Закона о коммерческой тайне). Правообладатель вправе распорядиться своим исключительным правом на коммерче скую информацию, к примеру, уступив его в рамках договора ком мерческой концессии (п. 1 ст. 1027 ГК) либо по лицензионному до говору. Условия, относящиеся к охране коммерческой тайны, могут содержаться в договорах подряда (ст. 727 ГК), договорах на выпол нение научно-исследовательских или опытно-конструкторских ра бот (ст. 771 ГК), договорах о создании хозяйственных обществ.

Сведения, которые не могут составлять служебную или коммер ческую тайну, определяются законом или иными правовыми актами (п. 1 ст. 139 ГК). В настоящее время перечень таких сведений дан в ст. 5 Закона о коммерческой тайне.

Сведения, в отношении которых обладателем приняты меры по сохранению конфиденциальности (установлен режим коммерче ской тайны), должны предоставляться их обладателями по требо ванию органов власти, управления, контролирующих и правоохра нительных органов, иных органов и организаций, обладающих соответствующим правом, предусмотренным действующим зако нодательством.

В случае, если информацию, относящуюся к коммерческой или служебной тайне, использовало лицо, получившее ее незаконными методами, права обладателя этой информации подлежат защите, как правило, в виде возмещения убытков. Такая же обязанность возлага ется на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору (контракту), и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору (п. 2 ст. ГК). Законом предусмотрена возможность применения к нарушите лю правового режима коммерческой тайны мер уголовно-правового характера.

Лицо, получившее информацию самостоятельно, добросовестно, законными методами (например, путем исследований, систематиче ских наблюдений, иной законной деятельности), считается законным ее обладателем, даже если содержание полученной информации 168 Глава совпадает с содержанием информации, составляющей коммерче скую тайну, обладателем которой является другое лицо.

§ 5. Работы. Услуги Самостоятельную группу объектов гражданских прав составля ют работы и услуги, представляющие собой юридически значимые действия субъектов гражданского права. Именно действия третьих лиц, а не вещи, составляют в целом ряде случаев предмет интереса участников имущественного оборота.

Под работами понимают действия, направленные на достижение материального результата, отделимого от самих действий, тогда как услугой считается деятельность, полезный эффект которой, даже если он имеет материальную форму, не может быть отделен от са мих действий. К примеру, работа подрядчика, изготавливающего вещь, имеет своим материальным результатом вещь, изготовление которой ему поручил заказчик. Сама работа вполне отделима от того конечного результата, на достижение которого направлена, поэтому как работа, так и ее материальный результат могут считаться объек тами гражданских прав. В отличие от этого, услуга хранителя или перевозчика представляет ценность сама по себе: именно факт ока зания услуги удовлетворяет юридически значимый интерес, а ее материальный результат выделен быть не может. Кроме того, ре зультат оказания услуги, являясь неотделимым от самой услуги, потребляется одновременно с ее оказанием, результат же работы используется и потребляется, как правило, после окончания работы.

Среди видов работ ГК выделяет подрядные работы (в их чис ле — бытовой, строительный подряд, подряд на выполнение про ектных и изыскательских работ) и работы по выполнению научно исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Услуги подразделяются на фактические (например, перевоз ка, хранение), юридические (комиссия, поручение), а также ком плексные — включающие элементы фактических и юридических услуг (транспортная экспедиция, агентирование, доверительное уп равление имуществом).

Правовой режим конкретных видов работ и услуг установлен нормами ГК и иных нормативных правовых актов.

§ 6. Нематериальные блага К объектам гражданских прав ГК относит такие нематериальные блага, принадлежащие человеку от рождения или в силу закона, как Глава 9 жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновен ность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна;

за гражданами признаются право на свободу передвижения, выбора места пребывания и жи тельства, право на имя и иные права и свободы (ст. 150 ГК).

Все эти объекты права объединяет совокупность общих черт: от сутствие материального содержания, невозможность имущественной оценки, а также неразрывная связь с личностью и неотчуждаемость от нее. В связи с этим гражданско-правовое регулирование отноше ний по поводу указанной категории объектов сводится в основном к обеспечению их защиты (п. 2 ст. 2 ГК).

Нематериальные блага становятся объектами особой категории субъективных прав — личных неимущественных прав. К примеру, носитель имени обладает личным неимущественным правом на имя.

Ввиду неотделимости этих благ от носителя они, напомним, не яв ляются объектами гражданского оборота.

Обладание перечисленными нематериальными благами может порождать имущественные последствия лишь в случае, если соот ветствующее субъективное право нарушено. Вообще же личные неимущественные права, возникающие в отношении этих объектов, не связаны с имущественными.

Личные неимущественные права могут возникать и в отношении нематериальных объектов иного рода — объектов интеллектуальной собственности. Однако обладание личными неимущественными правами в отношении таких объектов сопровождается наличием прав имущественного характера. К примеру, право авторства позво ляет его обладателю использовать объект авторского права в иму щественном обороте. Право на фирму и иные исключительные пра ва в определенных случаях могут быть переданы иным лицам.

В рамках договора купли-продажи предприятия может быть отчуж дено право на фирменное наименование, товарный знак и др. — п. ст. 559 ГК, по договору коммерческой концессии эти права могут быть переданы в пользование — п. 1 ст. 1027 ГК.

Нематериальными благами, а также личными неимущественны ми правами обладают как граждане, так и юридические лица. Так, деловой репутацией может обладать как физическое, так и юридиче ское лицо. Право на жизнь и здоровье принадлежит каждому физи ческому лицу от рождения.

Специфика объектов личных неимущественных прав предопре деляет особенности их защиты. Нематериальные блага защищаются 170 Глава в соответствии с ГК и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК) выте кает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения (п. 2 ст. 150 ГК). Например, общие способы защиты гражданских прав — возмещение убытков и ком пенсация морального вреда (физических и нравственных страданий) применимы и в случаях нарушения неимущественных прав. Причи нение вреда здоровью влечет возникновение права на возмещения указанного вреда, компенсацию дополнительных расходов по вос становлению здоровья (п. 1 ст. 1085 ГК), а также возможность ком пенсации морального вреда. Для защиты чести, достоинства, дело вой репутации, нарушенных распространением порочащих сведе ний, носитель этих нематериальных благ вправе заявить специальный иск — об опровержении этих сведений (п. 1 ст. 152 ГК), а также по требовать возмещения морального вреда. Правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении юридического лица.

Несмотря на неотчуждаемость этих нематериальных благ и лич ных неимущественных прав, их осуществление и защита могут в случаях и в порядке, предусмотренных законом, реализовываться не самим правообладателем, а иными лицами. Например, родственники умершего имеют право на защиту его чести и достоинства (п. ст. 152 ГК).

Защита личных неимущественных прав осуществляется не только в рамках отрасли гражданского права, но также обеспечивается нор мами конституционного, уголовного и административного права.

См. п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О су дебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также дело вой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень ВС РФ. 2005. № 4.

ГЛАВА 10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ Переход Российской Федерации к рыночным отношениям обу словил распространение и широкое использование в экономике страны ценных бумаг разного вида, которые являются ныне важным и практически удобным инструментом во многих сферах имущест венного оборота, прежде всего, при кредитовании и расчетах. Цен ные бумаги способны упрощать и ускорять имущественный оборот, а в ряде случаев дают их владельцам дополнительные гарантии.

Основы правового регулирования ценных бумаг определяет гл. ГК. Более подробно выпуск и обращение ценных бумаг регулируются Законом о рынке ценных бумаг, Законом об акционерных обще ствах, иными законами и нормативными актами о ценных бумагах отдельных видов. Изданы разъяснения Пленумов ВС РФ и ВАС РФ о применении норм законодательства о ценных бумагах, которые будут названы в последующих параграфах настоящей главы.

§ 1. Понятие и свойства ценных бумаг ГК содержит легальное определение ценной бумаги. Ценной бу магой является документ, удостоверяющий с соблюдением установ ленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК).

Возникновение таких объектов гражданских прав, как ценные бумаги, было вызвано необходимостью включения в оборот объек тов невещественного характера — имущественных прав. Использо вание ценных бумаг позволяет повысить оборотоспособность мате риальных объектов гражданских прав, поскольку не требует совер шения действий непосредственно с вещами — достаточно передать бумагу, чтобы передать право на вещь. Ценные бумаги способны в некоторой степени выступать заменителем денег или средством кредита — вместо погашения долга в денежной форме могут быть переданы ценные бумаги на сумму долга.

Ценной бумагой документ является лишь в случае, если такой статус придается ему законом. К примеру, не служит ценной бума гой долговая расписка, удостоверяющая наличие и размер долга по договору займа. Ценная бумага, являясь вещью, обладает ценностью не в силу ее естественных свойств, а в связи с закреплением в ней определенного права.

172 Глава Ценные бумаги относятся к движимым, неделимым вещам и мо гут являться либо родовыми, либо индивидуально-определенными вещами. Легальное определение ценной бумаги, содержащееся в ст. 142 ГК, позволяет выделить признаки такого объекта граждан ских прав.

Во-первых, ценная бумага должна соответствовать предусмот ренным законом либо в установленном им порядке требованиям к ее форме и реквизитам. Требования к форме и реквизитам устанавли ваются применительно к каждому виду ценной бумаги.

Под требованиями к форме ценной бумаги понимают правила о способе фиксации удостоверяемых ею прав. В традиционном по нимании ценная бумага представляет собой документ, в котором указаны удостоверяемые бумагой права, т.е. она существует в мире вещей. Однако в настоящее время с расширением возможностей бездокументарной формы фиксации информации (ее закрепления на магнитных, электронных носителях) получают все большее распро странение бездокументарные ценные бумаги. Они существуют в форме записей на лицевом счете, открытом ее владельцу в системе реестра владельцев ценных бумаг, или на специальном счете (счете депо) в депозитарии (ст. 28 Закона о рынке ценных бумаг). На такую фиксацию имеет право лицо, получившее специальную ли цензию. Лицо, осуществляющее бездокументарную фиксацию прав, выдает обладателю права по его требованию документ, свидетельст вующий о закрепленном праве. Бездокументарная форма использу ется, например, при выпуске акций;

при этом на счета инвесторов (владельцев) зачисляется общее количество приобретенных ими ценных бумаг.

Согласно ГК к бездокументарным ценным бумагам применяются общие правила, установленные для ценных бумаг, если иное не вы текает из особенностей фиксации (п. 1 ст. 149 ГК). Так, бездокумен тарные ценные бумаги становятся объектами сделок купли-продажи, дарения, мены, залога и др. В то же время фиксация прав владельца в специальном реестре или депозитарии подтверждает совокупность принадлежащих владельцу имущественных прав, но не приводит к созданию бумаги в виде традиционного документа. Бездокументар ные бумаги как бестелесные вещи неспособны к фактическому за владению, их невозможно вручить, физически изъять.

Некоторые виды ценных бумаг могут выпускаться только в без документарной форме. К ним относятся, например, именные эмис сионные ценные бумаги, за исключением случаев, предусмотренных Глава 10 законом (ст. 16 Закона о рынке ценных бумаг), ипотечные серти фикаты участия (п. 2 ст. 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» ). Другие виды ценных бумаг могут выпускаться лишь в документарной форме — в форме письменного документа, как правило (но не всегда), состав ленного на бланке определенного образца, содержащего определен ную степень защиты от подделки (например, вексель — ст. 4 Закона о переводном и простом векселе, эмиссионные ценные бумаги на предъявителя — ст. 16 Закона о рынке ценных бумаг).

Реквизитами ценной бумаги являются те сведения и признаки, которые должны содержаться в ценной бумаге данного вида в силу закона или в установленном им порядке. К примеру, реквизиты про стого и переводного векселей устанавливаются в Положении о пе реводном и простом векселе, реквизиты закладной — в Законе об ипотеке. Нарушение требований к форме и реквизитам ценной бумаги влечет ничтожность ценной бумаги (п. 2 ст. 144 ГК).

Во-вторых, в ценной бумаге должны быть указаны удостоверяе мые ею имущественные права, реализовать которые сможет ее за конный владелец. Виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами, определяются соответствующим законом, придающим документу статус ценной бумаги, или в установленном им порядке (ст. 143 ГК). В ряде случаев наряду с имущественными правами ценная бумага может закреплять и связанные с ними неимуществен ные права. К примеру, акция предоставляет как имущественные права — право на получение дивидендов от деятельности акционер ного общества и ликвидационного остатка при его ликвидации, так и неимущественные — право на участие в управлении обществом, на получение информации о деятельности общества.

В-третьих, закрепленные в ценной бумаге права могут осуще ствляться или передаваться другому лицу только при предъявле нии самой ценной бумаги. Таким образом, права, удостоверенные ценной бумагой, и сама бумага неразрывно связаны между собой.

Невозможно передать права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи самой бумаги, как невозможно и передать эти права час тично.

СЗ РФ. 2003. № 46 (ч. II). Ст. 4448.

См. ст. 1, 75 Положения о переводном и простом векселе. Указанное Поло жение применяется на территории Российской Федерации в соответствии с между народными обязательствами Российской Федерации, вытекающими из ее участия в Конвенции от 7 июня 1930 г., устанавливающей Единообразный закон о пере водном и простом векселе (ст. 1 Закона о переводном и простом векселе).

174 Глава В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, для осуществления и передачи прав, удостоверенных цен ной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специаль ном реестре (обычном или компьютеризованном) (п. 2 ст. 142 ГК).

Это правило действует в отношении бездокументарных ценных бу маг (они не существуют в виде самостоятельного документа и по этому не могут быть предъявлены) и некоторых документарных бумаг, например эмиссионных ценных бумаг на предъявителя, под лежащих хранению в определенном эмитентом депозитарии, — эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением (ч. 5 ст. 16 Закона о рынке ценных бумаг). В этих слу чаях все сделки с ценными бумагами совершаются при обращении к лицу, которое осуществляет фиксацию прав. Право на ценную бума гу переходит к новому владельцу с момента внесения приходной за писи по лицевому счету или счету депо (ст. 29 Закона о рынке цен ных бумаг). Такой способ передачи прав называют трансфертом.

Существенным признаком ценной бумаги является ее публичная достоверность: должник обязан произвести исполнение держателю ценной бумаги, лишь убедившись, что она соответствует установ ленным для нее обязательным формальным признакам. Это свойство вытекает из принципа абстрактности удостоверенного ценной бума гой обязательства: ценная бумага, составленная с соблюдением формы и обязательных реквизитов, не может быть оспорена долж ником по удостоверенному бумагой обязательству со ссылкой на отсутствие основания обязательства или его недействительность.

Эти правила, однако, относятся лишь к добросовестному держате лю. В случае же обнаружения в ценной бумаге ложных сведений (подлог бумаги) либо обнаружения фальшивости (поддельности) ценной бумаги ее владелец вправе предъявить лицу, передавшему ему эту бумагу, требование о надлежащем исполнении обязательст ва, содержащегося в ценной бумаге, и о возмещении причиненных убытков (п. 2 ст. 147 ГК).

§ 2. Классификация ценных бумаг Ценные бумаги разнообразны по своим правовым свойствам, и их классификация проводится по различным основаниям. Прежде всего ценные бумаги различаются в зависимости от того, какого См., например, п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 ию ля 1997 г. № 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных с использовани ем векселя в хозяйственном обороте» // Вестник ВАС РФ. 1997. № 10.

Глава 10 рода обязательство (имущественное право) удостоверено ею. Де нежное обязательство может быть удостоверено векселем, чеком, облигацией, депозитным или сберегательным сертификатом (де нежной бумагой). Корпоративные обязательства удостоверяются акцией, являющейся корпоративной бумагой. Товарные ценные бумаги удостоверяют права на товары и услуги. Таковыми являют ся, к примеру, жилищные сертификаты и целевые товарные обли гации. К ним относятся и товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, складское свидетельство, закладная), удостоверяю щие право на распоряжение и получение соответствующего иму щества.

По способу выпуска различаются эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Эмиссионными являются ценные бумаги, выпускае мые в массовом порядке (выпусками) для обращения на организо ванном рынке (акции, облигации, производные от них бумаги). Не зависимо от времени их приобретения эмиссионные ценные бумаги одного выпуска удостоверяют равный объем и сроки осуществления удостоверенных ими прав. Выпуск и обращение эмиссионных цен ных бумаг регулируются Законом о рынке ценных бумаг. Неэмис сионные ценные бумаги выпускаются (выдаются) по мере необхо димости и удостоверяют индивидуальный объем прав (векселя, че ки, коносаменты, складские свидетельства и др.).

В зависимости от эмитента ценные бумаги могут быть государ ственными, муниципальными или частными. Эти бумаги различа ются тем, каким имуществом обеспечены удостоверенные ими обя зательства. Так, обязательства Российской Федерации обеспечены всем находящимся в федеральной собственности имуществом. Эти обязательства могут быть краткосрочными (до года), среднесрочны ми (от 1 года до 5 лет) и долгосрочными (от 5 до 30 лет). Долговые обязательства субъектов РФ гарантированы имуществом соответст вующего субъекта, они погашаются в сроки, определенные усло виями заимствования, не превышающие 30 лет. Обязательства му ниципальных образований обеспечены имуществом этих образова ний, их срок не может превышать 5 лет. Обязательства частных лиц обеспечены имуществом этих лиц.

Необходимость выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг может возникнуть в условиях дефицита соответст вующего бюджета. Государственные или муниципальные обязатель ства появляются в результате государственного, муниципального 176 Глава займа, долг по которому оформляется ценными бумагами, как пра вило, облигациями.

По способу определения управомоченного лица различаются предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги (п. 1 ст. ГК). От вида ценной бумаги зависит, в частности, способ передачи прав по такой бумаге. Возможность выпуска той или иной ценной бумаги в качестве предъявительской, именной или ордерной может быть исключена законом.

Права, удостоверенные предъявительской ценной бумагой, при надлежат лицу, которое ее предъявит, а субъект, обязанный по цен ной бумаге, должен исполнить предусмотренное ею обязательство лицу, предъявившему бумагу, — держателю. Имя (наименование) управомоченного лица в бумаге не указывается. Для передачи дру гому лицу прав, удостоверенных предъявительской ценной бумагой, достаточно простого вручения бумаги этому лицу (п. 1 ст. 146 ГК).

Права законного владельца бумаги не зависят от прав ее предшест вующего держателя. Права по такой бумаге сохраняются до тех пор, пока обязанное лицо не получит ее от кредитора в обмен на испол нение. Эти свойства объясняют высокую степень оборотоспособно сти предъявительских ценных бумаг. Предъявительские ценные бумаги могут быть выпущены в форме государственной облигации, банковской сберегательной книжки на предъявителя, векселя.

Именная ценная бумага удостоверяет принадлежность указан ных в ней прав лицу, которое прямо названо в такой бумаге. Испол нение по ней должник осуществляет этому лицу. Права, удостове ренные именной ценной бумагой, могут передаваться указанным в бумаге лицом иным субъектам, но только в порядке, установлен ном для уступки требований (цессии), что снижает степень оборото способности именных ценных бумаг по сравнению с предъявитель скими. При этом лицо, передающее право по именной ценной бума ге, отвечает за недействительность соответствующего требования, но не за его исполнение (п. 2 ст. 146, ст. 390 ГК).

Именные ценные бумаги могут выпускаться в виде чека, акции, облигации, сберегательного сертификата, коносамента и др. Права по эмиссионным именным ценным бумагам (акциям, облигациям, опционам эмитента) передаются (уступаются) путем совершения соответствующей записи по лицевому счету в реестре или по счету См. гл. 14 Бюджетного кодекса;

ст. 3 Федерального закона от 29 июля 1998 г.

«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных цен ных бумаг» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814.

Глава 10 депо на основании требования (поручения, передаточного распоря жения) управомоченного лица. Права из некоторых именных цен ных бумаг не могут быть переданы (это относится, например, к именному чеку — п. 2 ст. 880 ГК).

Права по ордерной ценной бумаге могут принадлежать лицу, на званному в ценной бумаге (первый владелец), либо лицу, назначен ному его распоряжением (ордером, приказом). Обязанное по ценной бумаге лицо должно осуществить исполнение поименованному в ценной бумаге лицу либо иному указанному им субъекту.

Права по ордерной ценной бумаге передаются в упрощенном (по сравнению с именной бумагой) порядке — путем совершения индоссантом (лицом, передающим права) на самой ценной бумаге передаточной надписи — индоссамента (п. 3 ст. 146 ГК) (от итал. «in dosso» — «на спине», «на обороте»). Положение кредитора по обя зательству, удостоверенному ордерной ценной бумагой, более ус тойчиво, чем кредитора по именной ценной бумаге: обязанными лицами по ордерной бумаге являются все указанные в бумаге лица (надписатели), если только кто-либо из них не исключил в отноше нии себя такую обязанность, сделав в бумаге специальную оговорку (к примеру, «без оборота на меня»).

В зависимости от вида индоссамента он может быть бланковым, т.е. не указывать лица, которому должно быть произведено испол нение, или ордерным — содержащим такое указание. В первом слу чае исполнение производится любому держателю ценной бумаги, во втором — лицу, которое указано в цепочке индоссаментов послед ним. Индоссамент может быть ограничен только поручением осу ществлять указанные в ценной бумаге права (без передачи самих прав);

такой индоссамент называется препоручительным.

В отличие от лица, передающего право по именной ценной бу маге и отвечающего за недействительность соответствующего тре бования, но не за его неисполнение, индоссант (лицо, передающее право по ордерной ценной бумаге) несет перед индоссатом (получа телем права) ответственность не только за существование права, но и за его осуществление (п. 3 ст. 146 ГК).

Кроме того, лицо, выдавшее ценную бумагу, а также индоссиро вавшие ее лица отвечают перед ее законным владельцем солидар но — последний вправе обратить свое требование к любому из этих См.: ст. 8, 29 Закона о рынке ценных бумаг;

Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденное постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36 // Вестник ФКЦБ России. 1997. № 8.

178 Глава лиц либо ко всем ним одновременно. В случае, если требования законного владельца кто-либо из обязанных лиц удовлетворил, он получает право обратного требования (регресса) к остальным лицам, обязавшимся по ценной бумаге (п. 1 ст. 147 ГК).

Количество возможных индоссаментов не ограничено, что, на ряду с упрощенным способом передачи прав и вышеназванными особенностями осуществления права требования по ордерной цен ной бумаге, придает ей свойство более высокой оборотоспособно сти, чем у именной ценной бумаги. В качестве ордерных ценных бумаг выпускаются переводные векселя, чеки, коносаменты и др.

В случае утраты предъявительской или ордерной ценной бумаги права по ней могут быть восстановлены в порядке, предусмотрен ном процессуальным законодательством (ст. 148 ГК). Такой порядок установлен гл. 34 ГПК (вызывное производство). В отличие от предъявительской или ордерной, именная ценная бумага может быть истребована у лица, которое ее удерживает (ст. 301 ГК). В случае, если именная ценная бумага утрачена, права могут быть восстанов лены путем обращения к выдавшему ее лицу. К примеру, восстанов ление прав по утраченному именному сберегательному или депо зитному сертификату осуществляется кредитной организацией, вы пустившей его в обращение. В случае утраты именного сертификата законный владелец вправе обратиться к кредитной организации, выдавшей сертификат, с письменным заявлением о выдаче дублика та. Отказ на заявленное требование обжалуется в судебном порядке.

§ 3. Виды ценных бумаг В силу ст. 143 ГК к ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие цен ные бумаги, которые законами о ценных бумагах или в установлен ном ими порядке отнесены к числу таковых. Как следует из приве денной нормы, перечень видов ценных бумаг, предусмотренный ГК, не является исчерпывающим. Иные виды ценных бумаг предусмат риваются законом или в установленном им порядке.

Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в преду смотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного См., например: ч. 4 ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг;

ст. 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах».

Глава 10 имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держате лю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные пра ва (ст. 816 ГК).

Облигация выпускается для привлечения дополнительных фи нансовых средств и удостоверяет наличие между лицом, выдавшим облигацию, и ее держателем отношений по предоставлению займа, поэтому к отношениям между этими лицами применяются правила ст. 807-818 ГК о договоре займа, если иное не предусмотрено зако ном или в установленном им порядке.

В зависимости от эмитента существуют государственные облига ции, к числу которых относятся облигации Российской Федерации (например, эмитируемые Министерством финансов Российской Феде рации облигации государственного сберегательного займа, государст венные краткосрочные бескупонные облигации) и облигации субъек тов РФ. Помимо этого выделяют муниципальные облигации, а также облигации юридических лиц. В зависимости от эмитента выпуск об лигаций является предметом специального правового регулирования.

Размещение облигаций допускается только после государствен ной регистрации их выпуска, а обращение — после полной их опла ты и регистрации отчета об итогах их выпуска (ч. 1 ст. 24, ст. Закона о рынке ценных бумаг).

Облигации могут быть именными и на предъявителя, целевыми и процентными, свободно обращающимися и с ограниченным кру гом обращения, обычными и конвертируемыми (обмениваемыми на акции при определенных условиях), с залоговым обеспечением и без такого обеспечения.

Векселем является ценная бумага, удостоверяющая простое и ни чем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока опреде ленную сумму векселедержателю (ч. 1 ст. 815 ГК). В настоящее время обращение векселей регулируется Законом о переводном и простом векселе, Положением о переводном и простом векселе, а также Выпуск государственных и муниципальных облигаций регулируется ст. ГК и Федеральным законом от 29 июля 1998 г. «Об особенностях эмиссии и обра щения государственных и муниципальных ценных бумаг». Выпуск облигаций юри дических лиц осуществляется в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР РФ от 16 марта 2005 г. № 05-4/пз-н (РГ. 2005. 12 мая. № 98).

180 Глава иными не противоречащими им нормативными правовыми актами.

Причем приоритет отдается положениям вексельного законодательст ва, а положения гражданского законодательства применяются к век сельным отношениям постольку, поскольку они не противоречат За кону о переводном и простом векселе (ч. 2 ст. 815 ГК).

Вексель может быть средством займа (приобретение векселя удостоверяет право на получение денежных средств от плательщи ка), а также средством платежа (передаваемым взамен денег). Пред метом вексельного обязательства выступают только деньги, поэтому не отвечают сущности такого обязательства выдаваемые иногда товарные векселя (содержащие обязательство по передаче товаров).

Стороны вексельного обязательства в простом векселе именуют ся векселедателем (он же — плательщик по векселю) и векселедер жателем (владелец векселя). В переводном векселе векселедатель и плательщик могут не совпадать. Обязанными перед векселедержа телем являются все лица, индоссировавшие вексель (передавшие его посредством индоссаментов), если только индоссант не сделал на векселе специальную оговорку об ином.

Платеж по векселю может быть обеспечен полностью или в час ти вексельной суммы посредством вексельного поручительства — аваля. Авалист отвечает солидарно с лицом, за которое он поручил ся. Авалист, оплативший вексель, приобретает право предъявить в порядке регресса требование ко всем предшествующим надписате лям, к векселедателю и плательщику, акцептовавшему вексель (т.е.

принявшему на себя обязательство по его оплате). Простой вексель акцепта не требует, так как векселедатель и плательщик по вексе лю — одно и то же лицо.

Векселедателями могут быть любые лица, однако публичные образования выступают в этом качестве только в случаях, преду смотренных федеральным законом (существуют, к примеру, казна чейские векселя, векселя Министерства финансов Российской Фе дерации).

См. также: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июля 1997 г.

№ 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном обороте»;

постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 5 фев раля 1998 г. № 3/1 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «О переводном и простом векселе» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 4;

постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 4 декабря 2000 г. № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 2.

Глава 10 Действительность векселя зависит от наличия в нем всех обяза тельных реквизитов, предусмотренных ст. 1 Положения о перевод ном и простом векселе;

при отсутствии хотя бы одного из них до кумент не имеет силы векселя. Кроме того, поскольку вексель удо стоверяет ничем не обусловленное обязательство векселедателя, указание в нем на сделку, послужившую основанием для выдачи векселя, лишает его силы векселя. Указание в векселе на условие осуществления платежа также лишает его силы векселя и превраща ет в простое долговое обязательство.

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обу словленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю чека указанную в нем сумму. Обращение чеков регули руется нормами ст. 877-885 ГК и банковскими правилами.

Банк или иная кредитная организация (плательщик по чеку) выдает чекодателю (лицу, имеющему в этой кредитной организа ции счет или специально депонированную сумму) в соответствии с соглашением между ними чековую книжку — совокупность (оп ределенное количество) бланков специального образца. По мере необходимости чекодатель заполняет эти бланки (чеки) и выдает их чекодержателю, который и является лицом, управомоченным на получение по чеку указанной в нем денежной суммы от банка за счет средств, находящихся на счете чекодателя, или депонирован ной суммы.

Права по чеку носят срочный характер и могут быть реализо ваны только в случае предъявления чека в пределах указанного в нем срока. Права по именному чеку не могут быть переданы, тогда как права, удостоверенные переводным чеком, передаются в порядке, установленном ст. 146 ГК, — посредством индоссамента (ст. 880 ГК).

Так же, как и вексель, чек авалируем — платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично проставлением соответ ствующей надписи. В этом случае авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. Причем обязательство авалиста остается действительным в любом случае, даже при недействительности обя зательства, которое он гарантировал, за исключением недействи тельности вследствие несоблюдения формы.

См., например, гл. 7 Положения о безналичных расчетах в Российской Фе дерации, утвержденного указанием Центрального Банка РФ от 3 октября 2002 г.

№ 2-П // Вестник Банка России. 2002. № 74.

182 Глава Депозитным или сберегательным сертификатом является цен ная бумага, представляющая собой письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющее право владельца на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обу словленных в сертификате процентов по ней в любом учреждении данного банка (ст. 844 ГК).

Депозитный сертификат выдается вкладчику-организации, гражданам выдаются сберегательные сертификаты. Выдача серти фиката удостоверяет внесение вклада, и при его выдаче считается соблюденной письменная форма договора банковского вклада (п. ст. 836 ГК).

Сертификаты могут быть именными или на предъявителя, сроч ными (как правило, сроком обращения один год) или до востребова ния. Они выпускаются как в разовом порядке, так и сериями. Сер тификаты выпускаются только в валюте Российской Федерации.

Для передачи другому лицу прав, удостоверенных сертификатом на предъявителя, достаточно вручить его этому лицу. Права, удостове ренные именным сертификатом, передаются в порядке, установлен ном для уступки требований (цессии).

Банковская сберегательная книжка на предъявителя удосто веряет внесение в банковское учреждение денежной суммы и пра во ее владельца на получение этой суммы в соответствии с усло виями вклада. Оформление книжки удостоверяет внесение вклада и является письменной формой договора банковского вклада. Пра вовое регулирование сберегательного дела осуществляется норма ми ст. 834-844 ГК и Закона о банках.

Обладателями такой ценной бумаги вправе быть только физиче ские лица, которые могут передавать удостоверенные ею права пу тем простой передачи своей книжки другому человеку.

Коносаментом признается выдаваемый перевозчиком отправи телю товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в нем грузом и получить груз после завершения перевозки. Эта ценная бумага применяется при морских перевозках, служит способом заключения договора перевозки и облегчает последующую продажу отгруженного морем товара. Коносамент может быть именным (выданным на имя опре деленного отправителя), ордерным (приказу отправителя или полу чателя) или на предъявителя. Реквизиты и правила обращения коно саментов регулируются КТМ (ст. 142-149).

Глава 10 По желанию отправителя ему может быть выдано несколько эк земпляров (оригиналов) коносамента, причем в каждом из них отме чается число имеющихся оригиналов коносамента. При составлении коносамента в нескольких подлинных экземплярах выдача груза по одному из них прекращает действие других экземпляров.

Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая права ее дер жателя (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивиденда, на участие в управлении делами акцио нерного общества и на часть имущества, оставшегося после его лик видации. Напомним, что акции выпускаются только акционерными обществами.

Выпуск и обращение акций регулируются нормами ГК, посвя щенными правовому положению акционерных обществ (ст. 96 104), а также нормами Закона об акционерных обществах, Зако на о рынке ценных бумаг и другими нормативными правовыми актами.

Акции всех акционерных обществ в Российской Федерации яв ляются именными и выпускаются в бездокументарной форме (п. ст. 25 Закона об акционерных обществах, ч. 1 ст. 16 Закона о рынке ценных бумаг). Акции открытых обществ свободно обра щаются на рынке, в то время как оборот акций закрытых обществ осуществляется при соблюдении предусмотренного Законом усло вия о преимущественном праве акционера закрытого общества на приобретение акций, продаваемых другими акционерами этого об щества. По объему и характеру предоставляемых прав акции могут быть простыми и привилегированными. Об объеме прав, предостав ляемых простыми и привилегированными акциями, см. § 2 гл. Учебника.

«Золотая акция». Законодательством о приватизации государ ственных предприятий было впервые введено в оборот понятие «золотая акция». В настоящее время объем прав, удостоверяемых См.: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 апреля 1998 г. № «Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 6;

информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23 апреля 2001 г. № 63 «Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 7.

См. п. 3 ст. 7 Закона об акционерных обществах.

См. Указ Президента РФ от 16 ноября 1992 г. «О мерах по реализации про мышленной политики при приватизации государственных предприятий» // САПП РФ. 1992. № 21. Ст. 1731.

184 Глава «золотой акцией», определен в ст. 38 Закона о приватизации госу дарственного и муниципального имущества.

«Золотая акция» не является ценной бумагой. Это условное по нятие выражает специальное право Российской Федерации, ее субъ ектов на участие в управлении акционерными обществами, создан ными в процессе приватизации (пп. 3, 4 ст. 38 Закона). Специальное право («золотая акция») может принадлежать только государству. Оно возникает в результате принятия Правительством РФ, органами госу дарственной власти субъектов РФ решения об использовании этого права при приватизации государственного имущества и действует до принятия этими же органами решения о прекращении этого права.

Это специальное право не может быть отчуждено, передано в залог, заменено на акции общества, в отношении которого принято решение об использовании указанного права. В отличие от акции, оно не пре доставляет прав на дивиденды, на часть ликвидационного остатка.

Специальное право («золотая акция») может использоваться лишь с момента отчуждения из государственной собственности 75% акций соответствующего открытого акционерного общества.

«Золотая акция» дает представителям государства право войти в состав совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества. Представители, вошедшие в состав совета директоров, могут участвовать в общем собрании акционеров. Они имеют право вето на общем собрании акционеров при голосовании по наиболее важным вопросам: об изменении устава открытого акционерного общества;

о реорганизации и ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окон чательного ликвидационных балансов;

об изменении уставного ка питала общества;

о совершении открытым акционерным обществом крупных сделок и сделок, по поводу которых имеется заинтересо ванность.

Складское свидетельство — ценная бумага, являющаяся това рораспорядительным документом, удостоверяющим принятие то варным складом на хранение определенного имущества и право владельца бумаги на распоряжение и истребование этого имущества (ст. 912-917 ГК).

Существуют простые и двойные складские свидетельства. Про стое свидетельство является предъявительской ценной бумагой.

Этот документ может быть передан другому лицу, и вместе с такой передачей к этому лицу переходит право на хранящийся на складе товар. Двойное складское свидетельство состоит из двух частей — Глава 10 складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта).

Ценными бумагами п. 3 ст. 912 ГК называет как само двойное складское свидетельство, так и каждую из его частей. Части двойно го складского свидетельства являются ордерными ценными бумага ми и могут находиться в самостоятельном обращении, передаваться посредством передаточных надписей (индоссаментов). Право распо ряжения находящимся на складе товаром принадлежит лицу, у кото рого одновременно находятся складское свидетельство и варрант.

Товарный склад выдает товар держателю складского и залогового свидетельств лишь в обмен на оба эти свидетельства вместе.

Среди ценных бумаг ст. 143 ГК выделяет приватизационные ценные бумаги, подчеркивая их целевой характер. Под это понятие подпадают, к примеру, приватизационные чеки (ваучеры) — госу дарственные предъявительские ценные бумаги, которые могли сво бодно обращаться (продаваться, обмениваться), оставаясь при этом целевыми ценными бумагами, используемыми в качестве платежно го средства для приобретения объектов приватизации. Правила вы пуска и обращения приватизационных чеков были разработаны на первом этапе приватизации государственных предприятий.

Система приватизационных чеков была введена в действие с 1 октября 1992 г. и предполагала право каждого гражданина Рос сийской Федерации получить по одному приватизационному чеку равной номинальной стоимости, а затем — однократно использовать его в процессе приватизации государственного имущества. Прива тизационные чеки выпускались с определенными сроками действия (от 1 года до 2 лет). По истечении этих сроков либо после использо вания в процессе приватизации чеки считались погашенными и изъ ятыми из обращения.

Перечень видов ценных бумаг, предусмотренный ГК, не являет ся закрытым. Так, ст. 13-18 Закона об ипотеке содержат правила о выпуске и обращении закладной. Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей (1) право ее законного владельца получить исполнение по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой, без предоставления других доказательств существования этого обязательства, а также (2) право залога на имущество, обреме ненное ипотекой (п. 2 ст. 13 Закона об ипотеке).

См. Указ Президента РФ от 14 августа 1992 г. «О введении в действие сис темы приватизационных чеков в Российской Федерации» // САПП РФ. 1992. № 8.

Ст. 501. В настоящее время этот нормативный акт фактически утратил силу в связи с завершением чекового этапа приватизации.

186 Глава Закон об ипотеке относит к обязательным реквизитам заклад ной, в частности: название кредитного договора или иного денежно го обязательства, исполнение которого обеспечивается ипотекой;

указание суммы этого обязательства либо условий, позволяющих ее определить;

название и описание имущества, на которое установле на ипотека, указание его места нахождения и денежной оценки;

све дения о государственной регистрации ипотеки. При отсутствии ка кого-либо из указанных в Законе реквизитов документ закладной не признается.

Должник по обеспеченному ипотекой обязательству, залогода тель и законный владелец закладной по соглашению между собой могут изменить ранее установленные условия закладной, причем такое соглашение подлежит государственной регистрации.

Передача прав по закладной совершается путем заключения сделки в простой письменной форме;

при этом лицо, передающее право, производит на закладной отметку о новом владельце. Пере дача прав по закладной влечет последствия уступки требований (цессии). Любой законный владелец закладной вправе потребовать от органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, зарегистрировать его в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве залогодержателя.

Залогодержатель по исполнении обеспеченного ипотекой обяза тельства обязан передать закладную залогодателю, а в случаях, ко гда обязательство исполняется по частям, — удостоверить его час тичное исполнение способом, достаточным для залогодателя и оче видным для возможных последующих владельцев закладной, в том числе приложением соответствующих финансовых документов или совершением на закладной записи о частичном исполнении обяза тельства.

ГЛАВА 11. СДЕЛКИ. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ § 1. Понятие сделки 1. Значение сделок в гражданском обороте. Сделки являются одной из основных категорий гражданского права. Они широко рас пространены и обслуживают все сферы имущественного оборота.

Ежедневно совершается и исполняется множество сделок, начиная от покупки продуктов в магазине и заканчивая договорами на строи тельство сложных технических объектов. При этом наиболее рас пространенными являются двусторонние сделки (договоры купли продажи, дарения, аренды, подряда, оказания платных услуг, кре дитный договор и т.п.).

Виды сделок, встречающихся в жизни, крайне разнообразны.

В гражданском праве допускается совершение любых сделок, не противоречащих закону (ст. 8 ГК). Этот принцип тесно связан со свободой договора, недопустимостью произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Граждане и юридические лица могут со вершать сделки как предусмотренные, так и не предусмотренные законом, в том числе содержащие элементы различных типов сделок (смешанные сделки).

Именно в сделках гражданское право наиболее ярко выступает в качестве частного права, где регулирование в большей степени но сит децентрализованный характер: государство признает юридиче скую силу за правилами, установленными самими субъектами граж данских отношений — гражданами и юридическими лицами. Госу дарственное регулирование носит при этом преимущественно восполнительный характер: правила закона действуют в части, не урегулированной субъектами при совершении сделок.

Общие положения о сделках содержатся в гл. 9 ГК. Отдельным сделкам, прежде всего, договорам, которые изучаются в томе II Учебника, посвящено большинство глав части второй ГК. Отдель ные виды сделок (и особенности их заключения и исполнения) регу лируются также иными законами. Например, нормы о брачном до говоре содержатся в Семейном кодексе, о договорах купли продажи земельных участков — в Земельном кодексе, о договорах перевозки — в транспортных уставах и кодексах, о договорах соци ального найма жилых помещений — в Жилищном кодексе, о сдел ках приватизации — в законодательстве о приватизации.

2. Определение и основные признаки сделки. В соответствии со ст. 153 ГК сделками признаются действия граждан и юридиче ских лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 188 Глава гражданских прав и обязанностей. Приведенное определение со держит все существенные признаки сделки как юридического факта.

Во-первых, сделка является действием, т.е. волевым актом.

Сделка совершается в результате проявления воли действующего лица — осознанного, имеющего определенные причины и мотивы, желания достижения поставленной цели. Как и любой волевой акт, сделка включает два элемента: 1) внутренняя воля лица, совершаю щего сделку;

2) волеизъявление, т.е. выражение внутренней воли вовне. При отсутствии одного из этих элементов нельзя говорить о сделке как о юридическом факте.

Так как внутренняя воля недоступна для постороннего восприя тия, в гражданском праве сделки выступают прежде всего как воле изъявление в тех формах, которые предусмотрены законом. Сделка не будет считаться совершенной, если не было соответствующего волеизъявления или оно было выражено в форме, не предусмотрен ной законом для данного вида сделок.

Однако как быть, если волеизъявление не соответствует внут ренней воле? Гражданин может совершить сделку по ошибке, в шутку, под принуждением, в результате обмана. Во всех этих случа ях внутренняя воля не соответствует волеизъявлению. Если строго следовать положению о единстве воли и волеизъявления в сделке, то там, где нет этого единства, нет и сделки. С другой стороны, так как внутренняя воля недоступна для внешнего восприятия, то выявление и оценка соответствия внутренней воли внешнему ее выражению во всех случаях совершения сделок поставят под сомнение саму воз можность существования гражданского оборота. Поэтому закон исходит из презумпции (предположения) соответствия воли и воле изъявления. Согласно этому предполагается, что волеизъявление соответствует внутренней воле лица, совершившего сделку. Однако такая презумпция опровержима. При ее опровержении в каждом случае необходимо доказать несоответствие волеизъявления в сдел ке внутренней воле лица. Опровержение презумпции соответствия воли и волеизъявления в сделке допускается лишь в случаях, прямо установленных ГК, путем признания соответствующих сделок недействительными. Никакие другие случаи несоответствия воли и волеизъявления, помимо перечисленных в законе, не могут явиться причиной оспаривания сделок.

См.: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. С. 21;

Рабино вич Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л., 1960. С. 8.

Подробнее о недействительных сделках см. § 4 настоящей главы.

Глава 11 Во-вторых, сделка является действием граждан и юридических лиц, основных участников регулируемых гражданским правом от ношений. Это не означает, что сделки не могут совершаться Россий ской Федерацией, ее субъектами или муниципальными образова ниями. Публично-правовые образования также имеют на это право.

Причем к ним по общему правилу будут применяться нормы о сдел ках, совершаемых юридическими лицами (ст. 124 ГК).

Указание в законе на то, что сделки совершаются гражданами и юридическими лицами, призвано подчеркнуть, что сделка является основным инструментом гражданского права, которое регулирует отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущест венной самостоятельности их участников.

По субъектам (граждане и юридические лица) сделки отличают ся от других юридических актов — судебных решений, актов госу дарственных органов, органов местного самоуправления, прини маемых в установленном порядке в соответствии с их компетенцией в целях установления (изменения, прекращения) гражданских прав и обязанностей.

В-третьих, сделка имеет целевую направленность: воля в сделке специально направлена на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Этим сделка отличается от юри дических поступков, в которых воля действующего лица специально не направлена на возникновение юридических последствий. На правленность воли на возникновение именно гражданских прав и обязанностей отличает сделку от других юридических фактов, на пример от административных актов, судебных решений, в которых воля может быть направлена на установление не только граждан ских прав и обязанностей, но и других юридических последствий (административно-правовых, гражданско-процессуальных).

Например, несмотря на внешнее сходство с гражданско-правовой сделкой, таковой не является договор об инвестиционном налоговом кредите, заключаемый в соответствии со ст. 67 НК с целью предос тавления налогоплательщику отсрочки уплаты налогов. Заключение такого договора вытекает из отношений, основанных на властном подчинении одной стороны другой, и направлено на изменение пуб лично-правовой обязанности налогоплательщика по уплате налога.

§ 2. Виды сделок Разнообразие сделок делает возможным деление их на различ ные виды по разным основаниям. Так как их единой классификации 190 Глава не существует, при характеристике сделок принято определять их принадлежность одновременно к нескольким группам по разным основаниям.

1. Договоры и односторонние сделки. По числу участвующих сторон сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними.

Договором считается сделка, для заключения которой необходи мо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сдел ка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Если в договорах воля сторон противоположна по направленно сти, то права и обязанности носят встречный характер. При этом содержание воли в результате согласования совпадает в акте совме стного волеизъявления. Например, продавец желает продать вещь по одной цене, а покупатель хочет купить ее по другой. В результате согласования противоположных по направленности желаний сторо ны приходят к соглашению, в котором данная вещь покупается по определенной компромиссной цене.

Воля сторон в договорах может быть тождественной по направ ленности. В таких сделках все участники преследуют общие для всех юридические цели. Например, в договоре простого товарище ства стороны решают одну и ту же задачу — соединить свои вклады и совместно действовать для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели (ст. 1041 ГК). Аналогичный характер имеет учредительный договор (п. 2 ст. 52 ГК).

Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.

Примерами односторонних сделок являются завещание, доверен ность. При совершении каждой из этих сделок правовые последст вия возникают сразу после того, как одна сторона (завещатель, до веритель) в требуемой законом форме выразила свою волю, направ ленную на возникновение соответствующих прав и обязанностей.

Так как в односторонней сделке требуется выражение воли толь ко одной стороны, такая сделка может создавать обязанности только для лица, совершившего сделку. Однако из этого правила есть ис ключения. В соответствии со ст. 155 ГК односторонняя сделка мо жет создавать обязанности для других лиц также в случаях, установ ленных законом. Например, завещатель вправе возложить на на следника обязанность в пользу третьих лиц (завещательный отказ, предусмотренный ст. 1137 ГК). В отличие от обязанностей права, Глава 11 возникающие из односторонней сделки, могут предоставляться ли цам, не участвующим в сделке.

К односторонним сделкам применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противо речит закону, одностороннему характеру и существу сделки. Напри мер, нормы о заключении договора посредством соглашения (п. ст. 432 ГК) неприменимы к односторонним сделкам как противоре чащие их природе.

2. Реальные и консенсуальные сделки. По моменту, к которо му приурочивается их возникновение, сделки могут быть реальными и консенсуальными.

Реальные сделки (от лат. «res» — вещь) считаются совершенны ми, когда одновременно выполняются два условия: а) имеется со глашение, совершено волеизъявление в требуемой законом форме;

б) произошла передача вещи.

Примерами реальных сделок являются договоры займа (п. ст. 807 ГК), хранения (п. 1 ст. 886 ГК), страхования (п. 1 ст. 957 ГК), перевозки груза (ст. 785 ГК). Все они считаются заключенными только после того, как одна из сторон передала другой соответст вующее имущество. При займе необходима выдача суммы займа заемщику, при хранении — передача вещи хранителю, при страхо вании — уплата страховой премии или ее первого взноса, при пере возке — сдача груза перевозчику.

Для заключения консенсуальных сделок (от лат. «consensus» — соглашение) необходимо и достаточно соглашения сторон, выра женного в надлежащей форме. Консенсуальными являются боль шинство гражданско-правовых договоров (купля-продажа, аренда, подряд, комиссия). Некоторые сделки могут быть как реальными, так и консенсуальными (например, договор дарения — ст. 572 ГК, договор морской перевозки груза — ст. 115 КТМ).

Для определения того, является сделка реальной или консенсуаль ной, необходимо внимательно изучить формулировки закона. Обычно при характеристике консенсуальных сделок используется словосоче тание «обязуется передать, обязуется выполнить» и т.п., из чего сле дует, что сделка является заключенной еще до передачи вещи. При описании реальных сделок говорится о том, что одна сторона «пере дает» другой стороне определенную вещь, и это означает, что момент заключения сделки совпадает с моментом передачи вещи.

Разница между реальным и консенсуальным договорами в форму лировках закона наглядна на примере договора дарения. В соответствии 192 Глава с п. 1 ст. 572 ГК по договору дарения одна сторона (даритель) без возмездно передает (модель реального договора) или обязуется передать (модель консенсуального договора) другой стороне (ода ряемому) вещь в собственность. Из этого определения становится ясно, что дарение может быть как реальным, так и консенсуальным договором.

3. Возмездные и безвозмездные сделки. По наличию встречной имущественной обязанности другой стороны сделки могут быть возмездными или безвозмездными.

В возмездных сделках обязанности одной стороны совершить определенное действие соответствует (корреспондирует) встречная обязанность другой стороны по предоставлению первой стороне определенного имущественного блага — так называемого встречно го удовлетворения. Примерами возмездных сделок являются купля продажа (в обмен на товар предоставляются деньги), мена (в обмен на один товар предоставляется другой товар), аренда (предоставле ние права пользования имуществом за вознаграждение).

Встречным удовлетворением может быть также освобождение ли ца от исполнения какой-либо обязанности. В безвозмездных сделках встречное удовлетворение отсутствует. Примерами таких сделок яв ляются договоры дарения, безвозмездного пользования (ст. 689 ГК).

Большинство гражданско-правовых сделок возмездны. Это обу словлено особенностями гражданского права, основным ядром ко торого являются имущественные отношения. Безвозмездные сделки могут рассматриваться как исключения из основной массы сделок.

Исключительный характер безвозмездных сделок подтверждается также нормой, запрещающей дарение в отношениях между коммер ческими организациями (п. 4 ст. 575 ГК). В то же время отдельные безвозмездные договоры, для которых ГК или иные законы преду сматривают специальные правила (например, договор безвозмездно го пользования), — самостоятельный вид безвозмездных сделок, отличных от дарения.

4. Каузальные и абстрактные сделки. По значению, которое имеет для сделок их юридическая цель (основание), они делятся на каузальные и абстрактные.

При совершении любой сделки ее участники руководствуются определенными целями и мотивами. Эти цели и мотивы не имеют юридического значения, если они не относятся в силу закона к тем типовым правовым результатам, которые свойственны для сделок данного вида. Если же цель или мотив составляют типовой правовой Глава 11 результат для сделки данного вида, они приобретают характер юри дической цели (основания) для соответствующей сделки, которая на юридическом языке именуется каузой (от лат. «сausa» — причина).

Например, заключая договор аренды предприятия как имущест венного комплекса (ст. 656 ГК), арендатор рассчитывает получать от деятельности предприятия прибыль, размер которой в несколько раз превышает затраты на арендную плату. Однако эта цель не имеет юридического значения для договора аренды предприятия: он будет продолжать оставаться таковым независимо от того, для каких фак тических целей он заключается. И даже если деятельность арендо ванного предприятия оказывается убыточной, арендатор не может по этой причине считать такой договор недействительным или неза ключенным.

Юридической же целью (основанием) договора аренды является получение вещи в пользование в обмен на арендную плату. Если такой цели нет, нельзя говорить и об аренде. Так, если одна сторона передает другой стороне вещь в пользование, рассчитывая получить за нее арендную плату, а другая сторона принимает эту вещь, счи тая, что вещь передается в безвозмездное пользование, соответст вующая сделка не будет порождать юридических последствий, по скольку отсутствует выраженное в соглашении определенное осно вание (юридическая цель).

Таким образом, основание, или кауза сделки — это типовые юри дически значимые для сделки данного вида цели ее совершения, от которых зависят юридическая природа и действительность данной сделки. При этом основание (кауза) сделки должно являться закон ным и осуществимым, иначе сделка будет считаться недействитель ной. Например, при покупке оружия лицом, не имеющим соответст вующего права, сделка должна быть признана недействительной как имеющая незаконное основание — приобретение оружия лицом, не имеющим права на его ношение.

Каузальные сделки всегда имеют определенное основание (кау зу) и совершаются с целью купить вещь в собственность, арендовать ее и т.д. При отсутствии основания каузальная сделка является не действительной.

В абстрактных сделках (от лат. «abstrahere» — отрывать, отде лять) основание либо вовсе отсутствует, либо юридически безраз лично и не влияет на их действительность. Кредитор в абстрактной сделке не должен доказывать наличие основания ее совершения.

Например, при выдаче векселя векселедатель безусловно обязуется 194 Глава уплатить векселедержателю определенную указанную в векселе сумму. Причина, по которой принята такая обязанность, не имеет значения и остается за рамками вексельного обязательства. Креди тор не должен доказывать наличие основания выдачи векселя (на пример, договора займа, в силу которого кредитор имеет право тре бовать соответствующую сумму от должника).

5. Условные сделки. По зависимости юридической силы сделки от определенного внешнего обстоятельства выделяют так называе мые условные сделки. Условными называются сделки, в которых возникновение или прекращение прав и обязанностей ставятся в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет.

В качестве условия может выступать любое внешнее по отноше нию к участникам сделки действие третьих лиц или событие, насту пление которого носит вероятностный характер. В качестве условия не могут быть действия самих участников сделки, совершение кото рых полностью зависит от их усмотрения, а также незаконные или заведомо неосуществимые действия или события. Так, условие до говора купли-продажи о том, что право собственности на товар пе реходит к покупателю только после того, как он полностью выпла тит покупную цену, является условием договора, но не делает сдел ку условной (более того, уплата цены является основным элементом договора купли-продажи, определяющим его правовую природу).

Условные сделки следует отличать от срочных, в которых воз никновение или прекращение прав и обязанностей зависят от насту пления срока. В отличие от условия, срок не имеет предположитель ного характера и является обстоятельством, относительно которого всегда известно, когда оно наступит.

Условные сделки, в свою очередь, делятся на сделки, совершен ные под отлагательным условием, и сделки, совершенные под от менительным условием.

Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили в зависимость от условия возникновение прав и обязанностей (п. 1 ст. 157 ГК). Например, в завещании ба бушка завещает внуку все свое имущество при условии, если к мо менту ее смерти ее старшая дочь выйдет замуж. Таким образом, право внука на вступление в наследство возникнет только после того, как его тетя (старшая дочь бабушки) выйдет замуж.

Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили в зависимость от условия прекращение прав Глава 11 и обязанностей. Например, при поставке определенного товара сто роны могут согласовать, что в случае, если к моменту срока постав ки среднерыночная цена на этот товар упадет более чем в 3 раза, поставка товара производиться не будет либо будет произведен пе ресмотр договорной цены.

Для пресечения злоупотребления участниками условных сделок своими правами в законе установлены определенные правила, при званные гарантировать «чистоту» и независимость условных сделок от поведения участвующих в них сторон. В соответствии с п. ст. 157 ГК, если наступлению условия недобросовестно воспрепят ствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то усло вие признается наступившим. Если наступлению условия недобро совестно содействовала сторона, которой наступление условия вы годно, то условие признается ненаступившим.

§ 3. Форма и государственная регистрация сделок 1. Форма сделок. Форма сделки — это определенный способ выражения внутренней воли вовне, способ волеизъявления. Права и обязанности по сделке возникают лишь в случае, если соблюдена требуемая законом форма. Для разных сделок законом установлена различная форма. Несоблюдение этой формы влечет неблагоприят ные юридические последствия, вплоть до признания сделки недей ствительной.

Воля на совершение сделки может быть выражена тремя спосо бами, указанными в ст. 158 ГК:

а) прямое волеизъявление, которое может иметь устную или письменную форму (простую или нотариальную);

б) конклюдентное волеизъявление (от лат. «concluderae» — со вершать), т.е. такое поведение лица, из которого явствует его воля совершить сделку (например, в магазине самообслуживания взят определенный товар и за него молча уплачиваются кассиру деньги, и из этого поведения явствует воля купить товар, хотя в прямой форме эта воля не выражена);

в) волеизъявление посредством молчания, которое признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

2. Устные сделки. По общему правилу в устной форме (т.е. по средством словесного выражения своей воли) могут совершаться любые сделки, за исключением тех, для которых законом или согла шением сторон установлена письменная (простая или нотариальная) 196 Глава форма. При этом согласно п. 2 ст. 158 ГК сделка, для которой допус тима устная форма, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.

Устными могут также быть все сделки, исполняемые при самом их совершении, кроме случаев, установленных соглашением сторон, но тариальных сделок, а также сделок, несоблюдение простой письмен ной формы которых влечет их недействительность (п. 2 ст. 159 ГК).

Наконец, в устной форме по соглашению сторон могут совер шаться сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме (простой или нотариальной), если это не противоречит зако ну, иным правовым актам и договору (п. 3 ст. 159 ГК).

3. Письменные сделки. Письменная форма сделки считается соблюденной, если она совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами (п. 1 ст. 160 ГК).

Двусторонние (многосторонние) сделки (договоры) в письмен ной форме могут также совершаться следующими способами:

путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяю щей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК);

путем совершения в ответ на письменное предложение (оферту) заключить договор действий по выполнению указанных в оферте условий договора (отгрузка товаров, выполнение работ, предостав ление услуг, уплата соответствующей суммы и т.п.) (п. 3 ст. 434, п. ст. 438 ГК).

Необходимый для совершения сделки документ, как правило, составляется на бумаге. Однако указание закона о возможности ис пользования электронно-цифровой подписи, а также о заключении договоров путем обмена документами электронной связи позволяет сделать вывод о том, что под документом понимается не только информация, составленная на бумажном носителе, но также инфор мация, существующая в электронной форме.

В Федеральном законе от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации» (ст. 2) под документом по нимается зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Применительно СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609.

Глава 11 к компьютерным документам материальным носителем может высту пать магнитный диск, на котором создается и хранится информация.

Важнейшим реквизитом документа, составленного в письменной форме, является подпись лица, совершающего сделку, или его пред ставителя. Как правило, подпись совершается путем ее собственно ручного проставления на бумаге. Однако закон допускает и иные способы проставления подписи.

В соответствии с п. 2 ст. 160 ГК в случаях и в порядке, преду смотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, допускается использование при совершении сделок факси мильного воспроизведения подписи с помощью средств механиче ского или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи. Возможность и порядок применения в гражданско-правовых сделках электронной цифровой подписи предусмотрены в п. 2 ст. 1 Федерального закона от 10 янва ря 2002 г. «Об электронной цифровой подписи».

Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может подписаться собственноручно, то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин — «руко прикладчик» (п. 3 ст. 160 ГК). Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо должностным лицом, имею щим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно.

При получении заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, при получении вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и получении корреспонденции, в том числе денежной и по сылочной, и при выдаче доверенности на совершение указанных действий подпись рукоприкладчика может быть удостоверена также организацией, где работает гражданин, который не может собствен норучно подписаться, или администрацией стационарного лечебно го учреждения, в котором он находится на излечении.

К письменной форме сделки законом, иными правовыми актами или соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования (п. 1 ст. 160 ГК), такие, как совершение сделки на бланке определенной формы, скрепление печатью, и предусматри ваться последствия несоблюдения этих требований. Если таковые СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 127.

198 Глава не предусмотрены, то применяются общие последствия несоблюде ния письменной формы сделки.

Например, скрепление сделок печатями организаций по общему правилу не является обязательным. Письменная форма таких сделок будет соблюдена, если на них будут проставлены подписи уполно моченных лиц. Однако в некоторых случаях закон требует наличия на документе печати. Например, согласно п. 5 ст. 185 ГК доверен ность от имени юридического лица должна быть скреплена печатью этой организации.

Для некоторых сделок закон требует проставления подписи не одного, а двух лиц. Например, доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собст венности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бух галтером этой организации (п. 5 ст. 185 ГК). Согласно п. 3 ст. 7 За кона о бухгалтерском учете без подписи главного бухгалтера де нежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обяза тельства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.

Дополнительные требования к форме установлены для платеж ных поручений и прилагаемых к ним расчетных документов: они должны соответствовать формам, установленным банковскими пра вилами (п. 1 ст. 864 ГК).

В простой письменной форме (т.е. не требующей нотариального удостоверения) должны совершаться:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, равную или превы шающую 10-кратный минимальный размер оплаты труда, установ ленный законом, а в случаях, установленных законом, — независи мо от суммы сделки.

При этом, когда в соответствии со ст. 159 ГК сделки могут быть совершены устно, соблюдение письменной формы не требуется.

Последствием несоблюдения простой письменной формы сделки является лишение сторон права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. Однако при этом они сохра няют возможность приводить письменные и другие доказательства совершения сделки (п. 1 ст. 162 ГК). Например, между гражданами заключен договор займа на сумму, превышающую 10 МРОТ, при этом письменного договора не составлялось и займодавец передал заемщику сумму займа, не взяв с него расписки. При возникновении Глава 11 спора займодавец не сможет подтвердить свидетельскими показаниями факт заключения договора и передачи денег. Однако он может, напри мер, принести письмо заемщика, в котором просит отсрочить дату возврата займа. Несмотря на то, что такое письмо не является догово ром и не носит характера заемной расписки, непосредственно подтвер ждающей факт передачи денег, оно косвенно доказывает, что договор займа имел место и деньги действительно передавались заемщику.

Только в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. Например, недействительными являются при несоблюдении простой письменной формы: соглашение о неустойке (ст. 331 ГК), договор поручительства (ст. 362 ГК).

Сделки в нотариальной форме обязательны в случаях, установ ленных в законе, либо в случаях, установленных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась (п. 2 ст. 163 ГК). Так, в нотариальной форме должны быть совершены доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы (п. 2 ст. 185 ГК), доверенность в порядке передоверия (п. 3 ст. 187 ГК), уступка требования, основанного на сделке, совершенной в нотари альной форме (п. 1 ст. 389 ГК), брачный договор (п. 2 ст. 41 Семейно го кодекса) и др.

До недавнего времени требовал нотариального удостоверения также договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества). Однако с 1 января 2005 г. договор ипотеки заключается в простой письмен ной форме (п. 2 ст. 339 ГК).

Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем со вершения на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое но тариальное действие. Правила нотариального удостоверения сделок содержатся в Основах законодательства о нотариате.

Последствием несоблюдения нотариальной формы является не действительность (ничтожность) сделки (п. 1 ст. 165 ГК).

В законе (пп. 2 и 4 ст. 165 ГК) установлены правила, призванные защитить добросовестную сторону при заключении сделки, требующей Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. // Ведомости РФ. 1993. № 10. Ст. 357. См. также: Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации, утвержденные приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. № 91 // Бюллетень Министерства юстиции РФ. 2000. № 4;

Инструкцию о порядке соверше ния нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти, утвержденную Минюстом России 19 марта 1996 г. // БНА РФ. 1996. № 6.

200 Глава нотариального удостоверения, в случаях, когда другая сторона укло няется от такого удостоверения. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостовере ния, а другая уклоняется от такого удостоверения, суд вправе по тре бованию исполнившей стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении сделки.

4. Государственная регистрация сделок. Государственная ре гистрация не относится к форме сделок, а представляет собой осо бый дополнительный акт признания и подтверждения государством совершения гражданско-правовой сделки. Государственной регист рации подлежат только те сделки, в отношении которых такая необ ходимость прямо установлена законом.

Чаще всего законом предусматривается государственная регист рация сделок с недвижимостью. В этом случае она проводится по Закону о государственной регистрации прав на недвижимость соответствующим государственным органом, которым в настоящее время является Федеральная регистрационная служба, подведомст венная Минюсту России. В частности, обязательной государствен ной регистрации подлежат: продажа жилых помещений (ст. 558 ГК), продажа предприятий (ст. 560 ГК), аренда недвижимости (ст. ГК), залог недвижимости (ипотека) (п. 3 ст. 339 ГК).

Правовое значение этого действия состоит в том, что сделки (до говоры), подлежащие государственной регистрации, считаются за ключенными с момента их регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433 ГК).

Требование о государственной регистрации сделки с недвижимо стью следует отличать от требования государственной регистрации права на недвижимость. Например, переход права собственности от продавца к покупателю по договору купли-продажи нежилого зда ния произойдет только после государственной регистрации права См. также: Правила ведения Единого государственного реестра прав на не движимое имущество и сделок с ним, утвержденные постановлением Правитель ства РФ от 18 февраля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 8. Ст. 963;

Правила ведения книг учета документов и дел правоустанавливающих документов при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденные прика зом Минюста России от 24 декабря 2001 г. // БНА РФ. 2002. № 4.

См. Положение о Федеральной регистрационной службе, утвержденное Ука зом Президента РФ от 13 октября 2004 г. // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4110.

Глава 11 собственности покупателя (см. п. 2 ст. 8 ГК). Однако договор (сдел ка) купли-продажи нежилого здания сам по себе не требует государ ственной регистрации: он будет заключен и создаст соответствую щие права и обязанности с момента подписания сторонами.

Государственная регистрация сделок с движимым имуществом встречается крайне редко. В частности, она предусмотрена законом для лицензионных сделок (п. 5 ст. 13 Патентного закона), для дого вора коммерческой концессии (п. 2 ст. 1028 ГК).

Последствием несоблюдения требования о государственной ре гистрации является признание соответствующей сделки незаклю ченной (п. 3 ст. 433, ст. 165 ГК), если иное не установлено законом.

Исключением из этого правила являются случаи, когда в законе прямо указано, что последствием несоблюдения требования о госре гистрации является недействительность (ничтожность) сделки. Это следует из п. 1 ст. 165 ГК, в соответствии с которым несоблюдение требования о государственной регистрации влечет недействитель ность сделки лишь в случаях, установленных законом. Например, недействительным будет договор ипотеки, не прошедший государ ственную регистрацию (п. 4 ст. 339 ГК).

Защита добросовестной стороны в случаях, когда другая сторона уклоняется от государственной регистрации, аналогична той, что установлена законом при уклонении от нотариального удостовере ния сделки (ст. 165 ГК).

§ 4. Понятие и виды недействительных сделок 1. Понятие недействительных сделок. Недействительными яв ляются сделки, не создающие правового результата (прав и обязан ностей), к которому стремились стороны. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167 ГК).

Недействительность сделок наступает по различным основани ям, установленным законом. Эти основания связаны с теми или иными нарушениями условий действительности сделок, а именно:

законность содержания сделки, соответствие воли и волеизъявления, соблюдение требуемой по закону формы сделки, совершение сделки лицом, обладающим необходимой дееспособностью.

Основания недействительности должны иметь место одновре менно с совершением сделки как юридического факта. Например, если на момент заключения договора купли-продажи дома его уже 202 Глава не существует, то исполнение договора (переход права собственно сти на дом от продавца к покупателю) является невозможным и до говор будет недействительным как заключенный с каузой, которую невозможно осуществить (ст. 168, п. 1 ст. 235 ГК). Права и обязан ности по такому договору не возникнут с самого начала. Если же дом сгорел уже после заключения договора, то договор будет дейст вительным: права и обязанности возникнут в момент его заключе ния. Однако с момента гибели предмета договора соответствующие права и обязанности прекратятся в связи с невозможностью испол нения договора (ст. 416 ГК).

Как правило, при наличии оснований сделка признается недей ствительной целиком. Однако в случае, если недействительной яв ляется только часть сделки, это не влечет недействительности про чих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы со вершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК).

2. Виды недействительных сделок. Закон различает две боль шие группы недействительных сделок: ничтожные и оспоримые.

Ничтожная сделка связана с наиболее существенными наруше ниями условий ее действительности, и поэтому закон делает мак симально простым и доступным признание ничтожных сделок не действительными. Ничтожная сделка считается недействительной с момента ее совершения независимо от признания ее таковой судом.

Ничтожную сделку нельзя «реанимировать» и признать действи тельной, хотя в законе имеются некоторые исключения из этого правила (пп. 2 и 3 ст. 165, п. 2 ст. 171 ГК). О ничтожности сделки может заявить любое лицо, в том числе в судебном порядке путем предъявления иска о признании такой сделки недействительной.

Требование о применении последствий недействительности ни чтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия и по собственной инициативе.

Основания, по которым сделка является ничтожной, содержатся в ГК и в иных законах. Наиболее часто встречающимся основанием ничтожности является несоответствие сделки закону или иным пра вовым актам (ст. 168 ГК). При этом имеется в виду не только акт гражданского законодательства, но и любой другой закон, устанавли вающий определенные обязательные правила или запреты (например, УК, КоАП). Сделка может не соответствовать закону по содержанию См. п. 32 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г.

№ 6/8.

Глава 11 (например, договор о совершении заказного убийства;

договор, кото рый невозможно исполнить), по форме (несоблюдение обязательной нотариальной формы) и т.д. В ГК содержится общее правило о том, что любая сделка, не соответствующая закону или иным правовым актам, является ничтожной, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Другим основанием ничтожности сделки, прямо названным в ГК, является совершение сделки с целью, заведомо противной осно вам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК). Такой целью может быть как юридическая цель сделки (кауза), входящая в ее содержание, так и фактическая цель (мотив) сделки (например, при обретение грузового автомобиля в собственность с целью доставки взрывчатки для совершения террористического акта). Противореча щими основам нравственности будут сделки о совершении за плату явно аморальных действий, например услуги сутенеров. Последст вием таких сделок при наличии умысла у обеих сторон является недопущение реституции, а при наличии умысла у одной стороны — односторонняя реституция (см. § 5 настоящей главы).

Несколько оснований ничтожности сделки связаны с несоблюде нием требований закона к субъективной стороне сделки — наличию воли, соответствующей волеизъявлению. Предполагается, что такая воля может быть лишь у полностью дееспособных граждан. Поэтому ничтожными признаются сделки, совершенные гражданином, при знанным недееспособным (ст. 171 ГК), сделки, совершенные несовер шеннолетними в возрасте до 14 лет (ст. 172 ГК). Такие сделки могут быть признаны судом действительными в случае, если они совершены к выгоде недееспособных или не полностью дееспособных лиц.

Несоответствие воли и волеизъявления является причиной ни чтожности мнимых и притворных сделок (ст. 170 ГК). Мнимая сдел ка совершается лишь для вида, без намерения создать соответствую щие правовые последствия. В отличие от этого притворная сделка совершается с целью прикрыть другую сделку. К ней применяются правила о сделке, которую стороны действительно имели в виду.

Например, притворным будет договор дарения, содержащий условие о встречном предоставлении в виде другой вещи или выполнения работ (п. 1 ст. 572 ГК). Отношения сторон должны при этом опреде ляться нормами о договоре мены или подряда. Притворным будет договор возмездного оказания услуг, по которому «исполнитель» Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать мелкие бытовые и некоторые другие сделки (п. 2 ст. 28 ГК).

204 Глава разрешает «заказчику» разместить в своем помещении оборудование «заказчика» и допускать туда его сотрудников в любое время в пре делах срока действия договора. К отношениям сторон в таком слу чае будут применяться правила о договорах аренды недвижимости.

Оспоримыми являются сделки, недействительность которых мо жет быть установлена только в судебном порядке (п. 1 ст. 166 ГК).

До тех пор пока суд не вынесет решение о признании такой сделки недействительной, она будет считаться действительной и порождать гражданские права и обязанности.

Основания недействительности оспоримых сделок, как правило, связаны с тем или иным нарушением воли лица, заключающего сделку, или третьего лица, чья воля в силу закона имеет значение для действительности сделки. Так как распознать факт нарушения внутренней воли лица достаточно сложно, оспоримая сделка остает ся действительной до тех пор, пока ее недействительность не будет установлена судом.

Очевидно, что судить о нарушении внутренней воли может только лицо, чья воля предполагается нарушенной. Поэтому закон по общему правилу предоставляет право оспаривать соответствующие сделки только таким лицам (п. 2 ст. 166 ГК). В связи с тем, что в оспоримой сделке нарушается воля определенного лица, при одобрении этим лицом сделки уже после ее совершения основания недействительно сти отпадают и сделка становится действительной. Несмотря на то, что данное правило прямо в законе не выражено, оно широко приме няется в судебной практике.

В отличие от ничтожных сделок, всегда недействительных с мо мента их совершения, оспоримые сделки могут быть признаны не действительными на будущее время (п. 3 ст. 167 ГК).

Среди оспоримых сделок можно выделить сделки, совершаемые с пороками воли, недействительность которых связывается с отсут ствием, неправильным формированием или несоответствием воле изъявлению внутренней воли лица, совершающего сделку в качестве стороны сделки (от своего имени или от имени другого лица в каче стве представителя).

Основания недействительности этих оспоримых сделок можно условно разделить на две категории: 1) когда причины пороков воли См. п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. № 9 «О некото рых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федера ции при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сде лок» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 7.

Глава 11 заключены в самом лице, совершающем сделку;

2) когда эти причи ны были вызваны внешним воздействием (со стороны контрагента в сделке, третьих лиц, стечением тяжелых обстоятельств) на лицо, со вершающее сделку.

К первой категории оспоримых сделок с пороками воли относят ся сделки, совершенные лицом, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК), а также сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК).

В соответствии с п. 1 ст. 177 ГК сделка, совершенная граждани ном, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее соверше ния в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.

Речь идет о таких состояниях вполне дееспособного лица, кото рые временно лишают его возможности осознанно выражать свою волю. В болезненном бреду, в состоянии опьянения или аффекта человек не может в полной мере отдавать отчет в своих действиях.

Например, недействительным по данному основанию может быть признано завещание, по которому умирающий в муках человек все свое имущество передает в пользу сотрудника больницы, ухажи вающего за ним. В качестве примеров рассматриваемого состояния можно назвать случаи, когда сознание нарушается в связи с глубо кой депрессией, высокой температурой, наступлением временного и внезапного умственного расстройства, не дающего оснований при знать гражданина недееспособным. Данные обстоятельства должны тщательно доказываться в процессе об оспаривании таких сделок.

Верховный Суд РФ при этом указал, что по всем делам, когда требу ется выяснить психическое состояние лица в момент совершения им определенного действия, должна назначаться судебно-психиатриче ская экспертиза.

При совершении сделки под влиянием заблуждения воля субъ екта соответствует его волеизъявлению, однако формирование этой воли происходит под воздействием ошибочных представлений об обстоятельствах, значимых для заключения сделки. Для признания сделки недействительной заблуждение должно быть существенным.

См. п. 18 постановления Пленума ВС РФ от 14 апреля 1988 г. № 2 «О подго товке гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень ВС РСФСР.

1988. № 7.

206 Глава В соответствии с п. 1 ст. 178 ГК существенное значение имеет заблуж дение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его исполь зования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не является существенным. Так, если арендатор заключает договор арен ды офиса из-за того, что ошибочно считает арендную плату самой низ кой в этом районе, а затем выясняет, что неподалеку имеются более дешевые варианты, то по этой причине он не сможет оспорить сделку как заключенную под влиянием заблуждения. Оспорить сделку может только сторона, действовавшая под влиянием заблуждения.

Ко второй категории оспоримых сделок с пороками воли отно сятся сделки, перечисленные в ст. 179 ГК, — сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, стечения тяже лых обстоятельств (кабальные сделки). Причиной неправильного формирования или несоответствия воли волеизъявлению во всех этих случаях является неправомерное поведение другой стороны сделки или ее представителя. Если обман, насилие и т.п. соверша ются третьими лицами без ведома другой стороны сделки и не в ее интересах, то соответствующую сделку нельзя признать недействи тельной на основании ст. 179 ГК. Так, Верховный Суд РФ отменил решение суда, признавшего недействительным договор займа, за ключенный под влиянием обмана со стороны лица, не являющегося стороной в договоре займа. Оспаривать данную группу сделок мо жет только сам потерпевший.

При совершении сделки под влиянием обмана формирование воли потерпевшего происходит не свободно, а вынужденно, под влиянием недобросовестных действий других лиц, умышленно соз дающих у стороны сделки ложное представление об обстоятельст вах, значимых для совершения сделки. Воля на совершение сделки, соответствующая волеизъявлению, у стороны сделки имеется, одна ко формируется эта воля несвободно: под влиянием обмана со сто роны других лиц. От заблуждения обман отличается тем, что он совершается умышленно другой стороной сделки и может касаться любых обстоятельств, влияющих на решение совершить сделку, в том числе мотивов.

При совершении сделки под влиянием насилия и угрозы имеет место принуждение, которое само по себе является уголовным См. определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 22 августа 2003 г. № 48-В03-5.

Глава 11 преступлением и влечет предусмотренное законом наказание (ст. 179 УК). Недействительность сделки и связанные с ней послед ствия возникают в данном случае не в результате неправомерных действий как таковых (насилие, угроза), а в силу того, что эти непра вомерные действия оказали непосредственное влияние на соверше ние потерпевшим сделки.

Насилие и угроза различаются между собой тем, что при наси лии принуждение относится к настоящему времени, а при угрозе — к будущему. Насилие, кроме того, сопровождается как физическим, так и психическим воздействием на потерпевшего, а угрозы — толь ко психическим воздействием. В большинстве случаев при совер шении сделки под влиянием насилия или угроз потерпевший совер шает сделку с участием своей внутренней воли, которая сформиро валась у него несвободно: мотивом совершения сделки является страх, испытываемый потерпевшим. Поэтому можно сказать, что и при насилии, и при угрозах сделка, как правило, совершается под страхом наступления настоящего (т.е. готового к немедленному осуществлению при насилии) или будущего (при угрозе) зла. Непо средственное принуждение, когда воля потерпевшего абсолютно подавлена и его рукой в буквальном смысле водят по бумаге, встре чается крайне редко.

Для признания сделки недействительной насилие и угроза долж ны быть непосредственной причиной совершения сделки;

они также должны быть серьезными, осуществимыми и противозаконными.

Нельзя, например, признать недействительным из-за принуждения договор, заключенный во исполнение решения суда о понуждении заключить договор (п. 4 ст. 445 ГК).

При совершении сделки под влиянием злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной лицо, совершающее сделку от имени одной из сторон в силу отношений представительства, умышленно вступает в сговор с другой стороной и заключает сделку в ущерб интересам той стороны, от имени которой действует. Таким образом, речь идет об умышленном, злонамеренном искажении пред ставителем воли представляемого, основанном на соглашении с другой стороной. Основанием недействительности является несоответствие между волей стороны сделки и волеизъявлением ее представителя, сложившееся в результате злонамеренных действий представителя, вступившего в сговор с другой стороной по сделке.

Такие сделки следует отличать от заключенных представителем в связи с его небрежностью, недостатком опыта или злонамеренными 208 Глава действиями, никак не связанными с другой стороной по сделке. В этом случае сделка не может быть признана недействительной, а по терпевший вправе требовать с представителя возмещения убытков, причиненных неправомерными действиями, если они будут доказаны.

Оспоримыми вследствие пороков воли являются и так называе мые кабальные сделки. Кабальной называется сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоя тельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторо на воспользовалась (ст. 179 ГК). Воля в данном случае формируется несвободно, под воздействием внешних тяжелых обстоятельств, и этими обстоятельствами недобросовестно пользуется другая сторона в сделке. Под тяжелыми обстоятельствами следует понимать любые уважительные чрезвычайные причины (острая нужда, тяжелая бо лезнь, крайняя необходимость и т.п.), требующие немедленного совершения сделки на любых условиях.

Таким образом, болезненное состояние, крайняя нужда, нахож дение в тылу врага и т.п. сами по себе еще не опорочивают сделку в связи с ее кабальностью. Между стечением тяжелых обстоятельств и заключением сделки на кабальных условиях должна быть причинно следственная связь: обстоятельства должны влечь за собой необхо димость заключения сделки на кабальных условиях (это может быть необходимость совершения чрезвычайных расходов, получения во что бы то ни стало какой-либо вещи (лекарство, необходимое для спасения жизни), услуги или работы и т.п.).

К оспоримым относятся сделки юридических лиц, совершенные за пределами правоспособности (ст. 173 ГК), а также сделки граждан или юридических лиц с превышением полномочий (ст. 174 ГК).

В соответствии со ст. 173 ГК сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограни ченными в его учредительных документах, либо совершенная без лицензии на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или государственного органа, осуществляю щего контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности.

Важно отметить, что сделки с нарушением правоспособности, предусмотренные в данной статье, следует отличать от сделок за пределами правоспособности, установленной в соответствии с за коном. Так, сделка, совершенная в нарушение правоспособности, Глава 11 установленной законом, является ничтожной (ст. 168 ГК). Если же сделка нарушает правоспособность, ограниченную по сравнению с законом учредительными документами, то она будет оспоримой (ст. 173 ГК).

При совершении сделки без лицензии (в нарушение Закона о лицензировании отдельных видов деятельности) она признается недействительной, если в момент совершения сделки лицензия не была получена юридическим лицом, либо срок ее действия истек, либо сделка выходила за пределы прав, установленных лицензией.

Так как к гражданам-предпринимателям применяются правила о юридических лицах (п. 3 ст. 23 ГК), то недействительной будет так же сделка без лицензии, совершенная индивидуальным предприни мателем.

Согласно ст. 174 ГК оспоримыми являются сделки, совершенные гражданами или юридическими лицами (их органами) с выходом за пределы полномочий, ограниченных договором или учредительными документами юридического лица по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка. Такие сделки могут быть признаны недействительными по иску лица, в интересах которого установлены соответствующие ограничения полномочий, при условии, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограни чениях.

Превышение полномочий, предусмотренное ст. 174 ГК, следует отличать от действий за пределами полномочий при представительст ве (ст. 183 ГК), а также от действий органа юридического лица с пре вышением полномочий, установленных законом.

Если имеет место выход за пределы «дополнительных» ограни чений, установленных в отдельном договоре, по сравнению с тем, как полномочия первично определены в доверенности, законе или следуют из обстановки, то применяется ст. 174 ГК. Если же имеет место выход за пределы «первичных» полномочий, установленных в самой доверенности, законе или вытекающих из обстановки, то сле дует применять ст. 183 ГК: такая сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое ли цо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сдел ку. При совершении органом юридического лица сделки с превыше нием полномочий, установленных законом (или иным правовым 210 Глава актом), сделка является не оспоримой, а ничтожной на основании ст. 168 ГК.

Еще одну группу оспоримых сделок составляют сделки, совер шенные без согласия третьих лиц, не являющихся сторонами сделки, но чья воля (согласие) в силу закона имеет существенное значение для действительности сделки. К ним, в частности, относятся сделки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК) и сдел ки граждан, ограниченных судом в дееспособности (ст. 176 ГК).

В соответствии с п. 1 ст. 26 ГК несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечи теля. При отсутствии такого согласия сделка может быть признана недействительной по иску указанных лиц (ст. 175 ГК). В том случае, однако, если несовершеннолетний стал полностью дееспособным при эмансипации (ст. 27 ГК) или при вступлении в брак в возрасте до 18 лет (ст. 21 ГК), правила о недействительности совершенных им сделок без согласия законных представителей не подлежат при менению (п. 2 ст. 175 ГК).

В соответствии с п. 1 ст. 176 ГК недействительной может быть признана сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспо собности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Такая сделка признается недействи тельной по иску попечителя. Данное правило не распространяется на мелкие бытовые сделки, которые эти граждане вправе совершать самостоятельно в соответствии со ст. 30 ГК.

Еще один пример оспоримых сделок, совершаемых без согласия третьих лиц, — сделки по распоряжению недвижимостью без нотари ального согласия другого супруга (п. 3 ст. 35 Семейного кодекса).

В случаях, прямо указанных в законе, оспоримыми являются также сделки, не соответствующие требованиям закона (ст. ГК). Например, оспоримы сделки, противоречащие законодательст ву о банкротстве (ст. 103 Закона о банкротстве).

См.: пп. 1, 2 постановления Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. № 9 «О неко торых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Феде рации при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок»;

пп. 2, 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 23 октября 2000 г. № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданско го кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2000. № 12.

За исключением сделок, которые могут совершаться лицами от 14 до 18 лет самостоятельно в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 9 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.