WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |

«Московская финансово-промышленная академия Рузакова О.А. ...»

-- [ Страница 2 ] --

2) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) библиотеками и архивами по запросам физических лиц в учебных и исследовательских целях;

3) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) образовательными учреждениями для аудиторных занятий.

При рассмотрении случаев свободного использования произведения следует выделить ст. 26 ЗоАП, регулирующую воспроизведение произведения в личных целях без согласия автора, но с выплатой авторского вознаграждения (запись на кассетах аудиовизуальных произведений, песен, музыки). Эта норма устанавливает особый сбор с изготовителей и импортеров оборудования и материалов, с помощью которых или на которых воспроизводятся аудиовизуальные произведения или звукозаписи.

Особый сбор (вознаграждение) может взиматься с изготовителей и импортеров того оборудования и тех материалов, с помощью которых или на которых воспроизводятся охраняемые правом аудиовизуальные произведения и звукозаписи. Допускаются и некоторые иные случаи свободного использования произведения, прямо предусмотренные ЗоАП.

Во всех других случаях осуществление действий, указанных в ст.

16 ЗоАП без согласия правообладателя, является нарушением авторских прав и подлежащих защите. Например, лицо, распространяющее экземпляры произведения без разрешения правообладателя, несет ответственность за нарушение исключительных прав на это произведение.

Так, товарищество обратилось в арбитражный суд с иском к торговой фирме о конфискации у ответчика видеокассет с художественным фильмом, находящихся в продаже, и взыскании с него полученного дохода вместо возмещения убытков.

Установив, что истец является обладателем исключительных прав на указанный фильм, суд удовлетворил иск.

Суд обоснованно отклонил довод ответчика о приобретении им продаваемых кассет у третьего лица по договору купли-продажи и невозможности в связи с этим нести ответственность.

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 ЗоАП распространение экземпляров произведения является самостоятельным имущественным правом автора (правообладателя), поэтому нарушением авторских прав является любое распространение без разрешения правообладателя.

Торговая фирма не отрицала, что ее действия привели в возникновению у правообладателя убытков. Покупая товар у третьего лица, фирма не проверила наличия у него права на распространение видеокассет с упомянутым фильмом (тогда как истец доказал отсутствие у третьего лица такого права), то есть не приняла всех зависящих от нее мер, позволяющих предотвратить нанесение правообладателю убытков вследствие незаконного распространения видеокассет.

Таким образом, суд сделал правильный вывод о причинении убытков истцу неправомерными действиями ответчика и принял в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 и пунктом 4 статьи названного Закона решение о конфискации контрафактных экземпляров произведения и взыскании дохода вместо возмещения убытков.

8. Срок действия авторских прав Исключительные авторские права действуют в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Истечение срока действия авторского права на произведения означает их переход в общественное достояние.

Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения.

Исключение составляют право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора, которые охраняются бессрочно.

Охрана права авторства, права на имя и права на защиту репутации автора после его смерти осуществляется его наследниками или специально уполномоченным органом Российской Федерации.

Авторское право на произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, действует в течение 50 лет после даты его правомерного обнародования.

Если в течение указанного срока автор произведения, выпущенного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, то авторское право будет действовать в течение 50 лет после смерти автора.

Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов.

В случае, если автор был репрессирован и реабилитирован посмертно, то срок охраны прав, предусмотренный настоящей статьей, начинает действовать с 1 января года, следующего за годом реабилитации.

В случае, если автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, то срок охраны авторских прав, предусмотренный настоящей статьей, увеличивается на 4 года.

Исчисление сроков охраны авторских прав начинается с 1 января года, следующего за годом, в котором имел место юридический факт, являющийся основанием для начала течения срока (например, год опубликования произведения или год смерти автора).

9. Права на программы для ЭВМ и базы данных. История развития законодательства о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных Программы для электронных вычислительных машин и базы данных являются особыми видами объектов авторских прав, получивших правовую охрану сравнительно недавно. Впервые в мире программа ЭВМ была зарегистрирована в качестве объекта правовой охраны в 1961 году в США. В 1980 г. в законодательстве США, а именно в Законе 1976 г. об авторском праве, компьютерная программа была включена в перечень объектов авторского права. В большинстве стран (Германия, Япония, Великобритания и др.) программы для ЭВМ охраняются законодательством об авторском праве. В настоящее время теоретически обосновываются три возможные формы охраны программ для ЭВМ: авторским правом, патентным правом и законодательством о коммерческой тайне.

В России правовая охрана программного обеспечения была введена Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик в 1991 году, когда программы для ЭВМ и базы данных стали объектом авторского права и были приравнены к литературным произведениям. Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» в ред. Федерального закона от 24 декабря 2002 г. № 177-ФЗ вступил в силу в 1992 г. до принятия Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», в связи с чем в настоящее время на практике возникают коллизии между нормами указанных законов и даже возникает вопрос о целесообразности действия специального закона, посвященного программа для ЭВМ и базам данных.

10. Понятие программы для ЭВМ и базы данных Программа для ЭВМ - это объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата. Под программой для ЭВМ подразумеваются также подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Правовая охрана распространяется на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.

Под базой данных понимают объективную форму представления и организации совокупности данных (например: статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана распространяется на базы данных, представляющие собой результат творческого труда по подбору и организации данных. Базы данных охраняются независимо от того, являются ли данные, на которых они основаны или которые они включают, объектами авторского права.

Программам для ЭВМ предоставляется правовая охрана как произведениям литературы, а базам данных - как сборникам. При этом программа для ЭВМ и база данных должна представлять собой результат творческой деятельности автора (соавторов). Правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных или какого-либо их элемента, в том числе на идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма, а также языки программирования. Аналогичные принципы закреплены и в зарубежном законодательстве (США, Япония и др.) Так, в США рассматривался иск компании «Apple Computer Inc.» к корпорации «Microsoft».

Последняя обвинялась в нарушении прав истца на его пользовательский интерфейс, якобы скопированный в программе Windows 3.0. Истец первым разработал такой интерфейс для рабочего места конечного пользователя, благодаря чему устранялась необходимость его знакомства с компьютерным языком посредством вывода на экран дисплея визуальных пиктограмм, обозначающих ту или иную функцию компьютера.

Применив новшество в Windows 3.0, ответчик воспользовался пиктограммами, указав, что они являются усовершенствованием пиктограмм «Apple». Суд отклонил иск, поскольку принцип интерфейса компании «Apple» существенно не отличается от изобразительного представления функций на клавишах приборной доски автомобиля.

Аналогическое решение было принято и по делу «Lotus v.

Borland Internаtional Inc.». По мнению суда, иерархия команд в меню «Lotus 1-2-3” - лишь метод осуществления операций, не охраняемый авторским правом. Суд сравнил систему меню с клавишами на видеомагнитофоне. То есть, на практике любой функциональный элемент программных материалов не подпадает под авторское право независимо от наличия других методов достижения того же результата». 11. Общие признаки правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных с другими объектами авторских прав Программа для ЭВМ и база данных как объекты авторского права имеют много общего с другими объектами. Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства. Авторское право возникает в силу создания этих объектов. Для признания и осуществления авторского права на программу для ЭВМ или базу данных не требуется депонирования, регистрации или соблюдения иных формальностей. Правообладатель для оповещения о своих правах может, начиная с первого выпуска в свет программы для ЭВМ или базы данных, использовать знак охраны авторского права.

Имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или по заданию работодателя, принадлежат работодателю, если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное В отношении программ для ЭВМ и баз данных как и в отношении других объектов авторских прав действуют личные (ст. 9 ЗоПЭВМ) и имущественные (ст. 10 ЗоПЭВМ) права. Личные права автора на программу для ЭВМ или базу данных охраняются бессрочно. Так, автору программы для ЭВМ или базы данных принадлежит право авторство, право на имя, право на неприкосновенность (целостность) и право на обнародование программы для ЭВМ или базы данных. Право на обнародование означает право обнародовать или разрешать обнародовать путем выпуска в свет (опубликования) программы для ЭВМ или базы данных, включая право на отзыв.

Срок действия имущественных прав на программы для ЭВМ и базы данных совпадает с общим сроком. Авторское право действует с момента создания программы для ЭВМ или базы данных в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Срок окончания действия Правовая охрана интеллектуальной собственности в США. Сост. Л.Г. Кравец. М., 2001. С. 30-31.

авторского права на программу для ЭВМ и базу данных, созданные в составе, исчисляется со времени смерти последнего автора, пережившего других соавторов.

Если программа для ЭВМ или база данных выпущена анонимно или под псевдонимом, то авторское право на нее действует в течение лет с момента их выпуска в свет.

12. Характерные особенности правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных по сравнению с другими объектами авторских прав Можно выделить ряд особенностей, характерных только для программ для ЭВМ и баз данных. Так, в ст. 9 Закона РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» в числе личных неимущественных прав названо право на неприкосновенность (целостность), хотя по существу оно аналогично праву на защиту репутации автора. Право на неприкосновенность (целостность) – это право на защиту как самой программы для ЭВМ или базы данных, так и их названий от всякого рода искажений или иных посягательств, способных нанести ущерб чести или достоинству автора.

В числе специфических имущественных прав автора можно выделить:

- право на использование программы (или ее копии) в ЭВМ или хранение в ЭВМ;

- право на создание копий программ любыми средствами и в любой форме;

- право на адаптацию программы;

- право на модификацию, в том числе право на перевод на другие машинные языки или в другой код;

- право на раскрытие содержания программы настолько, насколько это дает возможность создания аналогичной программы;

- право на вознаграждение.

Так, право на адаптацию программы для ЭВМ или базы данных означает внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях обеспечения функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя. Право на модификацию (переработку) программы для ЭВМ или базы данных предполагает любые их изменения, не являющиеся адаптацией.

Особо следует остановиться на форме авторских договоров о передаче программ для ЭВМ. При продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка заключения договоров, который носит название «оберточных» лицензий. В «оберточной» лицензии указывается, что вскрытием упаковки экземпляра программы для ЭВМ или базы данных пользователь выражает свое согласие с условиями данной лицензии.

В отличие от других объектов авторских прав программы для ЭВМ и базы данных, за исключением программ для ЭВМ и баз данных, составляющих государственную тайну, могут быть зарегистрированы по желанию правообладателя в Российском Агентстве по патентам и товарным знакам. Это единственная разновидность государственной регистрации объектов авторского права. Порядок регистрации регулируются Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявки на официальную регистрацию базы данных, утвержденные Приказом Роспатента от 25 февраля 2003 г.

№ 25. При этом заявителем может быть как физическое, так и юридическое лицо, получившие исключительные права на использование программы для ЭВМ (базы данных) по закону (в силу факта создания или по наследству) либо по договору с правообладателем. Ответственность за достоверность указанных сведений несет заявитель. В качестве правообладателя может выступать работодатель при условии, что программ для ЭВМ или база данных создана в связи с выполнением трудовых обязанностей или по заданию работодателя. Исключительное право в этом случае принадлежит работодателю, если иное не предусмотрено договором между ним и работником. При этом работник (автор) имеет право на вознаграждение, порядок выплаты и размер которого устанавливаются договором между работником и работодателем.

Особое внимание в ЗоПЭВМ уделено правовому режиму программ для ЭВМ и баз данных, созданных при выполнении работ по государственному контракту для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации. Согласно п. 2 ст. ЗоПЭВМ исключительное право на такую программу ЭВМ или базу данных принадлежит исполнителю, если государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, от имени которых выступает государственный заказчик. Автор, чьим творческим трудом были созданы программ для ЭВМ или база данных, имеет право на получение вознаграждения от правообладателя, получившего исключительное право.

Правообладатель всех имущественных прав на программу для ЭВМ или базу данных непосредственно или через своего представителя в течение срока действия авторского права может зарегистрировать программу для ЭВМ или базу данных путем подачи заявки. Заявка на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных должна содержать:

1) заявление на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных с указанием правообладателя, а также автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, и их местонахождения/местожительства (см. приложение 1);

2) депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или базу данных, включая реферат;

3) документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора.

В результате положительного решения о регистрации программа для ЭВМ или база данных вносится Роспатентом соответственно в Реестр программ для ЭВМ или Реестр баз данных, а заявителю выдается свидетельство об официальной регистрации (см. приложение 2).

Сведения об официальной регистрации программы для ЭВМ или базы данных публикуются в официальном бюллетене Роспатента.

За последние годы количество зарегистрированных в Роспатенте программ для ЭВМ неуклонно растет. Так, в 1996 г. было зарегистрировано 583 программы, в 1998 г. - 749, в 2000 г. - 1388. Всего за последние пять лет было зарегистрировано 4457 программ62.

С 15 до 82 увеличилось число зарегистрированных договоров о полной уступке всех имущественных прав на программ для ЭВМ. Такая регистрация влечет возможность передачи всех имущественных прав на программу (базу) только путем регистрации договора о полной уступке прав в Роспатенте, которые вступают в силу с даты регистрации. Без регистрации сделка будет ничтожна.

В некоторых странах регистрация объектов авторских прав необходима для обеспечения правовой охраны в судах (например, в США).

13. Пределы осуществления авторских прав на программу для ЭВМ или базу данных Осуществление авторских прав имеет следующие ограничения.

Так, например, лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без получения дополнительного разрешения правообладателя осуществлять любые действия, связанные с функционированием программы для ЭВМ или базы данных в соответствии с ее назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ, а также исправление явных ошибок.

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения:

1) осуществлять адаптацию программы для ЭВМ или базы данных (внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях обеспечения функционирования программы для ЭВМ или базы данных Годовой отчет Российского Агентства по патентам и товарным знакам за 2000 г. М., 2001. С. 65.

на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя);

2) изготавливать или поручать изготовление копии программы для ЭВМ или базы данных при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей и при необходимости (в случае, когда оригинал программы для ЭВМ или базы данных утерян, уничтожен или стал непригодным для использования) для замены правомерно приобретенного экземпляра;

3) декомпилировать или поручать декомпилирование программы для ЭВМ с тем, чтобы изучать кодирование и структуру этой программы при определенных условиях, установленных законодательством.

Принцип исчерпания прав в отношении программы для ЭВМ и базы данных выражается предусмотрен в ст. 16 Закона «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» и выражается в следующем.

Перепродажа или передача иным способом права собственности либо иных вещных прав на экземпляр программы для ЭВМ или базы данных после первой продажи или другой передачи права собственности на этот экземпляр допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения.

Во всех иных случаях использование программы для ЭВМ или базы данных должно осуществляться с согласия правообладателя на основании договора. В противном случае такие действия являются нарушением авторских прав и влекут предусмотренную законом ответственность.

Так, акционерное общество открытого типа «Комлинк» обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с иском о взыскании с акционерного общества открытого типа «Электрическая связь Республики Хакасия» 275 миллионов рублей компенсации за нарушения прав истца на программу для ЭВМ «Автоматизированное рабочее место «Новая центральная обработка» («АРМ «Новая центральная обработка»).

Между тем Абаканская МТТС и АО «Комлинк» 01.07.94 г.

заключили договор на разработку комплексной системы обработки междугородных переговоров. В период действия этого договора Чурилов А.Н. заключил трудовой договор (контракт) с АО «Комлинк» и 02.07.94 г. был принят на работу в это акционерное общество на должность инженера-программиста. В августе 1994 года Чурилов А.Н.

записал в память ЭВМ Абаканской МТТС программы (в том числе программу «АРМ «Новая центральная обработка»), разработанные им во исполнение договора от 01.07.94 г. между АО «Комлинк» и ответчиком, а с сентября 1994 года приступил по указанию своего работодателя к сопровождению программ.

После прекращения по соглашению сторон от 15.12.94 г.

действия договора от 01.07.94 г. ответчик продолжал использовать прежние программы, хотя пунктом 3 соглашения предусматривалось, что все имущественные отношения, возникшие в связи с договором, должны быть приведены в первоначальное положение. Акционерное общество «Комлинк» 15.05.95 г. как правообладатель получило свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ «АРМ «Новая центральная обработка», автором которой является Чурилов А.Н. При этом акционерное общество сослалось на создание Чуриловым А.Н. этой программы в порядке выполнения своих служебных обязанностей. Поэтому имущественные права согласно статье 12 Закона Российской Федерации от 23.09.92 г. «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» принадлежат ему как работодателю автора. По мнению истца, Абаканская МТТС в соответствии со статьей 14 названного Закона является нарушителем авторского права в отношении его исключительных прав на программу для ЭВМ «АРМ «Новая центральная обработка». Поэтому согласно статье 18 этого Закона акционерное общество вправе требовать с нарушителя выплаты компенсации в размере 275 000 000 рублей.

Вместе с тем в соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» в качестве средства защиты прав на программу для ЭВМ и базу данных автор программы и иные правообладатели вправе требовать выплаты нарушителем компенсации в определяемой по усмотрению суда сумме от 5000 кратного до 50000-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда в случаях нарушения с целью извлечения прибыли вместо возмещения убытков.

Для правильного разрешения спора Высший Арбитражный Суд РФ указал следующие обстоятельства, которые должны быть установлены:

1) в чем выразилось использование программы для ЭВМ со стороны ответчика применительно к тому, что понимает закон (статья 1) под использованием;

2) является ли истец единственным законным обладателем имущественных прав на программу для ЭВМ;

3) какие конкретно имущественные права правообладателя были нарушены действиями ответчика;

4) имелась ли у ответчика цель - извлечение прибыли, какое условие является обязательным при обращении с иском о выплате компенсации. Способы охраны авторских прав аналогичны смежным правам и будут рассмотрены в следующей теме.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 июня 1996 г. № 850/96 //Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. 1996, № 9.

Приложение Форма РП № № Входящий Регистрационный от г. от г.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОФИЦИАЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ или БАЗЫ ДАННЫХ (отметить [Х]) Представляя указанные ниже документы, подтверждаю(ем) отсутствие сведений, составляющих государственную тайну, и прошу (просим) зарегистрировать программу для ЭВМ (базу данных) 1. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ЗАЯВИТЕЛЬ(И)):

(Полное имя или наименование заявителя(ей) и его (их) местонахождение.

Данные о местожительстве автора(ов)-заявителя(ей) приводятся в п. 9А) (Всего заявителей ) 2. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВ НА РЕГИСТРИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ: (отметить [Х]) (заполняется, если заявитель является юридическим лицом или состав заявителей не соответствует составу авторов) передача прав автором или его правопреемником заявитель является работодателем автора заявителю передача прав работодателем заявителю право наследования 3. НАЗВАНИЕ РЕГИСТРИРУЕМОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ:

3А. ПРЕДЫДУЩЕЕ ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ: (подчеркнуть) (в свидетельстве не указывается) 4. НАЗВАНИЕ СОСТАВНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (если регистрируемая программа для ЭВМ или база данных является частью составного произведения) 5. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕГИСТРАЦИИ:

Номер предыдущей регистрации Дата предыдущей регистрации число месяц год 6. ГОД СОЗДАНИЯ РЕГИСТРИРУЕМОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ: _год 7. МЕСТО И ДАТА ПЕРВОГО ВЫПУСКА В СВЕТ РЕГИСТРИРУЕМОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ:

страна число месяц год 8. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ АВТОРСКОГО ПРАВА:

(использованных при создании регистрируемой программы для ЭВМ или базы данных) авторы отказались быть упомянутыми в качестве 9. АВТОРЫ: Всего авторов таковых 9А. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: (для указания сведений о других авторах необходимо заполнение формы РП/ДОП) Фамилия Имя Отчество:

Дата рождения число месяц год Местожительство, телефон:

Краткое описание авторского вклада в регистрируемую программу для ЭВМ или базу данных:

При публикации сведений об официальной регистрации программы для ЭВМ или базы данных прошу: (отметить [Х]) упоминать меня как автора под своим именем не упоминать меня как автора (анонимно) упоминать меня как автора под псевдонимом Приведенные сведения верны. Автор: / (подпись) (Фамилия И.О.) 10. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗАЯВКЕ ДОКУМЕНТАХ: (отметить [Х]) депонируемые материалы, идентифицирующие регистрируемую программу для ЭВМ или базу данных:

распечатка исходного текста на л. в 1 экз. распечатка объектного кода на л. в 1 экз.

материалы, идентифицирующие аудиовизуальные отображения, порождаемые программой для ЭВМ, в 1 экз.:

распечатка изображения на л. иное:

материалы, идентифицирующие базу данных, на л. в 1 экз.

реферат в 2 экз. иные материалы в 1 экз.

дополнение к заявлению (форма РП/ДОП) на л. доверенность(и) в экз. на л.

иные документы на л. в 1 экз.

документ об уплате регистрационного сбора на л.

документ, подтверждающий наличие оснований для предоставления льготы, на л.

документ об уплате тарифа на л.

11. Адрес для переписки: (включая почтовый индекс) Адресат:

Номер телефона ( ) 12. КОНТАКТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ для представления третьим лицам:

(указываются по желанию правообладателя) (тел., E-mail, адрес и др.) ПОДПИСЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ(ЕЙ) ИЛИ ЕГО (ИХ) ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (От имени юридического лица заявление подписывает руководитель с указанием должности или иное лицо, уполномоченное на это учредительными документами, подпись удостоверяется печатью юридического лица. Заявление может подписать лицо, уполномоченное на это по доверенности. Подпись любого лица должна быть расшифрована и указана дата подписания заявления. Подписи правообладателей, которые не могут быть размещены в форме РП, размещаются в форме РП/ДОП.) Приложение Литература к теме 1. Авторские и смежные права в России. Тенденции развития:

материалы научно-практической конференции Российского авторского общества. М., 1997. 30 сентября.

2. Азбука авторского права. М., ЮНЕСКО. 1982.

3. Александровский Ю.В. Авторское право. Закон 29 марта г. СПб., 1911.

4. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М., 1957.

5. Близнец И.А., Леонтьев К.П. Нужны работающие механизмы защиты авторских прав // Российская юстиция. 1999, № 11.

6. Ваксберг А.И. Издательство и автор. М., 1958.

7. Веинке В. Авторское право. М., 1979.

8. Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону РФ об авторском праве и смежных правах. Судебная практика. М., 2003.

9. Гаврилов Э.П. Об обратной силе действия Закона об авторском праве и смежных правах // Российская юстиция. 1995, № 2.

10. Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. М., 1984.

11. Гульбин Ю. Охрана прав авторов программного обеспечения ЭВМ // Российская юстиция. 1997, № 5.

12. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1996.

13. Дмитриев С.В., Рузакова О.А. Авторские и смежные права в Интернете // Законодательство. 2001. № 9.

14. Дозорцев В.А. Основания возникновения и перехода прав на телефильмы // Законодательство и экономика. 2000, № 2.

15. Дозорцев В.А. Право на фильм как сложное многосслойное произведение // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 3,4.

16. Дозоцев В.А. Авторские дела в суде. М., 1985.

17. Дюма Р. Литературная и художественная собственность.

Авторское право Франции. М., 1989.

18. Защита авторских и смежных прав по законодательству России. Под ред. И.В.Савельевой. М., 2002.

19. Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике М., 1967.

20. Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М., 1972.

21. Иоффе О.С. Основы авторского права. М.:, 1969.

22. Камышев В.Г. Издательский договор на литературные произведения. М., 1986.

23. Камышев В.Г. Права авторов литературных произведений. М., 1972.

24. Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения.

Систематический комментарий к Закону 20 марта 1911 г. с историческим очерком и объяснениями, основанными на законодательных мотивах, литературных источниках, иностранных законодательствах и судебной практике. Пг., 1916.

25. Канторович Я.А. Авторское право. М., 1926.

26. Куликова Е.В. Влияние новых технологий на развитие авторского права и смежных прав: договоры, законодательство, практика. Автореферат кандидатской диссертации. М., 2001.

27. Кузнецов М.Н. Охрана авторских прав в международном частном праве. М., 1986.

28. Макагонова Н.В. Авторское право. Учебное пособие. Под ред.

Гаврилова Э.П. М., 1999.

29. Основные институты гражданского права зарубежных стран.

Сравнительно-правовое исследование. Под ред. В.В.Залесского. М.:

Норма. 1999.

30. Проблемы советского авторского права. М., 1979.

31. Протопопова О.В. Охрана авторских прав в Англии.//Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: сборник нормативных актов: авторское право. М., 1988.

32. Рузакова О.А. Авторское право и борьба с пиратством в аудиовизуальной сфере // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. № 3.

33. Рузакова О.А. Гражданско-правовой режим договоров о передачи ноу-хау. // Патенты и лицензии 2002. № 8.

34. Рузакова О.А. Когда знак «копирайт» может ввести в заблуждение? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. № 8.

35. Рузакова О.А. Наследники как субъекты авторско-правовых отношений // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2002. № 1.

36. Рузакова О.А. Объекты авторского права и неохраняемые произведения. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. № 11.

37. Рузакова О.А. Перспективы развития авторского права в России. // Патенты и лицензии. 2002. № 5.

38. Рузакова О.А. Права на объекты интеллектуальной собственности в имуществе супругов // Интеллектуальная собственность. 2001. № 5.

39. Рузакова О.А. Право на перевод в системе имущественных прав автора. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. № 9.

40. Рузакова О.А., Рузаков Б.И. Перспективы правового регулирования программ для ЭВМ. // Интеллектуальная собственность.

Авторское право и смежные права. 2002. № 5.

41. Савельева И.В. Авторский лицензионный договор.

Автореферат кандидатской диссертации. М., 1980.

42. Савельева И.В. Правовое регулирование отношений в области художественного творчества. М., 1986.

43. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М., 1956.

44. Силонов И. Авторское право в рекламе // Хозяйство и право.

2000, № 3.

45. Симкин Л.С. Из практики рассмотрения дел о правовой охране программ для ЭВМ.// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997.

№ 8.

46. Спасович В. Права авторские и контрафакция. СПб., 1865.

47. Спасович В. Проект положения об авторских правах. СПб., 1894.

48. Сутулов Д.М. Авторское право. М., 1966.

49. Табашников И.Г. Литературная, музыкальная и художественная собственность с точки зрения гражданского права и по постановлениям законодательства: Северной Германии, Австрии, Франции, Англии и России. СПб., 1878.

50. Хейфец И.Я. Авторское право. М., 1937.

51. Чернышева С.А. Правовое регулирование авторских отношений в кинематографии и телевидении. М., 1984.

52. Чернышева С.А. Авторское право России современные проблемы теории и практики. Диссертация в форме научного доклада на соискание ученой степени доктора юридических наук. М., 1997.

53. Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати. М., 1989.

54. Чертков В.Л. Судебная защита прав и интересов авторов. М., 1971.

55. Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. К., 1891.

Тест к теме 1. Может ли охраняться авторским правом название произведения?

а) нет;

б) да, во всех случаях;

в) да, но при условии, что оно представляет собой результат творческой деятельности.

2. Кому принадлежат исключительные права на использование «служебного произведения»?

а) автору;

б) всегда работодателю;

в) работодателю, если иное не предусмотрено договором между автором и работодателем.

3. Какие из произведений не охраняются авторским правом в Российской Федерации?

а) произведения народного творчества;

б) аудиовизуальные произведения;

в) произведения, опубликованные анонимно или под псевдонимом.

4. Охраняются ли в Российской Федерации фотографические произведения?

а) да;

б) нет;

в) да, если на фотографии указан ее автор.

5. Может ли соавтор использовать произведение, созданное им в соавторстве, без согласия другого соавтора?

а) нет, ни при каких обстоятельствах;

б) право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно;

в) да, каждый из соавтором использует созданное ими произведение по своему усмотрению.

6. Кто из нижеперечисленных лиц являются авторам аудиовизуального произведения?

а) режиссер-постановщик, автор сценария и автор музыкального произведения, специально созданного для этого аудиовизуального произведения;

б) продюсер;

в) режиссер-постановщик, автор сценария и актеры.

7. Какие права, принадлежащие автору, относятся к личным неимущественным?

а) право авторства;

б) право на воспроизведение;

в) право на переработку.

8. В течение какого срока охраняется прав автора на имя?

а) бессрочно;

б) в течение 50 лет после смерти автора;

в) в течение жизни автора.

9. Кто возмещает пользователю убытки, причиненные в результате отзыва автором произведения?

а) автор;

б) государство;

в) убытки не подлежат возмещению, поскольку право на отзыв является неимущественным правом.

10. С какого момента начинается исчисление срока охраны авторских прав?

а) с 1 января года, следующего за годом, в течение которого имел место юридический факт, послуживший основанием для начала течения срока;

б) с 1 января текущего года, в котором имел место юридический факт, послуживший основанием для начала течения срока;

в) с момента опубликования произведения.

11. Кому может переходить по наследству право следования?

а) только наследникам по закону;

б) только наследникам по завещанию;

в) любым наследникам.

12. В каких случаях не допускается воспроизведение произведения без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения?

а) во всех случаях, когда произведение используется в личных целях;

б) при репродуцировании книг (полностью) и нотных текстов;

в) при репродуцировании отдельных статей библиотеками по запросам физических лиц в учебных и исследовательских целях.

13. Каков срок действия авторских прав?

а) в течение всей жизни автора и 50 лет после смерти;

б) в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти;

в) после смерти автора авторское право прекращается.

14. Какие из авторских прав не переходят по наследству?

а) право авторства и право на имя;

б) право на воспроизведение произведения;

в) право на обнародование произведения.

15. Как исчисляется срок действия авторских прав на произведение, созданное в результате соавторства?

а) авторское право действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов;

б) авторское право действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти первого автора;

в) авторское право действует в течение 50 лет после смерти каждого из соавторов.

16. Какие произведения являются общественным достоянием?

а) произведения, автор которых неизвестен;

б) произведения, не которые истек срок действия авторского права;

в) произведения, опубликованные под псевдонимом.

17. Как охраняются в Российской Федерации программы для ЭВМ?

а) как объекты авторского права;

б) как объекты патентного права;

в) программы для ЭВМ имеют особый режим, отличный от авторского и патентного права.

18. Какие из объектов авторского права могут быть по желанию автора зарегистрированы в Российском Агентстве по патентам и товарным знакам?

а) программы для ЭВМ и базы данных;

б) аудиовизуальные произведения;

в) любые объекты.

19. Может ли в Российской Федерации юридическое лицо быть субъектом авторских прав?

а) может быть автором произведения;

б) не может;

в) может получить авторские права по договору либо по наследству (по завещанию).

20. В каких случаях допускается использование программы для ЭВМ без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения?

а) адаптация программ для ЭВМ без каких-либо ограничений;

б) распространение программ для ЭВМ;

в) изготовление копии программы для ЭВМ при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей.

Тема 3. Смежные права 1. История развития правовой охраны смежных прав Возникновение смежных прав относится к периоду после первой мировой войны, с развитием новых технологий, обусловивших появление радио, кино, грампластинок, а затем телевещания, аудиокассет и т.п.

Термин «смежные права» в основном употребляется в правовых системах романо-германской семьи. Англо-саксонской системе это понятие неизвестно. Так, в США термин авторское право «copyright» относится как к объектам авторского права, так и к фонограммам. В России смежные права стали охраняться с принятием в 1991 г. Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик.

Однако вопрос о введении охраны результатов исполнительской деятельности обсуждался задолго до этого в работах известных ученых64. Такое понятие было дано в связи с тем, что рассматриваемые права имеют сходный характер с авторскими, и кроме того, большинство объектов смежных прав не могут существовать без объектов авторского права и, соответственно, производны от них. Дело в том, что многие авторы сами не могут и не хотят исполнять свои произведения, а предоставляют это право известным музыкантам, певцам, которые в свою очередь могут передать право на запись своего выступления производителям фонограмм и право на передачу в эфир организации эфирного вещания, права которых также носят исключительный характер и подлежат защите как и авторские права.

2. Источники правового регулирования смежных прав Основным законодательным актом в области смежных прав является ЗоАП. Среди подзаконных актов важное значение имеют указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. В частности постановлениями Правительства РФ утверждены минимальные ставки авторского вознаграждения за публичное исполнение произведения, за воспроизведение произведений путем звукозаписи, за сдачу экземпляров звукозаписей и аудиовизуальных произведений /видеофильмов/ в прокат.

См., например, Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М., 1957., Гаврилов Э.П.

Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. М., 1984. Ионас В.Я.

Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М., 1963 и др.

3. Объекты смежных прав К объектам смежных прав относятся постановки, исполнения, радио- и телевизионные передачи, фонограммы.

Под исполнением следует понимать представление произведений, фонограмм, постановок посредством игры, декламации, пения, танца в живом исполнении или с помощью технических средств /телерадиовещания, кабельного телевидения и иных технических средств/;

показ кадров аудиовизуального произведения в их последовательности /с сопровождением или без сопровождения звуком/.

Фонограмма - это любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков, в том числе неохраняемых авторским правом, например, шум леса, пение птиц и т.д. Исключительные права на фонограмму подлежат охране независимо от того, записано на ней охраняемое авторским правом произведение или нет.

Передача организации эфирного и кабельного вещания - передача, созданная самой организацией эфирного или кабельного вещания, а также по ее заказу за счет ее средств другой организацией.

В отличие от объектов авторских прав не каждый объект смежных прав включает в себя творческий элемент. Творческий характер присущ в определенной мере исполнительской деятельности артистов, режиссеров, постановщиков. Исполнения и постановки можно признать в большинстве случаев результатами творческой деятельности.

Что касается изготовителей звукозаписей и организаций эфирного и кабельного вещания, то их деятельность носит в большей степени технический характер. Смежные права в большинстве случаев являются производными и зависимыми от авторских. Для осуществления смежных прав необходимо получение разрешения автора /правообладателя/ и соблюдение его прав /как имущественных, так и личных неимущественных/.

4. Субъекты смежных прав Разграничение авторских и смежных прав можно провести по субъектному составу. Так, если автором произведения может быть только физическое лицо, чьим творческим трудом создано произведение65, то субъектом смежных прав наряду с физическими лицами, могут быть и юридические лица.

В качестве исполнителей могут выступать артисты, актеры, музыканты, танцоры, певцы, которые играют роль, читают, декламируют, поют, играют на музыкальных инструментах или иным образом исполняют произведения литературы или искусства, а также режиссеры-постановщики спектаклей, дирижеры. В соответствии с В некоторых странах авторское право признается за юридическими лицами и за государством.

Например, Ливан, Нидерланды. См.: Ю.Г.Матвеев. Международные конвенции по авторскому праву.

М., 1975. С.72.

параграфом 73 германского Закона об авторском праве и смежных правах от 9 сентября 1965 г. «исполнителем является лицо, исполняющее или ставящее произведение, или участвующее в его исполнении или постановке». Таким образом, в качестве исполнителей могут выступать только физические лица.

Производителями фонограмм являются лица, осуществляющие звуковую запись исполнения или иных звуков на любом материальном носителе. В качестве производителя фонограммы может выступать как юридическое, так физическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую звуковую запись исполнения. При отсутствии доказательств иного производителем фонограммы признается лицо, имя или наименование которого обозначено на фонограмме или содержащем ее футляре обычным способом. Под организациями эфирного и кабельного вещания понимаются радиостанции, телевизионные компании, организации, ведущие передачи по каналам кабельного телевидения.

5. Роль организаций по коллективному управлению имущественными правами в осуществлении авторских и смежных прав Важное значение при осуществлении смежных прав имеет деятельность организаций по коллективному управлению имущественными правами авторов и иных правообладателей.

Некоторые произведения, создаваемые авторами, в силу своей сущности не позволяют автору уследить за их использованием.

Например, композитор практически не в состоянии проследить все случаи копирования и исполнения своих произведений по радио, телевидению, на дискотеках, в ресторанах и т.п. Индивидуальные меры по реализации своих прав и получению за это вознаграждения могут не оправдать себя, в связи с этим единственный реальный выход из этого положения – коллективное управление имущественными правами.

Прообразами организаций по коллективному управлению были первые профессиональные союзы во Франции. Первое общество, боровшееся за права авторов, было создано во Франции в 1777 г. и именовалось Бюро по драматическому законодательству. Спустя 50 лет было создано Общество литературных авторов. Поводом к становлению института коллективного управления послужило достаточно известное событие, произошедшее в 1847 г. Именно в этом году Поль Энрион, Виктор Паризо и Эрнест Бурже обратились в суд с иском против кафе «Амбассадор» на Елисейских полях. В этом кафе оркестр исполнял их произведения и не платил гонорар. Однако, посещая это кафе, они должны были платить за пищу и место. Такое положение вещей авторы сочли несправедливым. В результате суд вынес решение о взыскании в пользу авторов приличного по тем временам авторского вознаграждения. Данный исторический эпизод подчеркнул необходимость осуществлять пользователями выплату вознаграждения авторам. Но вместе с тем именно тогда стало ясно, что проконтролировать авторами использование произведений невозможно.

Правовую регламентацию этот институт получил лишь в году во Франции. В настоящее время институт коллективного управления необходим не только для обеспечения имущественных прав авторов, но и исполнителей и производителей фонограмм.

В Российской Федерации особенности коллективного управления имущественными правами регламентированы ст.44 ЗоАП. В целях обеспечения имущественных прав авторов, исполнителей, производителей фонограмм и иных обладателей авторских и смежных прав в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, могут создаваться организации, управляющие имущественными правами указанных лиц на коллективной основе.

Авторы объединяются и формируют организацию по управлению их имущественными правами, которая являются юридическим лицом в виде некоммерческой организации. В качестве таких организаций в настоящее время выступают Российское авторское общество (РАО), Российское общество по управлению правами исполнителей (РОУПИ), Российская фонографическая ассоциация (РФА) Российское общество по мультимедиа и цифровым сетям (РОМС) и др. Эти организации на основе полномочий, полученных от правообладателей, предоставляют лицензии пользователям на соответствующие способы использования произведений и объектов смежных прав. Условия таких лицензий должны быть одинаковыми для всех пользователей одной категории. Указанные организации не вправе отказать в выдаче лицензии пользователю без достаточных на то оснований.

Такие лицензии разрешают использование предусмотренными в них способами всех произведений и объектов смежных прав и предоставляются от имени всех обладателей авторских и смежных прав, включая и тех, которые не передали организации полномочий. Однако правообладатели могут заявить о том, что они отказываются от услуг такой организации.

Все возможные имущественные претензии обладателей авторских и смежных прав к пользователям, связанные с использованием их произведений и объектов смежных прав по таким лицензиям, должны быть урегулированы организацией, предоставляющей лицензии.

Таким образом, институт коллективного управления имеет определенные элементы представительства, обладающие следующими особенностями.

• Такое представительство осуществляется не только от имени лиц, передавших полномочия по договору (пользуясь языком закона), но и тех, кто не передавал полномочия. В связи с этим возможны многочисленные злоупотребления.

• Представительство осуществляет путем предоставления лицензии от имени всех, а не в отношении каждого заключается лицензия.

• Создание организации по коллективному управлению осуществляется по инициативе правообладателей.

Институт коллективного управления, нельзя признать идеальным для осуществления авторских и смежных прав, поскольку не учитывает конкретных обстоятельств, влечет возможность злоупотребления организациями, которые могут управлять и правами и тех правообладателей, которые их не передали организации. Приоритет все таки должен быть отдан индивидуальным договорам, что отражено в рекомендациях Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в работе «Коллективное управление авторским правом и смежными правами» говорится: «Не рекомендуется осуществлять коллективное управление правами, которые могут управляться на индивидуальной основе, если не существует серьезных трудностей практического или экономического характера в таком индивидуальном управлении». Различают виды коллективного управления по характеру прав, которыми управляет организация:

- полное коллективное управление;

- неполное коллективное управление.

Полное коллективное управление относится к управлению исключительными имущественными правами. Неполное коллективное управление относится к праву на вознаграждение как некой составной частью исключительного имущественного права. Неполное коллективное управление имеет место в случаях, когда закон допускает использование произведений и объектов смежных прав без согласия правообладателей, но с выплатой вознаграждения. Кроме того, неполное коллективное управление может иметь место в случаях публичного исполнения аудиовизуального произведения, поскольку с п.3 ст.13 ЗоАП предусмотрено право композитора на получение вознаграждения при публичном исполнении аудиовизуального произведения, а также в отношении права следования. Коллективное управление правом следования предусмотрено существует в Германии, Франции, Швеции, Нидерландах и ряде других стран.

Организации по коллективному управлению собирают вознаграждение не в отношении каждого конкретного правообладателя, а в отношении всех сразу и распределяют авторское вознаграждение. В п. 3 ст. 47 Закона закреплен общий принцип распределения вознаграждения, который заключается в том, что распределение должно Коллективное управление авторским правом и смежными правами. ВОИС. 1990. С..98.

осуществляться пропорционально фактическому использованию произведений и объектов смежных прав.

Согласно п. 6 ст. 46 ЗоАП организации по коллективному управлению обязаны совершать любые юридические действия, необходимые для защиты прав, управлением которых занимается такая организация.

6. Возникновение и осуществление смежных прав Смежные права возникают также как и авторские независимо от выполнения каких-либо формальностей. Для оповещения о своих правах может использоваться знак охраны, помещаемый на экземпляре или футляре фонограммы и состоящий из трех элементов:

- латинской буквы P в окружности;

- наименования обладателя исключительных смежных прав;

- года первого опубликования фонограммы.

Если при создании любых объектов авторского права у автора возникают как имущественные, так и личные неимущественные права, то для объектов смежных прав личные неимущественные права характерны далеко не во всех случаях. Так, в отношении прав исполнителей юридически неточно говорить о таких правах, как право авторства, право на обнародование, право на отзыв. Само создание указанного объекта предполагает его обнародование под настоящим или вымышленным именем исполнителя. Реализация права на отзыв исполнения возможна только при использовании произведения через запись или передачу. Право авторства - право признаваться исполнителем соответствующего произведения реализуется через право на имя и прямо законодательством не предусмотрено. Нарушение права авторства проявляется в нарушении права на имя, закрепленного в п. ст. 37 ЗоАП.

Что касается производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания, В качестве которых чаще всего выступают юридические лица, то для них закон вообще не предусматривает возможности существования личных неимущественных прав.

7. Права субъектов смежных прав В настоящее время ст. 37 ЗоАП закрепляет исчерпывающий перечень прав исполнителей. К личным неимущественным правам относятся право на имя и право на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя.

Необходимость установления охраны права на имя исполнителя объясняется прежде всего тем, что исполнитель не только делает творческий вклад в представление произведения, но и несет творческий риск, связанный с возможностью погубить или возродить произведение.

Право на неприкосновенность произведения зачастую связано с вмешательством в деятельность звукорежиссеров, изготовителей фонограмм, которые могут исказить творческий замысел автора или исполнителя. Такие случаи имеют место на практике. Например, использование отрывка произведения в качестве «заставки» к передаче.

В этом случае может быть искажен смысл произведения и задета личность исполнителя.

К имущественным правам исполнителей относится право на использование исполнения или постановки в любой форме, а именно:

а) право передавать в эфир или сообщать для всеобщего сведения по кабелю исполнение или постановку;

б) право на запись;

в) право на воспроизведение записи;

г) право передачи в эфир /по кабелю/ некоммерческой записи;

д) право проката фонограммы с записью исполнения.

Права производителя фонограммы включают в себя следующие имущественные права:

1) воспроизводить фонограмму;

2) переделывать или любым иным способом перерабатывать фонограмму;

3) распространять экземпляры фонограммы, то есть продавать, сдавать их в прокат и так далее;

4) импортировать экземпляры фонограммы в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения производителя этой фонограммы.

Права организаций эфирного и кабельного вещания выражаются в праве:

1) одновременно передавать в эфир ее передачу другой организации эфирного вещания;

2) сообщать передачу для всеобщего сведения в эфир или по кабелю;

3) записывать передачу;

4) воспроизводить запись передачи;

5) сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным входом.

8. Пределы осуществления смежных прав Как и авторские смежные права имеют определенные ограничения. В некоторых случаях объекты смежных прав можно использовать без согласия правообладателей и без выплаты им вознаграждения, в частности:

1) для включения в обзор о текущих событиях небольших отрывков из исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир или по кабелю;

2) исключительно в целях обучения или научного исследования;

3) для цитирования в форме небольших отрывков из исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир или по кабелю при условии, что такое цитирование осуществляется в информационных целях. При этом любое использование организацией эфирного или кабельного вещания экземпляров фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, для передачи в эфир или по кабелю возможно только с выплатой вознаграждения;

4) в иных случаях, которые установлены ЗоАП в отношении ограничения имущественных прав автора произведений литературы, науки и искусства.

Иногда использование объектов смежных прав возможно без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения, например, воспроизведение фонограммы в личных целях при условии выплаты правообладателю вознаграждения.

9. Срок действия смежных прав Имущественные права исполнителя действуют в течение 50 лет после первого исполнения или постановки. Права исполнителя на имя и на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства как личные неимущественные права охраняются бессрочно. В случае, если исполнитель был репрессирован и реабилитирован посмертно, то срок охраны прав, предусмотренный настоящей статьей, начинает действовать с 1 января года, следующего за годом реабилитации. Если исполнитель работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, то срок охраны прав, предусмотренный настоящей статьей, увеличивается на 4 года.

Права производителя фонограммы действуют в течение 50 лет после первого опубликования фонограммы либо в течение 50 лет после ее первой записи, если фонограмма не была опубликована в течение этого срока.

Права организации эфирного и кабельного вещания действуют в течение 50 лет после осуществления такой организацией первой передачи в эфир или по кабелю.

Наследники и иные правопреемники приобретают права на оставшийся срок.

10. Способы защиты авторских и смежных прав Нарушение авторских и смежных прав состоит в незаконном изготовлении и распространение контрафактных экземпляров произведений. Контрафактные произведения - это произведения, выпущенные с нарушением авторских и смежных прав. Ст. 49 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» предоставляет следующие способы защиты нарушенных авторских и смежных прав:

- признание прав;

- восстановление положения, существовавшего до нарушения права;

- прекращение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

- возмещение убытков, включая упущенную выгоду;

- взыскание дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и смежных прав, вместо возмещения убытков;

- выплата компенсации в сумме от 10 до 50000 минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации, определяемой по усмотрению суда или арбитражного суда, вместо возмещения убытков или взыскания дохода;

- и другие меры, предусмотренные законодательными актами.

Указанные в ст. 49 ЗоАП способы могут применяться только обладателем исключительных прав.

При этом правообладатель имеет возможность выбора между различными способами: возмещением убытков, взысканием дохода или компенсации. Наиболее распространенным и эффективным способом, реализуемым чаще всего на практике, является взыскание компенсации.

Размер компенсации определяется в конечном итоге судом и может составлять от 10 до 50000 минимальных размеров оплаты труда.

Никаких четких критериев определения размера компенсации у судов нет.

Для взыскания компенсации достаточно доказать лишь факт правонарушения, а не причинение и размер убытков. Так, рекламное агентство обратилось в арбитражный суд с иском к товариществу о взыскании с ответчика компенсации в сумме 2000 минимальных размеров оплаты труда на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 49 Закона «Об авторском праве и смежных правах» в связи с воспроизведением на витрине магазина рисунка, обладателем авторских прав на который является клиент. Поскольку истец не доказал, что имел намерение использовать произведение в предпринимательской деятельности и понес из-за использования ответчиком рисунка расходы или утратил возможность получения реальных доходов, судом первой инстанции в иске было отказано.

Однако указанное решение было отменено вышестоящим судом по следующим основаниям:

Компенсация, установленная пп. 5 п. 1 ст. 19 49 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» применяется по выбору истца вместо возмещения убытков или взыскания дохода.

Требование об уплате компенсации могло быть удовлетворено при наличии доказательств только несанкционированного использования произведения, то есть факта правонарушения независимо от полученного нарушителем дохода.

При этом суд указал, что размер компенсации определяется исходя из конкретных обстоятельств, но какие именно обстоятельства судом не уточняется67.

Правоприменительная практика судов показывает, что размеры взысканной компенсации в среднем составляют от 100 до минимальных размеров оплаты труда. При определении размера компенсации суды учитывают:

- характер нарушения, т.е. какие именно права были нарушены;

- масштаб нарушения (например, массовый тираж экземпляров произведения без согласия автора);

- вину нарушителя (нарушитель признал вину и согласен добровольно выплатить авторское вознаграждение);

- убытки правообладателя или доход нарушителя;

- другие обстоятельства.

Так, по иску Никитенко М.П., Никитенко К.П. (наследников выдающегося пианиста – Э.Г.Гилельса) к Федеральному государственному унитарному предприятию Государственный Дом радиовещания и звукозаписи, АПКО «Международная книга», АО «Ладъ» о защите авторских и смежных прав, взыскании компенсации за нарушение авторских и смежных прав, морального вреда суд при определении размера компенсации сослался на следующие обстоятельства.

«Исходя из конкретных обстоятельств дела, длительности нарушения прав истцов и, учитывая, что произведения Гилельса Э.Г. входят в состав мировой культуры и записи его исполнений раскупаются во всем мире, что должно было обеспечить ответчикам высокую раскупаемость компакт-дисков и доход от их продаже, исходя из игнорирования ответчиками авторских прав Э.Г.Гилельса, уклонения ответчиков от расчетов с наследниками исполнителя после введения в действие законодательства, П. 13 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», рекомендуемый информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. № 47.

обеспечивающего защиту прав артистов-исполнителей, а также тот факт, что эти нарушения допущены профессиональными участниками рынка по воспроизводству и распространению записей исполнений, руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд установил компенсацию в размере минимальных размеров оплаты труда».

Признание права как способ защиты нарушенных прав применяется прежде всего в тех случаях, когда нарушается права автора, исполнителя на имя, например, произведение публикуется без указания фамилии автора либо не указывается фамилия исполнителя.

Восстановление положения, существовавшего до нарушения авторских или смежных прав и прекращение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (пп.2 п. ст. 49 ЗоАП), как способы защиты нарушенных прав, чаще всего используются одновременно с требованием о выплате компенсации.

Следующий пример демонстрирует применение судом названных способов отдельно от требования о выплате компенсации. В один из московских судов обратились авторы известного мультсериала «Ну, погоди» с иском к ТОО «Владивосток». В исковом заявлении содержались требования о запрете ТОО «Владивосток» проставлять от своего имени знак охраны авторского права на анимационное произведение «Ну, погоди!» 17-18 серии без согласия правообладателей, а также воспроизведение и распространение этого произведения. Данные требования были удовлетворены судом.

Возмещение убытков, включая упущенную выгоду. Согласно ст.

15 Гражданского кодекса убытки включают в себя реальный ущерб (расходы, которые лицо, чье право было нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества) и упущенную выгоду (неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено). Реализация такого способа защиты для правообладателей весьма затруднительна, поскольку требует предоставления доказательств факта наличия убытков, их размера, а также того, что убытки причинены действиями конкретного нарушителя.

Вместо возмещения убытков, правообладатель вправе потребовать взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторского права или смежных прав. Например, издательство выпустило без согласия автора его произведение и издало тиражом 1000 экземпляров.

Доходы, полученные издателем, составили 50000 рублей, т.к. книга продавалась по цене 50 рублей за экземпляр. При применении данного способа защиты суды исходят из определения не прибыли нарушителя, составляющей разницу между полученным доходом и произведенными затратами, а все полученное в связи с использованием контрафактных произведений. Помимо возмещения убытков, взыскания дохода или выплаты компенсации в твердой сумме суд или арбитражный суд за нарушение авторских или смежных прав взыскивает штраф в размере процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца, который направляется в соответствующие бюджеты.

Ст. 18 Закона Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» предусматривает ограниченный перечень способов защиты по сравнению с ЗоАП. Так, правообладатель вправе требовать:

- признания прав;

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

- возмещения лицом, нарушившим исключительное право, причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством;

- а также принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой их прав. Таким образом, ответственность за нарушение авторского права на программу для ЭВМ или базу данных в виде взыскания компенсации и полученного нарушителем дохода ЗоПЭВМ не предусматривается. Однако данные способы защиты могут быть применены в соответствии со ст. 49 ЗоАП.

Защита авторских и смежных прав возможна не только теми способами, которые предусмотрены в ЗоАП, но и другими способами, в частности, указанными в ст. 12 Гражданского кодекса. Например, компенсация морального вреда за нравственные и физические страдания, причиненные нарушением личных неимущественных и имущественных прав.

В числе негативных последствий, которые возникают для нарушителя, - конфискация контрафактных экземпляров произведений и фонограмм по решению суда или судьи единолично, а также по решению арбитражного суда, что предусмотрено п. 4 ст. 49 ЗоАП. Причем суд принимает такое решение независимо от наличия ходатайства об этом со стороны истца. Конфискованные контрафактные экземпляры произведений или фонограмм подлежат уничтожению, за исключением случаев их передачи обладателю авторских или смежных прав по его просьбе, в связи с чем суд должен принять решение об уничтожении контрафактной продукции, если правообладатель не заявит требование о передачи этих экземпляров ему.

11. Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав Защита авторских и смежных прав осуществляется не только нормами гражданского права, но и с помощью норм административного и уголовного права. Так, в соответствии со ст. 7.12 КоАП административное наказание влекут ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются либо на экземплярах произведений или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода.

Указанные действия наказываются наложением административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда;

на должностных лиц - от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда;

на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда. Наказание сопровождается конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения.

Ст. 146 УК РФ68 устанавливает уголовную ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, наказывается штрафом в размере от двухсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений ли фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, наказывается штрафом в размере от двухсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. При этом под крупным размером понимается стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права или смежных прав, превышающая сто минимальных размеров оплаты труда. Те же деяния, совершенные - неоднократно;

- группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

- в особо крупном размере (более пятисот минимальных размеров оплаты труда);

- лицом с использованием своего служебного положения наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Уголовный кодекс Российской Федерации в ред. Федерального закона от 8 апреля 2003 г. № 45-ФЗ.

Литература к теме 1. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М., 1957.

2. Всемирная организация интеллектуальной собственности.

Введение в интеллектуальную собственность. 1998.

3. Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. М., 1984.

4. Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону РФ об авторском праве и смежных правах. Судебная практика. М., 2003.

5. Гаврилов Э.П. Об обратной силе действия Закона об авторском праве и смежных правах // Российская юстиция. 1995, № 2.

6. Дмитриев С.В., Рузакова О.А. Авторские и смежные права в Интернете // Законодательство. 2001. № 9.

7. Завидов Б.Д. Лапин С.Ю. Нарушение права интеллектуальной собственности // Право и экономика. 2000, № 2.

8. Заева А. Правовая охрана фонограмм в Российской Федерации.// Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. № 9.

9. Защита авторских и смежных прав по законодательству России. Под ред. И.В.Савельевой. М., 2002.

10. Коллективное управление авторским правом и смежными правами. ВОИС. Женева, 1990.

11. Куликова Е.В. Влияние новых технологий на развитие авторского права и смежных прав: договоры, законодательство, практика. Автореферат кандидатской диссертации. М., 2001.

12. Мартемьянов В.С. Охрана прав исполнителей (Проблемы создания исполнительского права)//Советское государство и право.

1984. № 6.

13. Миронова Е., Завидов Б. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав // Законность. 2000, № 3.

14. Основные институты гражданского права зарубежных стран.

Сравнительно-правовое исследование. Под ред. В.В.Залесского. М., 1999.

Тест к теме 1. Кто являются субъектами смежных прав?

а) исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания;

б) авторы и исполнители;

в) авторы, исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания.

2. Какие права не предусмотрены законодательством в отношении исполнителя?

а) право на обнародование исполнения;

б) право на имя;

в) право на использование исполнения или постановки в любой форме.

3. Как законодатель определяет понятие «фонограмма»?

а) это любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков;

б) это любая запись исполнений или иных звуков;

в) это запись объектов авторских и смежных прав.

4. В каких случаях допускается использование фонограммы без согласия производителя фонограммы и исполнителя, но с выплатой вознаграждения?

а) при передаче фонограммы в эфир, если она опубликована в коммерческих целях;

б) при сдаче экземпляров фонограммы в прокат;

в) при импорте экземпляров фонограммы в целях распространения.

5. Какие права принадлежат производителю фонограммы?

а) право авторства;

б) право на имя;

в) право на использование фонограммы в любой форме.

6. В каких случаях допускается использование исполнений, постановок, передач в эфир, передач по кабелю и их записей без согласия исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания и без выплаты им вознаграждения?

а) при использовании исключительно в целях обучения или научного исследования;

б) при записи для воспроизведения в личных целях;

в) при сообщении передачи для всеобщего сведения в местах с платным входом.

7. В течение какого срока действуют имущественные права исполнителя?

а) в течение 50 лет после первого исполнения или постановки;

б) в течение всей жизни исполнителя и 50 лет после смерти;

в) в течение всей жизни исполнителя и 70 лет после смерти.

8. Какой значок помещается на экземпляре фонограммы для оповещения о смежных правах производителя фонограммы и исполнителя?

а) ©;

б) ®;

в) (P).

9. С какого года в Российской Федерации охраняются права производителей фонограмм?

а) с 1991 г.;

б) с 1992 г.;

в) с 1993 г.

10. Необходимо ли для осуществления смежных прав на постановку получить согласие автора литературного произведения, по которому осуществлена постановка?

а) да;

б) нет;

в) да, но только для осуществления смежных прав артистами.

11. Может ли юридическое лицо выступать в качестве субъекта смежных прав?

а) да, например в качестве производителя фонограмм;

б) нет, не может;

в) может, но при условии, что оно является не коммерческой организацией.

12. Какой размер компенсации установлен законом за нарушении авторских и смежных прав?

а) от 10 до 50 000 минимальных размеров оплаты труда;

б) от 5 до 10 000 минимальных размеров оплаты труда;

в) таких размеров законом не установлено.

13. В отношении каких лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне, срок охраны смежных прав увеличивается на 4 года?

а) в отношении исполнителей;

б) в отношении производителей фонограмм;

в) в отношении лиц, учредивших организацию эфирного или кабельного вещания.

14. Кто из перечисленных лиц не может взыскать компенсацию за нарушение авторских и смежных прав?

а) обладатель прав по договору о передаче исключительных прав;

б) обладатель прав по договору о передаче неисключительных прав;

в) автор.

15. Необходимо ли для возникновения смежных прав на фонограмму приобретение авторских прав?

а) да, во всех случаях;

б) да, но только в тех случаях, когда записано произведение, охраняемое авторским правом;

в) нет, не нужно.

16. Подлежит ли компенсации моральный вред при нарушении авторских и смежных прав?

а) да, если в результате этого нарушения были причинены физические и нравственные страдания правообладателю;

б) нет;

в) да, во всех случаях нарушения авторских и смежных прав.

17. Какие обстоятельства необходимо доказать для взыскания компенсации за нарушение авторских и смежных прав?

а) факт правонарушения;

б) факт правонарушения и размер причиненных убытков;

в) факт правонарушения, размер причиненных убытков, а также причинение морального вреда.

18. В течение какого срока охраняются личные неимущественные права исполнителя?

а) бессрочно;

б) в течение всей жизни исполнителя и 50 лет с момента его смерти;

в) в течение жизни исполнителя.

19. Какая из аббревиатур означает наименование организации, управляющей имущественными правами авторов на коллективной основе?

а) РАО;

б) РОУПИ;

в) РФА.

20. В каких случаях допускается использование передачи в эфир или по кабелю и ее записи без согласия правообладателя, но с выплатой вознаграждения?

а) при использовании в личных целях;

б) при сообщении передачи для всеобщего сведения в местах с платным входом;

в) при одновременном сообщении для всеобщего сведения по кабелю этой передачи другой организацией кабельного вещания.

Тема 4. Патентное право 1. Понятие патентного права Значение патентного права в развитии науки и производства в стране нельзя переоценить. Патентное право призвано защищать изобретателей, создающих не менее ценные объекты, чем материальные вещи. В большинстве развитых стран последние годы наблюдается всплеск патентования изобретений и других объектов промышленной собственности. Так, в США за последние десять-пятнадцать лет утроилось количество выдаваемых изобретателям патентов.

В Российской Федерации с середины 90 гг. почти в два раза увеличилось общее количество подаваемых в Роспатент заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Так, в 1997 г.

было подано 19992 заявки на изобретение, а в 2000г. – 28688;

и соответственно 2356 и 4631 заявки на полезные модели, 1266 и заявки на промышленные образцы69.

Патентное право как и авторское право можно рассматривать в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле - это подотрасль гражданского права, регулирующая порядок возникновения, осуществления и охраны прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В субъективном смысле патентное право - это имущественные и личные неимущественные права патентообладателей и других субъектов патентных правоотношений.

2. Источники правового регулирования Основным источником права промышленной собственности является Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. в ред.

Федерального закона от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ., а также подзаконные акты, в том числе ведомственные акты Российского Агентства по патентам и товарным знакам, регламентирующие процедуру регистрации объектов патентного права. Так, порядок подачи заявки на изобретение регулируется Приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 82 «Об утверждении правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и отмене ранее действовавших правил»70. Размеры госпошлины за регистрацию изобретения и других объектов устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 12.08.1993г. № «Об утверждении положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименование мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров и положения о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем»71.

Отчет Роспатента за 2000 г. М., 2001.

РГ.1999, 8 сентября.

СА РФ, 1993. № 34. Ст. 3182.

3. Объекты патентного права К объектам патентного права относятся изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение должно отличаться изобретательским уровнем, т.е. оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. В некоторых странах употребляется термин «неочевидность». Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации заявки на изобретения и полезные модели, а также запатентованные изобретения и полезные модели. Признак промышленной применимости состоит в том, что оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.

Объектами изобретений являются технические решения в любой области, относящиеся к:

1) продукту (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных);

2) способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Не признаются изобретениями:

- открытия, научные теории и математические методы;

- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей. Такие объекты могут быть зарегистрированы как промышленные образцы;

- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

- программы для электронных вычислительных машин. Им предоставляется охрана как объектам авторского права;

- решения, заключающиеся только в представлении информации;

- сорта растений, породы животных;

топологии интегральных микросхем (указанные объекты не охраняются в рамках правового режима изобретений, но они могут охраняться с помощью специального законодательства, например, законодательства о селекционных достижениях72, о топологиях интегральных микросхем73);

- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Закон РФ от 6 августа 1993 г. № 5605-1 «О селекционных достижениях». // Ведомости РСФСР.

1993. № 36. Ст. 1436.

Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем» // Ведомости РФ. 1992. № 42. Ст. Во многих странах в настоящее время запрещено патентование исследований в области клонирования. Так, например, в Ведомстве США по патентам и товарным знака считают, что создание человека генетическим путем непатентноспособно, исходя из поправки Конституции США, запрещающей рабство. Представители тринадцати стран – участниц Совета Европы в январе 1998 года подписали соглашение, запрещающее клонирование человека, но допускающее клонирование клеток в исследовательских целях74.

Особый режим правовой охраны предусмотрен российским законодательством в отношении секретных изобретений (раздел VI. Патентного закона). Так, в соответствии со ст. 30.2 Патентного закона заявки на выдачу патента на некоторые секретные изобретения подаются в зависимости от тематической принадлежности в уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти. Это относится к:

- изобретениям, для которых установлена степень секретности «особой важности» или «совершенно секретно»;

- а также секретным изобретениям, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности «секретно».

Заявки на иные секретные изобретения подаются в Роспатент.

Публикация сведений по секретному изобретению не производится.

Кроме того, регистрационный орган должен предпринимать и иные меры по соблюдение требований законодательства о государственной тайне. В том случае, если лицо использовало секретное изобретение, не зная о наличии патента на данное изобретение, то действия по его использованию не должны признаваться нарушением исключительного права правообладателя (п. 5 ст. 30.6 Патентного закона).

Не могут быть признаны секретными изобретениями, заявки на которые подаются иностранными гражданами или иностранными юридическими лицами.

В качестве полезных моделей охраняются технические решения, относящиеся к устройству. Ранее до принятия Патентного закона полезные модели охранялись как рационализаторские предложения (в отличие от полезных моделей рационализаторские предложения обладали новизной лишь в пределах определенного предприятия). К полезным моделям предъявляются менее строгие требования, чем к изобретениям. Среди условий их патентоспособности учитываются новизна и промышленная применимость, и не учитывается изобретательский уровень. Полезные модели охраняются не во всех Правовая охрана интеллектуальной собственности в США. Сост. Л.Г. Кравец. М., 2001. С. 26.

странах. Так, например, охрана предоставляется в Германии, Италии, Испании, Португалии, Японии и др.

Промышленный образец - это художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Условия патентоспособности промышленного образца определены в ст. Патентного закона, предусматривающей, что правовая охрана предоставляется промышленному образцу в случае, если оно является новым и оригинальным. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия. Так, например, нельзя признать оригинальным образец, у которого по сравнению с уже извсстным изменены лишь размеры, увеличено количество элементов или изменен цвет.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. В качестве промышленного образца могут быть запатентованы новые виды автомашин, одежды, посуды и т.д.

Не признаются патентноспособными решения, - обусловленные исключительно технической функцией изделия;

- объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм);

промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;

- объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;

- изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

4. Субъекты патентного права Субъектами патентного права могут быть как граждане, так и юридические лица. К их числу относятся авторы-создатели творческих решений, патентообладатели, их правопреемники, Патентное ведомство, патентные поверенные и иные лица, наделенные соответствующими правами и обязанностями в данной сфере.

В соответствии со ст. 2 Патентного закона федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет государственную политику в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

На основании Указа Президента Российской Федерации от сентября 1997 года75 выполнение функций Патентного ведомства России Указ Президента РФ от 11 сентября 1997 г. «О Российском агентстве по патентам и товарным знакам» // РГ. 1997. 18 сентября.

возложено на Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент).

Патент выдается:

1) автору (авторам) изобретения, полезной модели, промышленного образца;

2) работодателю в предусмотренных Патентным законом случаях;

3) правопреемникам указанных лиц, в качестве которых могут выступать наследники авторов, лица, получившие соответствующее право по договору, юридические лица, возникшие в результате реорганизации юридического лица-работодателя автора и др.

Особый правовой режим регулирования предусмотрен для служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Согласно п. 2 ст. 8 Патентного закона право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное.

Можно выделить следующие признаки служебных изобретений: 1) наличие трудовой связи между организацией и автором изобретения (либо трудовые отношения хотя бы с одним из соавторов, коллективно создающих изобретение), 2) создание изобретения в порядке выполнения задания, данного администрацией организации.

Работодатель может подать заявку на получение патента, передать право на получение патента другому лицу, либо сохранить полученную информацию в тайне, уведомив об этом работника. Одно из этих решение работодатель должен принять в течение четырех месяцев с момента получения сведений о создании объекта. В противном случае право на получение патента переходит работнику. При этом работодатель в течение всего срока действия патента имеет право на использование служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на основе договора.

Работник (автор) имеет право на получение вознаграждения также в том случае, если патентообладателем стал работодатель, либо он принял решение о сохранении информации в тайне, либо передал право на получение патента другому лицу, либо не получил патент по поданной им заявке по зависящим от работодателя причинам. Размер вознаграждения определяется договором. В случае спора по поводу условий договора спор о вознаграждении моет быть разрешен в судебном порядке. Право на установление минимальных ставок вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели и служебные промышленные образцы принадлежит Правительству Российской Федерации. В настоящее время размеры минимальных ставок не установлены.

Объекты патентного права могут быть созданы при выполнении работ по государственному контракту для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации, т.е. в интересах Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.

По общему правилу, право на получение патента принадлежит в этом случае исполнителю, в качестве которого может выступать как физическое, так и юридическое лицо. В то же время государственным контрактом может быть установлено, что право на получение патента принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, от имени которых выступает государственный заказчик (п. ст. 9.1. Патентного закона).

Патентообладателями могут быть также лица, получившие права в порядке наследственного правопреемства, по договору, в результате реорганизации юридического лица- патентообладателя.

Заявка может быть подана патентным поверенным – представителем по делам, связанным с регистрацией прав на объекты промышленной собственности, обладающим специальными познаниями.

Патентные поверенные должны быть специалистами в той сфере, в которой создано патентуемое изобретение (например, энергетика, медицина и т.д.). В соответствии с п. 2 ст. 15 Патентного закона физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица, а также их патентные поверенные ведут дела по получению патентов через патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем.

В то же время в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица могут осуществлять самостоятельно подачу заявок, уплату патентных пошлины и иные действия. Так, в соответствии с п. 12 ст. Евразийской патентной конвенции 1994 г. любое лицо, имеющее право быть представителем перед национальным ведомством Договаривающегося Государства и зарегистрированное в Евразийском ведомстве в качестве патентного поверенного, может выступать представителем перед Евразийским ведомством. Если заявитель не имеет постоянного местожительства или постоянного местонахождения на территории какого-либо Договаривающегося Государства, он должен быть представлен таким патентным поверенным. Лица, имеющие постоянное местожительство или постоянное местонахождение на территории какого-либо из Договаривающихся Государств, могут подавать евразийские заявки, а также вести дела с Евразийским ведомством как самостоятельно, так и через патентных поверенных или представителей, не являющихся патентными поверенными.

5. Возникновение прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы Возникновение прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы обусловлено необходимостью регистрации объекта в Патентном ведомстве - Российском Агентстве по патентам и товарным знакам. Порядок составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение регулируется Приказом от 17 апреля 1998 г. № 8276, на полезную модель - Приказом от 17 апреля 1998 г. № 8377, на промышленный образец – Приказом Роспатента № 84 от апреля 1998 г. В соответствии со ст. 3 Патентного закона права на изобретение, полезную модель, промышленный образец подтверждаются патентом или свидетельством, которое выдается Российским Агентством по патентам и товарным знакам (Роспатентом). Охранный документ (патент, свидетельство) подтверждает приоритет, авторство и исключительное право на использование объекта промышленной собственности. Для получения охранного документа необходимо подать заявку в Роспатент. Порядок подачи заявки в Роспатент будет рассмотрен на примере заявки на изобретение.

В соответствии с п. 2 ст. 16 Патентного закона заявка на изобретение должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент и их местожительства или местонахождения (см. приложение 1 к теме № 4);

- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;

- формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

- реферат.

К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения либо уменьшения размера либо отсрочки от уплаты госпошлины.. К заявке с испрашиванием конвенционного приоритета прилагается копия первой заявки, которая представляется не позднее трех месяцев с даты поступления конвенционной заявки в Патентное ведомство. Принцип конвенционного приоритета определен п. 2 ст. 19 Патентного закона, в соответствии с которым БНА. 1998. № 26.

БНА. 1998. № 27.

БНА. 1998. № 27.

приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., если заявка на изобретение поступила в Роспатент в течение 12 месяцев с даты подачи первой заявки. Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

В случае, если в процессе экспертизы будет установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения или иные объекты патентного права и такие заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент может быть выдан только по одной из таких заявок.

При этом будущий патентообладатель определяется соглашением между заявителями. Все авторы, указанные в заявки, признаются соавторами в отношении идентичных объектов. Если в течение двенадцати месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители не сообщает о достигнутом соглашении, то вышеназванные заявки признаются отозванными. Особенности установления приоритета изобретения и других объектов патентных прав в других случаях определены ст. Патентного закона.

Поданная заявка должна удовлетворять требованию единства изобретения (полезной модели, промышленного образца). Заявка должна относиться только к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. Закон предусматривает возможность в некоторых случаях подачи заявки на несколько объектов, например, если один из объектов предназначен для получения другого. При нарушении требования единства изобретения заявителю предлагается в течение двух месяцев с даты получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться. Другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. В случае, если заявитель в установленных срок не сообщит, какое из заявленных изобретений необходимо рассматривать, то рассматривается изобретение, указанное в формуле первым.

По заявке на изобретение проводится формальная экспертиза. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие всех необходимых документов, соблюдение требований к документам заявки, относится ли изобретение к объектам, которым предоставляется правовая охрана, соблюдение требования единства изобретения и другие обстоятельства. Если в ходе формальной экспертизы будет установлено, что заявка оформлена с нарушением требований, то заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, которые он может исправить в течение двух месяцев с даты получения запроса.

При положительном решении формальной экспертизы заявитель незамедлительно уведомляется об этом и о дате подачи заявки на изобретение, по которой в большинстве случаев устанавливается приоритет по заявке.

Следующим этапом является публикация сведений о заявке на изобретение, которая проводится по истечении 18 месяцев с момента подачи заявки. По ходатайству заявителя публикация может быть осуществлена ранее этого срока. С этого момента до выдачи патента заявителю предоставляется временная правовая охрана. Если в этот период кто-либо будет использовать заявленное изобретение, то при получении заявителем патента за такое использование патентообладатель имеет право на получение вознаграждения.

С момента опубликования сведений о заявке по письменному ходатайству заявителя или третьих лиц проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. Такое заявление может быть подано в течение 3 лет с даты поступления заявки. Если такого заявления не будет, то заявка признается отозванной. Полезным моделям правовая охрана предоставляется без проведения экспертизы по существу. Это означает, что нет гарантированности какого-либо вклада в технический прогресс средства, охраняемого в качестве полезной модели. В отношении промышленных образцов также проводится экспертиза по существу.

При экспертизе заявки по существу проводится информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники и проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентноспособности:

- установление конвенционного приоритета, если он испрашивается заявителем;

- проверка формулы изобретения;

- проверка дополнительных материалов;

- проверка соответствия условиям патентноспособности заявленного изобретения, охарактеризованного в формуле, предложенной заявителем в первоначальных материалах заявки или в дополнительных материалах, принятых во внимание по рассмотрении заявки.

Особенности проведения экспертизы изобретения по существу определены ст. 21 Патентного закона, экспертизы заявки на полезную модель – ст. 23 и на промышленный образец – ст. 24 Патентного закона.

При положительном результате выдается патент на изобретение, сведения о котором публикуются Роспатентом (приложение 2 к теме № 4). Патент на изобретение действует в течение 20 лет, считая с даты подачи заявки в патентное ведомство (п. 3 ст. 3 Патентного закона), на полезную модель действует в течение 5 лет, а патент на промышленный образец - 10 лет с даты подачи заявки в патентное ведомство. По ходатайству патентообладателя срок действия патента на полезную модель может быть продлен на 3 года, срок действия патента на промышленный образец – на 5 лет. Действие патента на изобретения может быть продлено при условии, что изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение соответствующего разрешения.

Продление действия патента возможно на срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изобретение до даты получения соответствующего разрешения на применение, за вычетом пяти лет. Срок, на который продлевается действие патента на изобретение, не может превышать пяти лет. Сведения о выдаче патента публикуются Роспатентом в официальном бюллетене. После такой публикации любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске.

В том случае, если заявитель не уверен, что изобретение обладает изобретательским уровнем, то до даты принятия решения о выдаче патента на изобретение он может преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель (преобразование заявки) в соответствии со ст. 28 Патентного закона.

В случае, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу будет установлено несоответствие заявленного изобретения условиям патентноспособности, принимается решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения заявителю направляется уведомление о результатах проверки с предложением представить свои доводы, которые учитываются при принятии окончательного решения. В случае несогласия с решением об отказе в выдаче патента на изобретение, решением о выдаче патента или решением о признании заявки отозванной заявитель может подать соответствующее возражение в Палату по патентным спорам в течение шести месяцев с даты получения такого решения. Решение Палаты по патентным спорам может быть обжаловано в суд.

6. Права патентообладателей Автору изобретения принадлежат как имущественные, так и личные неимущественные права. Право авторства, т.е. право признаваться автором изобретения, является личным неимущественным правом, которое охраняется бессрочно и не может быть передано другим лицам. Следующим важнейшим правом автора изобретения является право на получение патента, которое может быть передано другим лицам. Иногда выделяют в качестве самостоятельных личных неимущественных прав: право на авторское имя, право автора дать название созданному им изобретению, полезной модели, промышленному образцу79.

Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). М., 2000. С. 254-255.

В соответствии со ст. 10 Патентного закона патентообладателю принадлежит исключительное право на объект промышленной собственности. Исключительное право состоит в том, что патентообладатель вправе сам использовать запатентованный объект, запрещать или разрешать другим лицам осуществлять использование.

Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, за исключением действий, которые не являются нарушением исключительного права патентообладателя.

К таким правам относятся:

- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;

- совершение указанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. При этом, если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа при отсутствии доказательств обратного;

- совершение указанных действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

- осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.

В тех случаях, когда патент выдан в отношении нескольких лиц (например, нескольких авторов, которые совместным трудом создали изобретение), то порядок использования запатентованного объекта определяется договоров между ними. Если договор отсутствует, то каждый из патентообладателей может использовать запатентованный объект по своему усмотрению, но при этом не праве заключать лицензионные договоры или договоры об уступке патента другому лицу без согласия остальных патентообладателей ( абз. 6 п. 1 ст. Патентного закона).

Патентообладатель может не только самостоятельно использовать охраняемый объект промышленной собственности, но и передать право на использование третьим лицам или уступить свои права, вытекающие из патента. В соответствии с положениями Патентного закона передача патентных прав осуществляется в форме:

- уступки патентных прав, когда к приобретателю переходят данные права в полном объеме;

- выдаче разрешений на использование запатентованных объектов - заключение лицензионных договоров на исключительной или неисключительной основе.

Патентный закон прямо регламентирует право автора служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца) на вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются договором между работником и работодателем.

Инициатива в заключении договора и определении вознаграждения может исходить как от работодателя, так и от работника. В случае недостижения между сторонами соглашения об условиях договора в течение трех месяцев после того, как одни из сторон сделает другой стороне предложение в письменной форме об этих условиях, спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке. Патентный закон не определяет критериев, которыми должен руководствоваться суд, при установлении размера вознаграждения. Ранее Патентный закон предусматривал, что вознаграждение должно быть соразмерно выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности, в случае получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении соответствующего объекта в тайне.

Абз. 4 п. 2 ст. 8 Патентный закон предоставляет право Правительству Российской Федерации устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

7. Пределы осуществления патентных прав Монополия патентообладателя не безгранична. Патентный закон предусматривает случаи, когда действия третьих лиц по использованию запатентованного объекта не являются нарушениями исключительных прав владельца патента. Их можно подразделить на случаи свободного использования запатентованного объекта без выплаты компенсации и с выплатой таковой.

К первой группе относятся:

а) применение продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, промышленный образец, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортных средств иностранных государств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта и космической техники) при условии, что эти транспортные средства временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие используются исключительно для нужд транспортного средства. Такое действие не признается нарушением исключительного права патентообладателя в отношении транспортных средств иностранных государств, предоставляющих такие же права в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации;

б) проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы запатентованные изобретение, полезная модель, иди изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, либо эксперимента над этим продуктом, способом или изделием;

в) использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования на является получение прибыли (дохода);

г) разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача лекарственных средств с использованием запатентованного изобретения;

д) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, если эти продукт или изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя. Такой принцип носит название принципа «исчерпания прав»;

е) право преждепользования. Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования. В соответствии со ст. 12 Патентного закона право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

К случаям свободного использования запатентованного объекта с выплатой компенсации правообладателю относятся:

а) право работодателя использовать созданный работником объект интеллектуальной собственности в своем производстве. Согласно абз. п. 2 ст. 8 Патентного закона если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном изобретении, полезной модели или промышленном образце не подал заявку в Патентное ведомство, не передаст право на получение патента другому лицу и не сообщит автору о сохранении соответствующей информации в тайне, то автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя. В этом случае работодатель имеет право на использование соответствующего объекта промышленной собственности в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на договорной основе. Действующее законодательство не определяет размеров такой компенсации;

б) использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) с уведомлением патентообладателя в кратчайший срок и последующей выплатой ему соразмеренной компенсации (абзац 4 ст. 11 Патентного закона). Порядок и сроки выплаты компенсации законодателем не определены;

в) в интересах национальной безопасности Правительство Российской Федерации имеет право разрешить использование объекта промышленной собственности без согласия патентообладателя с его уведомлением об этом в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации (п. 4 ст. 13 Патентного закона);

г) использование объекта патентного права в период его временной охраны. В соответствии со ст. 22 Патентного закона заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы. Физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в этот период, выплачивает патентообладателю после получения патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон.

Патентный закон устанавливает определенный круг обязанностей патентообладателя. Важнейшими из них являются: использование охраняемого объекта промышленной собственности и уплата патентных пошлин, в том числе пошлин за поддержание патента в силе.

Санкцией за неиспользование или недостаточное использование патента в течение определенного времени (изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели в течении трех лет с даты выдачи патента) является принудительное лицензирование, то есть выдача принудительных неисключительных лицензий лицу, желающему и готовому использовать охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа правообладателя от заключения с ним лицензионного договора. Заинтересованное лицо обращается с в суд с иском к патентообладателю о предоставлении ему таковой лицензии. Суд может принять решение о предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления. При этом суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах.

Патентообладатель может избежать принудительного лицензирования, если докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта промышленной собственности вызвано уважительными причинами.

В том случае если принудительная неисключительная лицензия была выдана, но обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии перестанут существовать и их возникновение маловероятно (например, оказалось, что лицензиат не готов к использованию объекта), патентообладатель может потребовать прекращения в судебном порядке действия названной лицензии. При этом суд должен установить срок и порядок прекращения пользования лицом, получившим принудительную неисключительную лицензию (п. 3 ст. 10 Патентного закона).

Патентный закон предусматривает еще один случай принудительного предоставления неисключительной лицензии.

Согласно п. 4 ст. 10 Патентного закона если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента, оказавшегося от заключения лицензионного договора, последний может быть принужден к выдаче принудительной неисключительной лицензии. Такое использование возможно лишь на основании решения суда при условии, что изобретение патентообладателя, в интересах которого выдается принудительная лицензия, представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью патентообладателя, который отказался от заключения лицензионного договора. В исковом заявлении патентообладателя должны быть указаны условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей.

Причем суммарный размер платежей должен быть установлен судом в размере не ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах. Патентообладателю, в интересах которого предоставляется неисключительная лицензия, необходимо иметь ввиду, что к нему могут быть предъявлены взаимные требования со стороны патентообладателя-лицензиара. В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. Патентного закона обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании вышеназванной лицензии, также имеет право на получение неисключительной лицензии на использование изобретения, в связи с которым была выдана принудительная неисключительная лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике.

8. Прекращение исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец Действие патента ограничено определенными временными рамками, установленными Патентным законом, а именно сроками действия патента.

В соответствии с нормами раздела 6 Патентного закона патент может прекратить свое действие по следующим основаниям:

- вследствие окончания срока действия, на который выдан патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец, в результате чего указанные объекты становятся общественным достоянием и могут быть использованы любыми заинтересованными лицами;

- вследствие признания патента недействительным полностью или частично в течение всего срока его действия;

- на основании заявления, поданного патентообладателем о досрочном прекращении действия патента;

- при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе.

Ст. 29 Патентного закона предусматривает основания для признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Так, по решению Палаты по патентным спорам патент может быть признан недействительным - в случае несоответствия запатентованного объекты условиям патентноспособности;

- в случае наличия в формуле изобретения или полезной модели либо перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решение о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании и в формуле объекта, либо на изображениях изделия;

- в случае выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные объекты, имеющих одну и ту же дату приоритета в то время, как патент может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями (п. 7 ст. 19 Патентного закона).

Патент может быть признан недействительным по решению суда в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым.

В некоторых случаях действий патента, которое было прекращено, может быть восстановлено. Так, в соответствии со ст. 30.1 действие патента, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено по ходатайству бывшего патентообладателя. Такое ходатайство должно быть подано в Роспатент в течение трех лет с даты истечения срока уплаты указанной пошлины, но до истечения срока действия патента. За восстановление действие патента уплачивается патентная пошлина.

Сведения о восстановлении патента публикуются в официальном бюллетене Роспатента.

В то же время в период между датой прекращения действия патента и датой публикации запатентованный объект мог быть использован другими лицами либо могли быть предприняты приготовления к такому использованию. Их права должны быть защищены в случае последующего восстановления патента. При восстановлении действия патента указанные лица сохраняют право на дальнейшее безвозмездное использование объекта без расширения объема такого использования. Такое право носит название право послепользования.

9. Способы защиты патентных прав Способы защиты исключительных прав на объекты патентного права несколько отличаются от способов защиты объектов авторских и смежных прав. Так, например, Патентный закон не устанавливает выплаты компенсации правообладателю вместо возмещения причиненных убытков.

За нарушение патента в Патентном законе предусмотрен перечень мер гражданско-правовой ответственности. Так согласно ст. Патентного закона владелец патента имеет право:

- требовать от виновного лица прекращения нарушения права;

- возмещения причиненных убытков;

- публикации решения суда в целях защиты своей деловой репутации.

Перечень данных способов не является исчерпывающим.

Законодательством могут быть предусмотрены и иные способы защиты.

Требования к нарушителю патента могут быть заявлены также обладателем исключительных прав на основании исключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором.

Защита патентных прав осуществляется в административном и судебном порядке. Так, в административном порядке рассматриваются споры Палатой по патентным спорам Роспатента. Например, в Палату по патентным спорам подаются заявления на решения Роспатента об отказе в выдаче патента, признании его недействительным либо заявление об оспаривании патента. Решение Палаты по патентным спорам может быть обжаловано в суд.

Ст. 31 Патентного закона определяет перечень некоторых наиболее распространенных споров, которые рассматриваются непосредственно в судах без обращения в Палату по патентным спорам, например, споры о праве преждепользования, о выплате вознаграждения автору изобретения и др.

10. Административная и уголовная ответственность за нарушение патентных прав Законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение исключительных прав. В соответствии с п. 2 ст. 7.12 КоАП незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству влечет административную ответственность. В отношении граждан наказание составляет административный штраф в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда;

в отношении должностных лиц - от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда;

а в отношении юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.

Статья 147 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение изобретательских и патентных прав. Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от двухсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Те же деяния, совершенные неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от четырехсот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до восьми месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Приложение ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ (21) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № оригиналов документов заявки (85) ДАТА ПЕРЕВОДА международной ВХОДЯЩИЙ № заявки на национальную фазу (86) АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ (полный почтовый адрес, имя или (регистрационный № международной заявки и дата подачи, установленные наименование адресата) получающим ведомством) (87) Телефон: Телекс: Факс:

(№ и дата международной публикации международной заявки) АДРЕС ДЛЯ СЕКРЕТНОЙ ПЕРЕПИСКИ (заполняется при подаче заявки на секретное изобретение) (96) ( № ЕА заявки и дата подачи заявки, установленные получающим ведомством) (97) (№ и дата публикации ЕА заявки) З А Я В Л Е Н И Е В Федеральный институт промышленной о выдаче патента Российской собственности Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Г Федерации на изобретение 59, ГСП-5, (54) НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (71) ЗАЯВИТЕЛЬ физическое лицо юридическое лицо (Указывается полное имя или наименование и местожительство или местонахождение, включая название страны и КОД организации по полный почтовый адрес) ОКПО Данное лицо является автором правопреемником автора работодателем правопреемником работодателя КОД страны по государственным заказчиком исполнителем (подрядчиком) работ по стандарту государственному ВОИС ST. контракту для нужд РФ субъекта РФ_, от имени которой (ого) выступает Представителем заявителя назначен:

(74) ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ (полное имя, регистрационный номер, местонахождение) Телефон: Телекс: Факс:

ОБЩИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (полное имя одного из заявителей) Телефон: Телекс: Факс:

ИНОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (полное имя, местонахождение) Телефон: Телекс: Факс:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ (Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки) Прошу установить приоритет изобретения по дате 1 подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (п.2 ст.19 Патентного закона Российской Федерации) (далее - Закон) 2 подачи более ранней заявки (п.4 ст.19 Закона) 3 подачи первоначальной заявки (п.5 ст.19 Закона) 4 поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п.3 ст.19 Закона) 5 приоритета первоначальной заявки (п. 5 ст. 19 Закона) № первой (более ранней, Дата (33) Код страны подачи испрашиваемого по стандарту первоначальной) заявки приоритета ВОИС ST. (при испрашивании конвенционного приоритета) 1.

2.

3.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ Кол-во л. в 1 экз Кол-во экз.

ДОКУМЕНТОВ:

описание изобретения перечень последовательностей формула изобретения ( кол-во независимых пунктов формулы ) чертеж(и) и иные материалы реферат документ об уплате патентной пошлины:

за подачу заявки за проведение экспертизы по существу документ, подтверждающий наличие оснований для освобождения от уплаты патентной пошлины для уменьшения размера патентной пошлины для отсрочки уплаты патентной пошлины копия первой заявки (при испрашивании конвенционного приоритета) перевод заявки на русский язык доверенность другой документ (указать) № фигуры чертежей, предлагаемой для публикации с рефератом (72) Автор (указывается полное имя) Полный почтовый адрес местожительства, включающий официальное наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST. Я (полное имя) прошу не упоминать меня как автора при публикации сведений о заявке о выдаче патента.

Подпись автора Подпись Приложение Литература к теме 1. Антимонов Б.С., Флейшниц Е.А. Изобретательское право. М., 1960.

2. Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Комментарий к Евразийскому патентному законодательству. M., 1996.

3. Богатых Е.А., Левченко В.И. Патентное право капиталистических и развивающихся государств. М., 1978.

4. Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. М., 1962.

5. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. М., 1977.

6. Вишневецкий Л.М., Иванов Б.И., Левин Л.Г. Формула приоритета. Возникновение и развитие авторского и патентного права. Л., 1990.

7. Всемирная организация интеллектуальной собственности.

Введение в интеллектуальную собственность. 1998.

8. Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в капиталистических странах. М., 1969.

9. Голева Г.Д., Песков В.С. Патентование изобретений в зарубежных странах. Учебное пособие. М., 1992.

10. Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс.

М. 1978.

11. Изобретательство и патентоведение. Библиографический указатель. Сост. Фалкина Д.А. М., 1974 (3635 источников);

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.